+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Правовое регулирование наследования по закону 2019 год

Фербер 5.doc

Федеральное агентство по образованию

ФГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

наследования по закону

Нормоконтролер _С.И. Журов

Выполнил студент О.В.Фербер

1 Общие положения о наследовании 5

1.1 Понятие наследства, время и место открытия наследства 9

1.2 Приобретение наследства. Принятие и отказ от наследства 11

2 Правовое регулирование наследования по закону 15

2.1 Общие положения наследования по закону и очередность

2.2 Наследственная трансмиссия 27

2.3 Наследование отдельных видов имущества 29

Список литературы 34

Приложение А. Свидетельство о праве на наследство по закону 36

Приложение Б. Пути наследования 37

Приложение В. Наследственная трансмиссия 38

Данная курсовая работа посвящена теме «Правовое регулирование наследования по закону».

На сегодняшний день эта тема актуальна тем, что гражданин может определить юридическую судьбу своего имущества после своей смерти, так как сейчас преобладает частная собственность и её нужно передать по наследству.

Для решения этого вопроса мировая юриспруденция выработала проверенную веками систему наследования, основная заслуга в формировании которой принадлежит римским юристам.

В процессе рассмотрения данной темы нужно опираться на общие положения о наследовании вообще: что является наследованием, что представляет собой наследство, место, время, основания его открытия и кто является недостойными наследниками.

В числе общих положений, относящихся к наследованию по закону, следует отметить два: во-первых, круг наследников по закону определен в законе исчерпывающим образом и, во-вторых, установлена, как правило, очередность призвания наследников по закону к наследованию.

Целью курсовой работы является формирование целостного представления о наследовании по закону.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  1. Дать понятие и определить время и место открытия наследства.
  2. Приобретение наследства. Принятие и отказ от наследства.
  3. Выявить общие положения наследования по закону и очередность наследования имущества.
  4. Рассмотреть наследственную трансмиссию.
  5. Изучить наследование отдельных видов имущества.

В процессе решения выше названных задач использовались нормативные акты: Конституция РФ, гражданский кодекс РФ, ФЗ «О государственной политике в Российской Федерации», «Наследственное право» Ю.Н. Власов и другие источники.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

Федеральным законом «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 марта 2002 г. была введена в действие ч.3 ГК.

Необходимость изменения законодательства в области наследственного права назрела давно. Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам, а также государству и юридическим лицам. В этом состоит один из основных принципов наследственного права – свобода завещания, которая может быть ограничена только правильными, касающимися обязательной доли в наследстве. Это означает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные супруги, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Раньше обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного право в наименьшей степени противоречила воле наследодателя, выраженной им в завещании.

Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. При этом имущество переходит в собственность наследников в равных долях. Раньше законодательством предусматривалось только две очереди наследников, теперь фактически устанавливается восемь очередей. Стать наследниками смогут не только дети, супруг, родители, братья, сестра, дедушки и бабушки с обеих сторон, дяди и тети и т.п. но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников – иждивенцы, проживающие вместе с человеком, оставившим наследство (Приложение А).

Новый ГК первоочередным при определении наследников устанавливает наследование по завещанию, а не по закону, как это было в ГК РСФСР. Такой подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Теперь можно будет завещать земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права.

В ч.3 ГК существенно обновлены и дополнены правила, касающиеся формы завещания. Законными теперь считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю, в этом случае нотариально заверяется сам факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам , например, находился в положении, угрожающем его жизни.

Принятие наследства по истечении установленного срока допускается только по решению суда или с письменного согласия наследников.

Как известно, наследуется не только имущество, но и долги завещания. Наследник несет за них ответственность, но только в пределах стоимости

пришедшего к нему имущества. Эта ранее действовавшая норма в новом ГК сохранена.

Наследодатель – лицо, чьи права и обязанности переходит по наследству, одна из центральных фигур в наследственном праве. Наследодателем может выступить только физическое лицо, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства). Ни одна социальная общность, независимо от того, является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно услышать, что вновь образованное юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).

При наследовании по закону наследодатель может быть дееспособным и недееспособным.

Наследник – лицо, у которого возникает право получить наследство. Круг наследников по закону определяет закон, круг наследников по завещанию – завещание. Если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические, так и юридические лица. Государство Россия, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Что же касается граждан, то при наследовании как по закону так, и по завещанию наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследователя. Если же граждане зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследодателя могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Остальные граждане могут быть в этом случае наследниками только по завещанию. 1

Важно отметить, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто был зачат при жизни наследодателя, однако родился живыми после открытия наследства, то есть уже после смерти наследодателя. Охрана интересов такого лица предусмотрено ст.1116 ГК. Означает ли это, что не родившийся ребенок признается субъектом права? Нет, поскольку его интересы будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию, а потому не подлежат применению ни правила о приращении наследственных долей, ни другие правила, рассчитанные на тот случай, когда наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев принять наследство.

