Порядок совершения завещания кратко 2019 год

Завещание — акт распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину материальными или нематериальными благами на случай смерти.

1) Свобода завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

2) Право завещать любое имущество. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

3) Тайна завещания

18.Форма и порядок совершения завещания.

Воля завещателя, выраженная в завещании, должна быть облечена в требуемую законом форму. Несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания. Крайне важно, чтобы воля завещателя была выражена в завещании четко, ясно и недвусмысленно, в завещании не было никаких подчисток и чтобы была полная уверенность в том, что к завещанию, после того как оно составлено, никто руку не приложил. Предписывая, в виде общего правила, чтобы завещание было удостоверено у нотариуса, законодатель в то же время широко определяет круг случаев, когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным (см. ст. 540 и 541 ГК 1964 г.). Однако и в этих случаях несоблюдение формы удостоверения завещания (например, удостоверение завещания лечащим врачом, который не относится к врачам, имеющим право удостоверять завещания) влечет недействительность завещания. Порядок удостоверения завещания закреплен как в Основах законодательства о нотариате, так и в инструкциях о совершении нотариальных действий, а также в инструкциях, специально рассчитанных на удостоверение завещаний. Не могут быть свидетелями: нотариус, другое удостоверяющее лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети или родители; неграмотные; гр-не, не обладающие дееспособностью в полном объеме. Отсутствие свидетеля влечет недействительность завещания. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

19.Отмена, изменение и недействительность завещания.

Отмена и изменение: завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины. Для этого не требуется чье-либо согласие, в т.ч. лиц, назначенных наследниками. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить старое завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Завещание м.б. отменено посредством распоряжения о его отмене. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах м.б. отменено только такое же завещание.

Недействительность: при жизни завещателя вопрос о признании завещания недействительным возникнуть не может, поскольку завещатель всегда имеет право изменить ранее сделанное завещание либо вовсе отменить его, составив новое завещание либо не составляя никакого. Споры возникают после открытия наследства, когда завещателя уже нет в живых и завещание не может быть ни отменено, ни изменено. Споры эти могут быть вызваны тем, что завещание составлено юридически неграмотно и подлинную волю завещателя установить довольно трудно. Представляется, что в этих случаях спорящие стороны могут обратиться в суд с заявлением об истолковании завещания и не ставить вопрос о признании его недействительным. Поскольку завещание – это односторонняя сделка, то его при наличии к тому оснований можно относить либо к ничтожным либо к оспоримым сделкам со всеми вытекающими из этого последствиями. Оно может быть недействительным вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли. Завещание через представителя юридически ничтожно, независимо от того, вступил ли представитель при совершении такого завещания в сговор с другим лицом в ущерб интересам наследодателя и (или) его возможных наследников или нет.

Завещание может быть недействительным не только в целом, но и в части (см. ст. 180 ГК), например, в той части, в какой оно нарушает права наследника, имеющего право на обязательную долю. Вообще, при рассмотрении споров, связанных с тем, действительно ли завещание или нет, необходимо стремиться к тому, чтобы воля завещателя была выполнена, если, разумеется, она соответствует закону, а ее формирование и выражение происходило свободно. В тех случаях, когда завещание еще не исполнено (например, раздел наследства не произведен), содержание решения суда сводится к тому, чтобы определить судьбу наследства в соответствии с законом и волей завещателя, если она бездефектна.

2. Завещание: содержание завещания, порядок его оформления

Завещание — это право распоряжения имуществом на случай смерти, но не обязанность. В случае отсутствия завещания наследование происходит в порядке, установленном законом.

Наследственное право основывается на принципе свободы завещания. Закрепление в законе возможности определить судьбу имущества в случае смерти — важнейшая гарантия защиты частной собственности. Путем составления завещания человек волен распорядиться имуществом по своему усмотрению, причем не только тем, которое имеется к моменту составления завещания в натуре, но и тем, которое он может приобрести в будущем. В соответствии со ст. 1120 ГК РФ завещатель может распорядиться всем имуществом или только его частью. При этом может быть составлено как одно завещание, в котором будут содержаться распоряжения в отношении всего имущества завещателя, так и несколько, в каждом из которых будет определена судьба конкретной вещи. Однако более предпочтительным представляется составление одного завещания, чтобы меньше было противоречий в распоряжениях завещателя. Если в завещании указывается только часть имущества, то другая (оставшаяся) его часть будет наследоваться по закону.

Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Единственное требование, которое устанавливает закон, относится к дееспособности завещателя. В силу ст. 1118 ГК РФ на момент составления завещания гражданин должен обладать полной дееспособностью. Гражданское законодательство предусматривает несколько оснований приобретения полной дееспособности: 1)

по общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме автоматически с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18- летнего возраста (ст. 21 ГК РФ); 2)

если гражданин, не достигший 18-летнего возраста, вступает в брак, то он также становится обладателем полной гражданской дееспособности (ст. 21 ГК РФ); 3)

несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей (усыновителей, попечителей) занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства (при наличии согласия на это обоих родителей) или суда (при отсутствии такого согласия). Такой способ приобретения полной дееспособности именуется гражданским законодательством эмансипацией.

Завещание не может быть совершено гражданином, хотя и достигшим 18- летнего возраста, но: 1)

признанным недееспособным — это гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий и руководить ими. Гражданин признается недееспособным решением суда (ст. 29 ГК РФ); 2)

ограниченным в дееспособности — это гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Ограничение дееспособности также устанавливается судом (ст. 30 ГК РФ).

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Это необходимо для того, чтобы с максимальной точностью выразить в завещании именно волю наследодателя, не исказив ее сознанием представителя. Кроме того, исключается возможность злоупотребления представителем своими полномочиями.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

Завещатель волен определить круг наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, установить конкретный состав имущества, который переходит к каждому из наследников и др. Наследниками по завещанию могут быть не только граждане, состоящие в родстве с наследодателем, но и любые другие указанные им лица, причем количество наследников не ограничивается.

Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1121 ГК РФ). Данный прием именуется подназначением наследника. Таким образом, подназначение наследника происходит, когда до открытия наследства назначают другого наследника взамен основного, при этом основной наследник должен быть выбывшим из наследственного правопреемства. По сути, это назначение запасного» наследника. Это еще одна грань права гражданина завещать имущество по собственному усмотрению.

Если наследников по завещанию два или более, то неизбежно возникает вопрос о доле каждого из них в наследстве. Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом: распределением конкретного имущества между наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства. В тех случаях, когда завещатель никак не выразил свою волю относительно долей наследников по завещанию, их доли считаются равными (ст. 1122 ГК РФ).

В ряде случаев законодатель предусматривает специальные правила о наследовании того или иного имущества. Как правило, чаще всего могут вызвать затруднения указанные в завещании части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. Статья 1122 ГК РФ устанавливает порядок наследования неделимой вещи. Неделимая вещь — это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). Если части неделимой вещи завещаны в натуре двум или более лицам, такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. На нее возникает право общей долевой собственности.

Статья 1123 ГК РФ гарантирует тайну завещания. Она прямо запрещает лицам, которым в силу участия в составлении завещания становится известно о его содержании, разглашать данные сведения. Запрещается также распространять сведения о самом факте совершения завещания, о его изменении или отмене. Этот запрет ложится на нотариуса либо другое лицо, удостоверяющее завещание (например, должностные лица органов исполнительной власти вправе совершать нотариальные действия, в том числе удостоверять завещания, при отсутствии в населенном пункте нотариуса), переводчика, оказывающего помощь при составлении завещания, исполнителя завещания, свидетелей, лица, подписывающего завещание вместо завещателя.

Если завещателю стало известно, что указанные лица нарушили тайну завещания, он вправе потребовать возмещения морального вреда выплатой компенсации. Такая компенсация морального вреда выплачивается только завещателю и, соответственно, только при его жизни.

Указание на наличие такого права в законе очень важно, поскольку моральный вред возмещается исключительно в случаях, установленных в законе. Кроме того, завещатель может требовать пресечения действий по разглашению сведений, нарушающих тайну завещания, а также возмещения причиненных убытков.

Срок охраны тайны завещания ограничен периодом до открытия наследства. После открытия наследства сохранение тайны завещания может стать препятствием для осуществления права наследования.

Более строгие требования предъявляются к форме завещания, так как этот документ оглашается после смерти завещателя и его содержание и смысл не должны вызывать сомнений, что он действительно выражает волю наследодателя.

Согласно существующей в гражданском праве классификации завещание является письменной сделкой, которая кроме прочего требует нотариального удостоверения. Таким образом, завещание составляется только в письменной форме, устное волеизъявление лица не имеет юридической силы. По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом.

Когда в соответствии с законом право совершения нотариальных действий предоставлено должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ (в случае отсутствия нотариуса в населенном пункте), завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 1)

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2)

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; 3)

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4)

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5)

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы (ст. 1127 ГК РФ).

Совершение приравненных к нотариальным завещаний имеет две особенности. Во-первых, завещатель должен подписывать завещание обязательно в присутствии должностного лица, который удостоверяет это завещание. Во-вторых, для совершения такого завещания обязательно присутствие свидетеля, который также подписывает завещание. Завещание, удостоверенное перечисленными лицами, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Если в каком-либо из перечисленных случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, выражает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, то лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все необходимые меры для приглашения к завещателю нотариуса (п. 4 ст. 1127 ГК РФ).

Завещание прав на денежные средства, находящиеся в банке, может быть удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств, находящихся на его счете. Это так называемое завещательное распоряжение, которое имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете в банке или ином кредитном учреждении, могут быть завещаны как путем совершения завещательного распоряжения, так и в обычном порядке. Завещательное распоряжение совершается в письменной форме за собственноручной подписью завещателя в том филиале банка, в котором находится этот счет. Вкладчик вправе распоряжаться вкладом при жизни, даже если имеется завещательное распоряжение. Он может по своему усмотрению изменить или отменить завещательное распоряжение.

Права на денежные средства, которые находятся на счетах в банках, входят также в состав наследства. Соответственно на них распространяются и общие правила наследования. В частности, наследник может получить денежные средства со счета только на основании свидетельства о праве на наследство (исключение составляет п. 3 ст. 1174 ГК — денежные средства, необходимые для похорон наследодателя).

Нарушение требований, предъявляемых к удостоверению завещания, влечет его ничтожность с момента совершения.

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ). Исключение составляет лишь закрытое завещание, но и в этом случае нотариус, принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, делает на этом конверте надпись, содержащую сведения о завещателе, а также о дате и месте принятия такого завещания. Необходимость четкого указания времени составления завещания связана с тем, что в случае наличия нескольких взаимоисключающих завещаний встает вопрос о том, какое из них было составлено позднее. Также в зависимости от времени составления завещания могут решаться вопросы о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы, о дееспособности завещателя и др.

Наследственному праву известен единственный случай, когда завещание может быть совершено в простой письменной форме без какого-либо удостоверения. Это касается так называемых чрезвычайных завещаний, когда гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, объективно в силу чрезвычайных обстоятельств оказался лишен возможности составить завещание в установленной законом форме. К таким чрезвычайным обстоятельствам относят стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и другое), техногенные катастрофы, военные действия и т.д. Однако для признания такого документа завещанием необходимо, чтобы он был составлен (собственноручно написан и подписан) в присутствии не менее чем двух свидетелей. Такое требование об участии свидетелей необходимо, чтобы впоследствии не возникло сомнений в подлинности завещания. Закон не содержит требований о том, что свидетели должны подписать простое письменное завещание. Представляется, что и без их подписей оно будет действительным. Главное, чтобы названные свидетели могли быть установлены и найдены, что на практике может составить определенные трудности.

Это интересно:  Консультация по завещанию 2019 год

К содержанию чрезвычайного завещания не предъявляется каких-либо формальных требований, однако из него должно с очевидностью следовать, что документ представляет собой завещание.

Юридическая судьба такого завещательного распоряжения после прекращения чрезвычайных обстоятельств определяется в зависимости от того, остался ли в живых завещатель.

Если завещатель остался в живых, не позднее месяца со дня прекращения чрезвычайных обстоятельств он должен совершить завещание по общим правилам, иначе завещательное распоряжение, сделанное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Если же завещателю не удалось выжить, завещание, составленное им при чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению, но только после того, когда судом будет подтвержден факт его совершения. Суд прежде всего должен установить, действительно ли обстоятельства, в которых совершено завещательное распоряжение, относятся к чрезвычайным. Этот факт устанавливается в суде по требованию заинтересованных лиц, т.е. наследников, указанных в завещании. Требование должно быть заявлено в суд до истечения 6- месячного срока, установленного для принятия наследства. При отсутствии спора требование подтверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах рассматривается судом в порядке особого производства, а в случае оспаривания указанного факта — в порядке искового производства.