Очертив круг лиц, призываемых к наследованию, следует сказать и о тех, кто от наследования отстраняется, так о называемых недостойных наследниках ст.1117 ГК. В п.1 ст.1117 ГК говорится о наследниках, которые отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию. К ним отнесены граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого – либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих (недостойных наследников) или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся себе или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, в праве его наследовать. Пленум ВС РФ разъяснил, что указанные действия должны быть установлены приговором суда и совершены умышленно.

В п.2 ст.1117 ГК перечисляются лица, которые отстраняются от наследования лишь по закону, но не по завещанию. Отстраняются от наследования по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено судом. При этом оно может быть подтверждено судом и после открытия наследства. Отстраняются от наследования только по закону, но не по завещанию. Если наследодатель простил своего отца, который злостно уклонялся от уплаты алиментов на его содержание, и совершил в его пользу завещание, то отец может быть призван к наследованию как наследник по завещанию. Однако по требованию других наследников по закону он как недостойный наследник может быть отстранен от наследования той части имущества, которая осталась не завещанной.

Правила о недостойных наследниках распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю п.4 ст.1117 ГК. Иными словами, они распространяются и на недостойных отказополучателей п.5 ст.1117 ГК.

    1. Понятие наследства, время и место открытия наследства

Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону, как при жизни, так и после смерти: завещать свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам, а также государству и юридическим лицам. Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. При этом имущество переходит в собственность наследников в равных долях. Согласно ст.35 К каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться им как единолично, таки совместно с другими лицами. Кроме того ч.4 ст.35 К гарантирует право наследования. Раньше законодательством предусматривалось только две очереди наследников, теперь, согласно ГК установлено восемь очередей наследования.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права (Приложение Б).

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

При определении границ понятия наследства отправными должны служить следующие положения:

1. В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится.

Раздел VII. Наследственное право Глава 66. Общие положения о наследственном праве § 1. Сущность и правовое регулирование наследования

Сущность наследования. Граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК). Наследование — переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1 ст. 1110 и ст. 1111 ГК). Наследование, таким образом, — правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности)*(522).

Поскольку наследование — правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы и воля наследодателя, и согласие наследника на передачу и принятие наследства), не касаясь сейчас вопроса о критериях деления оснований возникновения права на первоначальные и производные (как и самого этого деления, в котором иногда сомневаются), наследование — основание производного приобретения права. Поскольку наследование — правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с его участием (за исключением прижизненных отношений по составлению, отмене и изменению завещания, связанных с подготовкой гражданина к смерти»). И как верно то, что сходное наследственному правопреемству правопреемство при прекращении (реорганизации) юридических лиц регулируется отдельно (ст. 57, 58 ГК), в свою очередь, государство и муниципальные образования, будучи постоянно действующими субъектами, вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах, не всякое правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, как будет показано далее, является наследованием*(523).

Согласно ст. 1111 ГК наследование осуществляется по двум возможным и автономно регулируемым законом основаниям — по завещанию и по закону (гл. 62, 63 ГК). В силу п. 3 ст. 572 ГК отечественное право не знает ни donatio mortis causa (договор дарения, вступающий в силу после смерти дарителя), ни Erbvertrag (договор о наследовании — § 1941 ГГУ)*(524). Однако наследование по завещанию и по закону не следует понимать так, будто бы для возникновения правопреемства достаточно одного завещания в первом случае или нормы закона во втором. Наследственное правопреемство во всяком случае покоится на фактическом составе из разнообразных по количеству и качеству юридических фактов. В числе общих — смерть (неизбежное событие) или аналогичное по правовым последствиям объявление гражданина умершим (судебное решение), а также принятие наследства (действие наследника, являющееся односторонней сделкой). Среди специальных — в зависимости от того, о каком основании в смысле ст. 1111 ГК идет речь, — наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй — седьмой очередей, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) — также совместное проживание с наследодателем в тот же период (пп. 2, 3 ст. 1148 ГК). Последнее обстоятельство учитывается и в других случаях наследования (предметов обычной домашней обстановки — ст. 1169 ГК), а также за рамками наследования (имеются в виду случаи наследственноподобного правопреемства, в частности при получении членами семьи социальных выплат, предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 1183 ГК).