Следует отметить, что простое письменное завещание актуально, только если наследодатель ранее не составлял иных завещаний, так как завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, нельзя отменить или изменить завещание, составленное ранее в соответствии со всеми требованиями закона.

Новым в наследовании является присутствие свидетелей при совершении завещания. Это новшество сводится к удостоверению фактов, касающихся совершения завещания, например состояния завещателя, подлинности завещания, соответствия содержания завещания воле завещателя и т.д. Завещатель самостоятельно выбирает свидетелей из числа лиц, которым он доверяет. К свидетелю также предъявляются требования: прежде всего он должен обладать дееспособностью в полном объеме, должен быть грамотным, владеть в достаточной степени языком, на котором составлено завещание. Не может быть свидетелем гражданин с определенными физическими недостатками (слепой), нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, заинтересованное лицо (в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ), а также супруг (супруга), дети и родители из-за возможного влияния на формирование воли завещателя.

В ряде случаев законом устанавливается обязательное присутствие свидетелей. Это касается случаев передачи закрытого завещания нотариусу, совершения завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным, а также завещаний в чрезвычайных обстоятельствах. Количество свидетелей в указанных выше случаях установлено законом. Последствия нарушения правил об обязательном присутствии свидетелей или их присутствие в меньшем количестве, чем того требует закон, могут повлечь ничтожность завещания или его оспоримость.

В случае когда присутствие свидетелей обязательно, а в силу неизвестных причин один из них или все они отсутствуют, то составленное завещание будет считаться ничтожным. Законодатель в ст. 1125 ГК РФ четко прописывает порядок составления нотариально удостоверенного завещания. Правила, установленные указанной статьей, распространяются и на случаи удостоверения завещаний должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ.

Следует отметить, что нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков).

Как правило, удостоверение завещания происходит в помещении нотариальной конторы, хотя в некоторых случаях, например болезни завещателя, можно пригласить нотариуса к больному на дом или в лечебное учреждение. Необходимо проверить правоспособность и дееспособность завещателя. Если все же возникнет сомнение в дееспособности завещателя, нотариус вправе задать ему несколько проверяющих вопросов и назначить удостоверение завещания на другой день. Свои подозрения нотариус может проверить, узнать у соответствующего врача, не состоит ли этот гражданин на учете в качестве больного. Завещатель может быть признан судом недееспособным или же состоять на учете в психиатрическом диспансере.

Нотариус выясняет подлинную волю завещателя, разъясняет ему действующее законодательство о порядке наследования. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). При составлении завещания завещатель должен обдумать свою последнюю волю, чтобы она была в дальнейшем использована в полном объеме. Поэтому нотариус обязан разъяснить завещателю ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом отметку на завещании.

Завещание пишется либо самим завещателем, либо с его слов нотариусом. При этом закон допускает использование технических средств — компьютера, печатной машинки. Не допускается закрепление воли лица на аудио- или видеоносителях, поскольку такой способ фиксации противоречит требованиям закона о письменной форме. Если в тексте завещания имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, то нотариус не должен его удостоверять. Текст завещания должен быть написан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилии, имена, отчества граждан, их адреса должны быть написаны полностью (ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате). Если имущество завещается юридическому лицу, необходимо указать его полное фирменное наименование, а также его полный адрес. Неправильно или неграмотно написанное завещание должно быть исправлено или составлено заново завещателем либо по просьбе завещателя — нотариусом.

Проект завещания, составленный завещателем, должен быть проверен нотариусом, который в свою очередь обязан разъяснить смысл и значение подготовленного документа.

Завещание, которое было записано нотариусом со слов завещателя, полностью должно быть прочитано завещателем, чтобы он удостоверился в правильности изложенного. Если по каким-либо причинам, например в силу болезни, завещатель не в состоянии самостоятельно прочитать завещание, его текст оглашается нотариусом. Об этом на завещании делается соответствующая пометка, а также указываются причины, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Закон допускает, что завещание может быть подписано не лично завещателем, а по его просьбе другим лицом — рукоприкладчиком. Это исключение возможно, если завещатель из-за тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.

Подпись иного лица вместо завещателя в других случаях влечет недействительность завещания. Завещатель вправе выбрать в качестве рукоприкладчика по своему усмотрению любое лицо, кроме тех, кто в силу ограничений закона выступать в таком качестве не может. Перечень таких граждан полностью совпадает с теми, кто не может быть свидетелем при удостоверении завещания.

Рукоприкладчик подписывает завещание обязательно в присутствии нотариуса, где указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя. Указанные данные устанавливаются на основании документа, удостоверяющего личность рукоприкладчика. Те же правила действуют и в отношении свидетелей, если они присутствовали при составлении завещания.

Все лица, участвовавшие в совершении завещания, — рукоприкладчик, свидетель, переводчик — должны быть предупреждены нотариусом о необходимости сохранения тайны завещания.

Завещание составляется, подписывается и удостоверяется в двух экземплярах. Один экземпляр передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы.

Особо следует оговорить право завещателя на составление закрытого завещания. Содержание закрытого завещания известно только лицу, его составившему. Никто не вправе знакомиться с содержанием такого завещания. Здесь обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи, а затем заклеенный конверт передается нотариусу. Подписи свидетелей, поставленные на конверте, подтверждают, что именно этот конверт был передан нотариусу завещателем в качестве закрытого завещания. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и дате его принятия; о фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля (ст. 1126 ГК РФ). При этом нотариус обязан разъяснить: 1)

о соблюдении всех требований при составлении закрытого завещания. Несоблюдение всех правил может повлечь недействительность завещания; 2)

о необходимости соблюдения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя (обязательная доля); 3)

о выдаче соответствующего документа, после принятия завещания лицом, его совершившим.

Достоинством закрытого завещания является абсолютная тайна завещания. Недостатком такого завещания является то, что завещатель может не знать обо всех требованиях, предъявляемых к содержанию и форме завещания. Завещание составляется без квалифицированной помощи, вследствие чего могут быть допущены ошибки, которые, возможно, приведут к признанию завещания недействительным.

В случае открытия наследства после лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства о его смерти вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

Наследники по закону извещаются нотариусом об оглашении закрытого завещания.

Наследодатель вправе отменять или изменять составленное завещание неограниченное количество раз в любое время после его совершения, не указывая при этом причин таких действий. Для отмены или изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его в части. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания, автоматически отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. В случаях, когда завещание изменялось либо отменялось неоднократно, юридическую силу будет иметь последующее завещание (ст. 1130 ГК РФ).

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Завещатель имеет право полностью отменить завещание, не прибегая при этом к составлению нового. Распоряжение об отмене завещания должно быть выполнено в той же форме, какая установлена для совершения завещаний. Затем наследование будет происходить по закону.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ). Никто не вправе требовать от завещателя какой-либо информации о завещании. Это позволяет наследодателю избежать оказания давления со стороны заинтересованных лиц, попыток повлиять на содержание завещания, изменить истинные намерения завещателя.

При изложении положений ГК РФ о наследовании по завещанию мы не раз упоминали о том, что в случае нарушений требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения, оно может быть признано недействительным. Нормы гражданского права выделяют: 1)

оспоримое завещание. Недействительность такого завещания устанавливается по требованию заинтересованных лиц судом. Причем в каждом конкретном случае, исходя из существа возникших разногласий, суд имеет возможность как признать завещание недействительным, так и оставить его в силе; 2)

ничтожное завещание. Такое завещание независимо от наличия или отсутствия решения суда недействительно по своей сути, в силу того что нарушает императивные нормы закона.

Нужно отметить, что решение вопроса о недействительности завещания не является лишь спором об интересах наследников, это — вопрос охраны законом частной воли завещателя после его смерти.

ГК РФ содержит целый раздел общих положений о недействительности сделок. Нормы данного раздела применяются и к недействительности завещания как одного из видов гражданско-правовой сделки. Однако необходимо учитывать, что в силу специфики регулируемых отношений нормами наследственного права предусмотрены и особые основания недействительности завещаний, не применимые к другим видам сделок. Основанием недействительности завещания является нарушение положений, установленных ГК РФ для сделок вообще и завещаний в частности. Суммируя все указанные случаи, можно перечислить следующие основания недействительности завещаний: 1)

несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении (ч. 1 ст. 1124 ГК РФ), в том числе несоблюдение правил: о нотариальной или приравненной к ней форме, о круге лиц, имеющих право удостоверять завещания (ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ), о собственноручном исполнении и подписании текста закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), об обязательном присутствии свидетелей при совершении завещания (ч. 3 ст. 1124 ГК РФ); 2)

несоблюдение требования о полной дееспособности завещателя (ст. 21, 168, 1118 ГК РФ); 3)

несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем, о недопустимости совершения его через представителя (ч. 4 ст. 182, ст. 1118 ГК РФ); 4)

завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю (ст. 1118 ГК РФ); 5)

отказ суда подтвердить факт совершения завещания последней воли в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ); 6)

совершение завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), совершение завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ), или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ); 7)

несоблюдение правил об обязательной доле наследников (ст. 1149 ГК РФ).

С иском о признании завещания недействительным имеет право обратиться

любое лицо, чьи права или законные интересы нарушены завещанием. При этом нужно учитывать, что оспаривание завещания до момента открытия наследства не допускается.

Недействительным может быть признано как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения (п. 4 ст. 1131 ГК РФ).

В целях придания стабильности наследственным правоотношениям законом специально оговорено, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Только судом может определяться значительность либо незначительность нарушений.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (п. 5 ст. 1131 ГК РФ). Это не относится к лицам, признанным недостойными наследниками.

Существуют завещания, которые не стали действующими по обстоятельствам, не связанным с нарушениями предъявляемых к ним требований. Их следует отличать от недействительных завещаний и нельзя считать недействительными. Эти завещания не имеют пороков, но по ряду причин не могут быть исполнены. Примером является завещание, которое было отменено завещателем. На практике зачастую возникает необходимость в толковании завещаний, поскольку в некоторых случаях воля наследодателя определена недостаточно четко. Это может касаться, например, закрытых завещаний, когда нотариус лишен возможности ознакомиться с его текстом и обратить внимание наследодателя на допущенные погрешности. Толкование завещаний необходимо в тех случаях, когда имеются два и более завещания, в которых требуется устранить обнаруженные противоречия.

Толкование завещания позволяет устранить неясности и уяснить действительную волю завещателя и наиболее точно выполнить завещательные распоряжения.

Толкование завещания происходит на стадии удостоверения завещания нотариусом, а также на стадии исполнения завещания после открытия наследства. В соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус обязан разъяснить смысл и значение представленного проекта сделки, в частности завещания, и проверить, соответствует ли его содержание действительному намерению субъекта сделки и не противоречит ли оно требованиям закона. Если смысл завещания не вполне ясен, нотариус рекомендует завещателю устранить недостатки в тексте завещания. Завещатель в случае несогласия с проектом толкования завещания нотариусом вправе обжаловать действия нотариуса в суде либо обратиться к другому нотариусу.

На стадии исполнения завещания и выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус устанавливает характер завещательных распоряжений, состав наследственного имущества, круг наследников по завещанию, круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и др. (ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате). Толкование завещания может происходить в суде, если нотариус не может устранить неясности в завещании и таким образом отказывается от выполнения нотариальных действий. Например, если имя лица, назначенного наследником, и имя лица, заявляющего себя в качестве этого назначенного наследника, не совпадает.

Это интересно:  Наследники по закону при наличии завещания 2019 год

Исполнитель завещания, полномочия которого выполняют наследники по завещанию либо особо назначенный завещателем душеприказчик, обязан обеспечить волю завещателя при наследовании по завещанию. Наследники, государственные органы и государственные учреждения могут быть против толкования завещания, но исполнитель вправе отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Толкование завещания судом происходит только по исковым требованиям, связанным с наследственными правоотношениями.

При установлении содержания завещания все слова и выражения толкуются буквально. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания применяется так называемое систематическое толкование. Это толкование путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом.

Источником умозаключений при толковании завещания является исключительно само завещание. Никакие другие документы (переписка, дневники, сохранившиеся наброски завещания), никакие свидетельские показания относительно намерений завещателя не могут служить дополнительной информацией для выводов о смысле завещания.

Цель толкования завещания основана на правильном обеспечении осуществления посмертной воли наследодателя.

Исполнение завещания, как правило, осуществляется самими наследниками (ст. 1133 ГК РФ). Порядок исполнения завещания определяется соглашением между ними, а в случае спора — разрешается судом.