Поскольку посмертный переход имущества закон связывает с дополнительными фактами, в контексте двух оснований наследования (по завещанию и по закону) известны и другие (производные) основания. Так, смерть самого наследника, не успевшего принять наследство, в разных условиях «активирует»: a) субституцию (substitutio), т.е. наследование подназначенным наследником или субститутом (при наследовании по завещанию — п. 2 ст. 1121 ГК); b) наследование по праву представления или представляющим наследником (при наследовании по закону — ст. 1146 ГК); c) наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) или наследование трансмиссаром (при наследовании по завещанию или по закону — ст. 1156 ГК). Кстати, последние два случая закон прямо именует основаниями наследования, а в результате использования слов «тому подобное» и вовсе оставляет перечень таких оснований открытым (см. абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). Учитывая последнее, еще одним явным основанием является наследование выморочного имущества, которое, хотя и рассматривается в контексте наследования по закону, отличается от наследования и по завещанию, и по закону: правопреемство здесь, с одной стороны, не обусловлено волей наследодателя, с другой — является императивным (ст. 1151 ГК) и обязательным для наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК); есть и другие особенности (например, с выморочностью наследства отпадает и обременяющий всю наследственную массу легат)*(525). Для возникновения этого — запасного — случая наследственного правопреемства достаточен факт смерти и наличие условий, названных в п. 1 ст. 1151 ГК. Вместе с тем в открытый перечень оснований наследования не следует включать конструкции, хотя и известные наследственному праву из-за связи с наследованием, однако имеющие самостоятельную природу. Типичный тому пример — завещательный отказ (легат) — обязательство между наследником (по завещанию или по закону) и третьим лицом — отказополучателем (легатарием) по исполнению первым (должником) имущественной обязанности перед вторым (кредитором) (ст. 1137 ГК).

Наследование по завещанию и по закону имеют двустороннюю связь: с одной стороны, завещание изменяет нормы о наследовании по закону (в целом диспозитивные), а значит, наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону (см. ч. 2 ст. 1111 ГК, а также современное взаиморасположение глав 62, 63 ГК), с другой — некоторые нормы закона ограничивают свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ГК). Завещание — только возможный, но не необходимый и не исключительный регулятор наследственного правопреемства: когда и поскольку это не изменено завещанием, имеет место наследование по закону, последнее также имеет место и в иных случаях, установленных в законе (например, при признании наследника по завещанию недостойным, при недействительности завещания, при наследовании обязательной доли — абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ГК). Наследник может призываться к наследованию по завещанию и по закону одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК). Отсюда можно сделать вывод, что в регулировании наследственного правопреемства доминирует частный метод, при этом назначение публичного метода состоит, с одной стороны, в ограничении частного регулирования, а с другой — в его субсидиарном восполнении при дефиците или отсутствии. И именно из-за неизбежности смерти (а значит, и выполнения гражданином функции наследодателя, как и самого наследственного правопреемства, которое во всяком случае состоится, хотя бы с участием публичного наследника выморочного имущества), а также учитывая тот факт, что даже составленное при жизни завещание «не покрывает» всех возможных ситуаций посмертного перехода имущества (которые закон иногда регулирует особо), в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право быть завещателем и наследником (ст. 18, 1120 ГК).

Но и это не все. Дело в том, что прежде ч. 5 ст. 532 ГК 1964 г. объединяла нетрудоспособных лиц, находившихся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, в единую категорию законных наследников, которые наследовали наравне с наследниками той очереди (первой или второй), которая призывалась к наследованию, а при их отсутствии — самостоятельно (т.е. в третью очередь). Сегодня так называемые «нетрудоспособные иждивенцы» разделены на две группы с различными условиями призвания к наследованию (ср. п. 1 с пп. 2, 3 ст. 1148 ГК). Нетрудоспособные иждивенцы первой группы являются законными наследниками без этого признака и независимо от него в силу принадлежности к одной из очередей законных наследников. При призвании к наследованию законных наследников более высокой очереди они наследуют вместе и наравне с ними (т.е. вне своей очереди), а при отсутствии таковых (в том числе если сами они являются наследниками первой очереди и выше уже никого нет) — в общем порядке (т.е. в свою очередь). В общем же порядке они наследуют и в условиях дефицита доказательств наличия нетрудоспособности и нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (т.е. специального признака, позволяющего им наследовать вне очереди). Напротив, нетрудоспособные иждивенцы второй группы не принадлежат ни к одной очереди законных наследников и являются таковыми исключительно на основании фактического состава из: a) нетрудоспособности + b) нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти + c) совместного проживания с ним (в этот период). Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди (с первой по седьмую), которая призывается к наследованию, а при их отсутствии — самостоятельно (т.е. в восьмую очередь), разумеется, если только смогут доказать наличие всех элементов названного состава, в противном случае — не наследуют вообще*(526).

Это интересно:  Наука о наследовании и изменчивости 2019 год

Наследственное правопреемство юридически связывает наследодателя (праводателя) с наследником (правопреемником): сам закон говорит об имуществе умершего и о других лицах, к которым это имущество переходит (п. 1 ст. 1110 ГК). Именно