Завещатель вправе назначить душеприказчика — лицо, специально уполномоченное исполнить завещание. Назначение душеприказчика происходит путем указания конкретного лица и возлагаемых на него функций в тексте самого завещания. При этом не обязательно, чтобы исполнитель завещания был одним из наследников.

Завещатель выбирает душеприказчика, убежденный личным доверием, что его воля после смерти будет непременно исполнена. Важно правильно выбрать исполнителя завещания, особенно в тех случаях, когда наследство представляет собой сложную совокупность движимых и недвижимых вещей, прав, обязанностей, не терпящих перерыва в управлении и нуждающихся в охране.

Завещатель не может обязать лицо быть душеприказчиком, исполнитель завещания должен дать свое согласие на выполнение воли умершего.

При этом завещатель может заранее заручиться согласием выбранного им лица на выполнение функций душеприказчика. Такое согласие может быть зафиксировано на самом завещании. В этом случае лицо, давшее согласие, в собственноручной надписи на завещании либо на отдельном заявлении, приложенном к завещанию, подтверждает этот факт.

В случае если завещатель заранее не согласовал с лицом, указанным в завещании в качестве душеприказчика, возложение на него таких обязанностей, согласие необходимо выразить после открытия наследства. Это можно сделать двумя способами: 1)

в течение месяца со дня открытия наследства подать в нотариальную контору письменное заявление о своем согласии на принятие функций по исполнению завещания; 2)

в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступить к исполнению завещания.

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК РФ).

Завещатель вправе определить круг полномочий исполнителя, который будет совершать только те действия, которые возложены на него. Если завещателем не обговаривается круг полномочий душеприказчика, последний вправе осуществлять все необходимые меры для исполнения последней воли завещателя, а именно: 1)

обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2)

принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3)

получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам; 4)

исполнить завещательное возложение либо требовать это от наследников, а также требовать исполнения завещательного отказа (ст. 1135 ГК РФ).

Указанный перечень не является исчерпывающим, так как нельзя предусмотреть все возможные варианты завещательных распоряжений и особенностей наследственного имущества.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК РФ).

Лицо, выразившее согласие на исполнение завещания, может быть отстранено от исполнения своих обязанностей только судом. Требования об этом вправе предъявить как сам исполнитель завещания, так и любой из наследников. Закон не приводит перечня оснований освобождения от возложенных обязанностей. Статья 1134 ГК РФ содержит лишь общую формулировку, указывающую, что это возможно в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению душеприказчиком своих обязанностей. Те обстоятельства, в силу которых исполнение завещания невозможно, разрешаются судом в каждом конкретном случае. Это может быть наличие болезни, признание судом душеприказчика недееспособным или ограниченно дееспособным, неисполнение им своих обязанностей и др.

Как уже упоминалось, завещатель может возложить на своих наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц. Данный прием носит название завещательного отказа. Завещательный отказ является реализацией принципа свободы завещания и представляет собой установленную в завещании обязанность наследников исполнить какую-либо имущественную обязанность в пользу отказополучателей, которые имеют право требовать исполнения этой обязанности. Например, наследник жилого помещения связывается обязанностью предоставить право проживания в данной квартире указанному в завещании лицу — отказополучателю.

Завещатель вправе возложить на наследников обязанность исполнить завещательный отказ. У отказополучателя возникает право требования исполнения завещательного отказа. Это право возникает не с момента открытия наследства, а с момента принятия его наследниками.

Действие указанного права требования ограничено во времени. Ст. 1137 ГК РФ говорит о том, что отказополучатель может им воспользоваться только в течение 3 лет со дня открытия наследства.

Выгодоприобретателем по завещательному отказу может быть только лицо, определенное в завещании. Передача прав по завещательному отказу другому лицу не допускается. При этом отказополучатель не обязан воспользоваться отказанным в его пользу по завещанию имущественным правом. Он вправе не принимать такого завещательного отказа, и вместо него может быть подназначен другой отказополучатель. Другой отказополучатель может быть также подназначен на случай, если назначенный в завещании отказополучатель: 1)

умрет до открытия наследства либо одновременно с наследодателем; 2)

лишится права на получение завещательного отказа вследствие признания его недостойным наследником (ст. 1121 ГК РФ).

Если вышеуказанные обстоятельства возникли, но завещанием не был подназначен иной отказополучатель, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности.

Завещательный отказ должен быть непременно установлен в завещании. При этом содержание завещания может им исчерпываться.

Условием выполнения завещательного отказа является то, что он должен быть выполнен за счет наследства. Поэтому наследник, назначенный завещателем для исполнения завещательного отказа, становится должником в обязательстве лишь в случае принятия им наследства. Иной возможности устраниться от выполнения завещательного отказа у наследника нет. Наследник не может отказаться от выполнения завещательного отказа. Нуждаемость самого наследника в пользовании отказанным имуществом не влияет на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками.

Поскольку в состав наследственной массы входит не только имущество, переходящее по наследству, но и долги наследодателя, наследник, на которого возложен завещательный отказ, из стоимости наследственного имущества вычитает долги наследодателя. Таким образом, часть наследственного имущества идет на исполнение завещательного распоряжения.

Институт обязательной доли в наследстве ограничивает свободу завещания. Эта доля не может быть уменьшена путем возложения на наследника обязанности исполнить завещательный отказ. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли (п. 1, ч. 2, ст. 1138 ГК РФ).

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Статья 1137 ГК РФ устанавливает перечень благ, которые могут быть предметом завещательного отказа: 1)

передача отказополучателю вещи, входящей в состав наследства. Почему наследодатель в данном случае сразу не указывает отказополучателя в качестве наследника той или иной вещи? Причины могут заключаться в следующем: в случае непринятия отказополучателем имущества право собственности на имущество сохраняется у лица, обремененного завещательным отказом; 2)

передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права; 3)

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; 4)

выполнение для отказополучателя определенной работы; 5)

оказание отказополучателю определенной услуги; 6)

осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей. Такие платежи требуют наличия в составе перешедшего к наследнику имущества финансовых сбережений либо имущества, приносящего постоянный доход. Продолжительность платежей может быть обозначена определенным сроком или ограничена предельной суммой.

Указанный перечень является открытым, т.е. завещатель волен придать иное содержание завещательному отказу.

От наследника, на которого возложен завещательный отказ, не требуется личного исполнения обязанностей, указанных в п. 4 и 5. Для их выполнения наследник может заключать договоры купли-продажи, подряда и другие.

В случае ненадлежащего исполнения наследником возложенной на него обязанности отказополучатель может требовать защиты своих прав, в том числе в судебном порядке. В частности: требовать исполнения обязательства в натуре, возмещения убытков, уплаты пеней и др. В этом случае размер ответственности уже не может ставиться в зависимость от стоимости наследства. Причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением отказа убытки должны возмещаться из всего имущества наследника.

Перечисленные блага могут передаваться отказополучателю как в собственность, так и во временное владение, пользование (на определенный срок, на период жизни, на период существования юридического лица). Например, в случае если в качестве выгодоприобретателя по завещательному отказу названо государственное или муниципальное унитарное предприятие, оно приобретает имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Право, наряду с которым передается то или иное благо, должно быть определено наследодателем в тексте завещания. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом (если имущество было передано именно на этом праве), предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Очень близко по своей правовой природе к завещательному отказу находится институт завещательного возложения. Сходство завещательного возложения с завещательным отказом заключается в следующем: 1)

завещательное возложение устанавливается исключительно завещанием; 2)

оно может исчерпывать содержание составленного завещания; 3)

завещательное возложение является обременением наследников, обязанных в силу распоряжения завещателя выполнить определенные действия; 4)

в случае если завещательное возложение имеет своим предметом совершение действий имущественного характера, к нему могут применяться правила об исполнении завещательного отказа, что прямо установлено ч. 2 ст. 1139 ГК РФ.

Основное отличие между названными институтами заключается в том, что в случае завещательного отказа выгодоприобретателем является конкретное лицо (физическое или юридическое), а в случае завещательного возложения обязанное лицо должно совершить определенное в завещании действие, которое носит общественно полезный характер. Общеполезными прежде всего являются действия, совершаемые для удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан, для их научного, культурного, образовательного развития. Например, коллекционер обязывает наследников после своей смерти периодически организовывать выставки его коллекции. В данном случае отсутствует кредитор, который имел бы право требовать исполнения обязанности от должника. Исполнение обязанности завещательного возложения на основании завещания является односторонней обязанностью наследника или исполнителя завещания.

Другие различия: 1)

предметом завещательного возложения являются действия, которые могут носить как имущественный, так и неимущественный характер, тогда как по завещательному отказу может быть передано только имущественное благо; 2)

если обязанными лицами по завещательному отказу могут быть только наследники (как по закону, так и по завещанию), то выполнение завещательного возложения может быть поручено также исполнителю завещания, не входящему в круг наследников, при условии выделения в завещании части наследственного имущества на соответствующие цели.

Пункт 2 ч. 1 ст. 1139 ГК РФ специально оговаривает отдельный случай завещательного возложения. Так, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежавших завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

По различным основаниям, как зависящим, так и не зависящим от воли наследника, на которого возлагается обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, его доля может перейти к другим лицам. В частности, доля наследника может перейти к другим лицам в случае смерти наследника до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае право получения его доли переходит к наследнику (наследникам) по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Доля может перейти к другим лицам при наследственной трансмиссии (когда наследник умер, не успев принять наследство), может быть распределена между другими наследниками (когда наследник признан недостойным). Если по всем вышеперечисленным случаям доля наследника перешла к другим лицам, то на них и будет возлагаться обязанность по исполнению отказа либо возложения.

Понятие и порядок оформления завещания

Данная статья посвящена понятию и порядку оформления завещания. Завещание представляет одну из форм перехода имущества. Под наследованием по завещанию понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим при жизни, на случай смерти. Правовое регулирование отношений, связанных с завещанием, играет ведущую роль. Так как назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам.

Согласно п. 1 ст. 1046 ГК РК под наследованием по завещанию понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим в совершенном при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти.

Отличие наследования по завещанию от наследования по закону заключается в том, что назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя [1, с. 35].

О.С. Иоффе считал, что завещание – это односторонне-распорядительная лично-формальная сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства. Говоря об особенностях завещания, О.С. Иоффе подчеркивал, что при его посредстве завещатель распоряжается своими правами и обязанностями.

В.И. Серебровский предложил определение, которое кратко, но точно раскрывает сущность понятия завещания и, на наш взгляд, более приближенно к определению, которое дает Гражданский кодекс: «Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленном законом форме» [3, с. 112].

Термин «завещание» употребляется в двух значениях. Во-первых, это документ, в котором выражена воля завещателя. Во-вторых, под завещанием понимается сам акт выражения воли завещателя. В этом значении завещание представляет собой сделку, т.е. действие гражданина, имеющее правовые последствия.

По своей юридической природе завещание представляет собой одностороннюю сделку, для совершения которой достаточно волеизъявление одной стороны, или как сделку, представляющую собой волеизъявление одной стороны.

Наиболее характерным признаком для завещания является то, что завещание представляет собой распоряжение на случай смерти, что и отличает эту сделку от других и придает ей специфические особенности. Дело в том, что при завещании правовые последствия, по общему правилу, наступают только после открытия наследства (однако, при жизни завещателя вновь составленное завещание влечет отмену или изменение ранее составленного завещания). Все указанные в завещание лица приобретают право наследования только после открытия наследства и призвания их к наследованию.

Закон прямо указывает о недопустимости совершения завещания через представителя, так как завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, оно непосредственно связано с его личностью, носит личный характер. Совершить завещание может только непосредственно сам завещатель.

Говоря о том, что наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе (п. 5 ст. 1046 ГК РК), закон имеет в виду, что завещать можно только свое имущество. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество гражданина, которое может переходить по наследству. При совершении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество (п. 2 ст. 56 Закона РК от 14 июля 1997 г. «О нотариате»). Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. В том случае, когда имущество, указанное в завещании, не принадлежит завещателю полностью или частично, а такое часто встречается в судебной практике, завещание может быть признано полностью или частично недействительным.

Это интересно:  Виды завещаний на недвижимость 2019 год

Еще одной немаловажной особенностью завещания является тайность его совершения. Это связано, прежде всего, с тем, что завещание – это распоряжение на случай смерти. Только от воли наследодателя зависит, поставить ли в известность заинтересованных лиц или нет. Нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания, его составления, отмены или изменения (ст. 1054 ГК РК).

В нашей правовой системе, как и в любой другой, к завещанию предъявляются строгие требования в отношении формы.

В ст. 1050–1052 главы 58 ГК РК закреплены положения, предъявляемые к форме завещания. По общему правилу, завещание под страхом недействительности должно быть составлено в письменной форме и нотариально удостоверено с указанием места и времени его составления.

Надлежаще оформленными признаются:

1) нотариально удостоверенные завещания;

2) завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Поскольку завещание – это односторонняя сделка, носящая строго лично-формальный характер, оно должно быть собственноручно подписано завещателем.

Закон предусматривает случаи, когда завещание может быть подписано не самим завещателем, а другим лицом, то есть рукоприкладчиком. Так, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно (п. 3 ст. 1050 ГК РК). В п. 4 ст. 1050 ГК РК перечисляются лица, которые не могут быть свидетелями и рукоприкладчиками. Важно иметь в виду, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевно больной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Еще одним не менее важным правилом при совершении завещания является то, что наследник не вправе присутствовать при составлении завещания, за исключением случаев, если этого пожелает сам завещатель, о чем делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтвержденная подписями завещателя (лица, подписавшего завещания по его поручению), нотариуса и оттиском его печати (п. 140 Правил о порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК). Гражданским кодексом предусмотрены новые правила по составлению и подписанию завещания. Так, согласно п. 1 ст. 1051 ГК РК нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано нотариусом со слов завещателя. В последнем случае требуется обязательное присутствие свидетеля. При записи завещания со слов завещателя нотариусом допускается использование общепринятых технических средств (пишущая машинка, персональный компьютер и т.д.).

Пунктом 4 ст. 1051 ГК РК введено ранее неизвестное нашему законодательству понятие секретного завещания, содержание которого остается неведомым ни нотариусу, удостоверяющему такое завещание, ни свидетелям, в присутствии которых завещание заклеивается в конверт. Завещание может быть отменено путем подачи нотариусу заявления об отмене ранее сделанного им завещания и составления нового завещания. Отмена ранее составленного завещания путем составления нового является окончательной и бесповоротной.

Помимо стандартных нотариально заверенных завещаний ГК РК предусматривает завещания, приравненные к нотариально удостоверенным (ст. 1052 ГК РК) [4, с. 78-84].

Содержание завещания должно соответствовать действительной воле завещателя, должно быть свободным и должно правильно выражать его волю. В содержании завещания следует различать две группы завещательных распоряжений: основное содержание (или существенные пункты) и распоряжения неправового (фидуциарного) характера [5, с. 63].

Фидуциарные распоряжения завещателя не порождают правовых последствий, исполнение их обеспечивается только моральными, а не правовыми обязанностями наследников. Отступление от этих распоряжений не влечет неблагоприятных последствий для наследников. К этой группе завещательных распоряжений относятся пожелания завещателя о месте и способе захоронения, назначение определенных лиц опекунами несовершеннолетних детей завещателя, возложение обязанностей погасить долги завещателя на лицо, не получающее какого-либо имущество в порядке наследования ни по завещанию, ни по закону.

Существенные распоряжения завещателя можно условно разделить на две группы:

1) касающиеся лиц, которые должны приобрести определенные права в случае смерти завещателя;

2) касающиеся конкретного распределения имущества между этими лицами.

К завещательным распоряжением первой группы относятся: назначение и подназначение наследников, отказополучателей, лишение определенных лиц права наследования.

Закон предоставляет завещателю право назначить в завещании другого (дополнительного) наследника. В таком случае мы имеем дело с подназначением наследника (наследственная субституция).

Подназначенным наследником может быть любое лицо как входящее в круг наследников по закону, так и не входящее, а также им может быть государство или отдельное юридическое лицо. Он наследует имущество по общим правилам наследования, и на него распространяются правила об обязательной доле наследников.

ГК предусмотрел больше ситуаций, когда основному наследнику подназначается другой наследник. Правило о подназначении наследника теперь имеет место в четырех случаях: 1) если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства; 2) не примет его либо откажется от него; 3) будет устранен от наследования как недостойный наследник; 4) на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя.

Завещательный отказ – это возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу третьих лиц (отказополучателей).

Согласно п. 1 ст. 1057 ГК РК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнение завещательного отказа.

Завещательный отказ является одним из видов завещательных распоряжений. Поэтому единственной формой для его установления является завещание. Установление отказа в форму какого-либо иного документа (даже нотариально удостоверенного) не имеет никакой силы.

Отказополучателями (легатариями) могут быть лица как входящие, так и невходящие в число наследников по закону. Из этого следует, что к числу отказополучателей относятся не только граждане, но и юридические лица, а также государство. Нет сомнений, что завещатель может обязать выполнение завещательного отказа на государство, в лице отдельно взятой организации, или юридическое лицо, если они назначены наследниками по завещанию.

Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющей наследство, определенному лицу или лицам передается какое-либо отдельное право. Следовательно, мы имеем дело с частичным (сингулярным) правопреемством.

К числу особых завещательных распоряжений относится возложение (ст. 1058 ГК РК). Суть возложения заключается в том, что завещатель вправе возложить на наследников совершить какое-либо действие или воздержаться от него для осуществления общеполезной цели. При этом такие же обязанности могут быть возложены не только на наследников, но и на исполнителя завещания.

Возложение по своему содержанию похоже на завещательный отказ. Однако, в отличие от завещательного отказа, который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить как имущественный характер, так и не имущественный характер. При этом если возложение носит имущественный характер, то к нему применяются правила о завещательном отказе (ст. 1057 ГК РК).

Основное отличие возложения от завещательного отказа заключается в том, что завещательный отказ – это частное (сингулярное правопреемство), предоставление определенного права определенному лицу, а при возложении правопреемства нет. Если, например, завещатель обязывает наследника передать наследственную библиотеку определенному лицу, то это завещательный отказ; если же он обязывает наследника предоставить возможность пользования библиотекой бывшим сотрудникам наследодателя или всем желающим – то это возложение [6, с. 224]. Что касается завещательных распоряжений второй группы, то завещатель вправе распределить между назначенными им наследниками все имущество либо его часть. В последнем случае часть имущества, оставшаяся незавещанной, распределяется между наследниками по закону. В число этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию (ст. 1049 ГК РК). Распределение имущества может состоять в установлении завещателем равных либо разных долей каждому из наследников. При отсутствии в завещании размеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными. А также не исключены распоряжения завещателя о распределении между наследниками конкретных вещей, прав и обязанностей, из которых состоит наследственная масса.

Обратимся к истории. В римском праве институт наследования занимает исключительное место, именно римскими юристами были выработаны основные понятия и ряд конкретных положений наследственного права. В развитии римского наследственного права можно проследить четыре периода его формирования: по цивильному праву (hereditas), преторскому эдикту (bonorum possessio), императорскому законодательству и законодательству Юстиниана.

Характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица. Развитие наследственного права завершено в новеллах Юстиниана.

В римском праве наследование по завещанию появилось на много позже, чем наследование по закону. Ульпиан так определял завещание: testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat – Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.

Для того чтобы завещание произвело юридический результат, на который оно направлено, необходимо было, чтобы оно было совершено: а) в установленной форме; б) лицом, обладающим так называемой активной завещательной правоспособностью; в) с назначением наследником лица, обладавшего пассивной завещательной правоспособностью [7, с. 231].

По свидетельству Гая, в древнейшем праве существовали две формы завещания. Первая из них совершалась в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель в устной форме объявлял свою волю народу, назначал наследников, а также мог распорядиться на счет легатов, назначении опекуна жене и детям и т.п. Вторая форма завещания тоже была публичной. В военное время воля завещателя могла быть объявлена перед строем солдат.

Такая форма завещания в какой-то мере ограждала членов семьи наследодателя от завещательного произвола, так как народное собрание могло и не одобрить завещание, если оно было явно не справедливым.

Перечисленные формы завещания были не удобны и не удовлетворяли всем потребностям жизни, и практика нашла способ удовлетворения соответствующих интересов, используя манципацию. По словам Гая, тот, кто не сделал своего завещания ни в комициях, ни перед строем, чувствуя приближение смерти, манципировал свою фамилию, т.е. имущество какому-нибудь своему другу и просил его сделать выдачи разным лицам после своей смерти.

Таким образом, в римском праве возникла третья форма завещания. Эта форма завещания называлась «посредством меди и весов».

Один недостаток оставался общим для обеих разновидностей завещания: familiae emptor являлся обладателем всего имущества завещателя, становясь в положение наследника, heredis loco. Правда, исполнение им обязанностей, возложенных на него nuncupatio, санкционировалось не одной только fides (совестью), но также и иском, который вправе были предъявить к нему все те, кому что-нибудь было отказано в завещании. Но все же familiae emptor был неизбежным юридическим средостением между завещателем и теми, в чью пользу завещатель желал сделать распоряжение [7, с. 216].

Со временем письменная форма постепенно вытесняла устную форму завещания. В период домината появляются новые публичные формы завещания: завещание, заявленное пред судом, и завещание, передававшееся на хранение императору.

Для того чтобы завещание имело юридическую силу, одной формы завещания было не достаточно, требовалось также наличие завещательной правоспособности (активной и пассивной). На основе норм римского права были впоследствии построены правовые системы наследования стран Европы.

Наследственное право англо-саксонской правовой системы в значительной степени отличается от наследственного права стран континентальной Европы.

В Англии, в англосаксонских странах главная роль при наследовании принадлежит воле умершего. Завещание традиционно является обычным способом передачи имущества по наследству.

Завещание как способ передачи имущества по наследству является следствием принципа свободы завещания, существующего в Англии. Здесь не существует, как, например, во Франции и Германии, обязанности у наследодателя оставить некоторым кровным родственникам значительную часть наследственного имущества [8, с. 77] .

Таким образом, неограниченная свобода завещания и отсутствие института обязательной доли являются характерными особенностями наследственного права англо-американского системы. Английское законодательство предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний, в которых выражена воля двух или нескольких лиц. Если двое или более лиц составляют один и тот же документ как свое завещание, этот документ является совместным завещанием и считается отдельным завещанием каждого их них. Каждый тем не менее вправе отозвать или изменить совместное завещание так, как он хочет, в любой момент, независимо от того, живо или нет другое лицо, составлявшее вместе с ним совместное завещание.

Помимо совместных завещаний, английскому праву известны завещания, содержащие взаимные обязательства двух или нескольких лиц по отношению друг к другу, так называемые взаимные завещания. Обычно такие завещания совершаются супругами.

Наследование по завещанию в мусульманском праве представляется нам интересным. Согласно предписаниям шариата: «Духовное завещание не является необходимым, но наличность его желательна». В мусульманском праве наследование по завещанию (васийат) играет второстепенную роль по сравнению с наследованием по закону. Коран и все мусульманские законы ограничивают волеизъявление завещателя. В Коране сказано, что завещательное распоряжение ограничивается 1/3 имущества завещателя. Оставшиеся 2/3 наследственного имущества распределяется между наследниками по закону. По шариату, только в том случае, когда наследники по закону отсутствуют, завещательное распоряжение на все имущество признается действительным [9, с. 90]. Кроме того, наследодатель не может в завещании лишить права наследования кого-либо из своих наследников по закону, а также не может изменить порядок распределения наследственных долей.

В мусульманском праве завещание, составленное в пользу какого-либо наследника по закону, недействительно, оно получает силу только при согласии остальных наследников по закону. Из этого следует, что в отличие от известных нам правовых систем европейских стран, в мусульманском праве наследование по закону имеет место всегда и не стоит в зависимости от наличия или отсутствия завещания.

Литература

  1. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ: общие положения, правовые основы, образцы типовых докуметов. – М., 2001. – С.35.
  2. Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. – Киев, 1957. – С.14-15.
  3. Серебровский В.И. Избранные труды. – М., 1997. – С.56.
  4. На эти особенности оформления завещания, а также на другие вопросы наследственного права обращает внимание З.Ш. Рашидова в статье «Некоторые аспекты наследственного права по гражданскому законодательству Республики Казахстан» // Актуальные проблемы современного гражданского права: Сб. материалов межд. конф. – Т.2. – Алматы, 2001. – С.78-84.
  5. Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию. – М., 1984. – С.63.
  6. Тархов В.А. Советское гражданское право. – Ч.2. – Саратов, 1979. – С.224.
  7. Римское частное право // под ред. И.Б. Новицкого, И.С.Перетерского. – М., 1998. – С.231.
  8. Гренкова О.В. Наследование в Англии и Франции. – М., 1991 – С.77.
  9. Антаки П.В. Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному праву. – СПб., 1912. – С.90.

Статья написана по материалам сайтов: lawbook.online, articlekz.com.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий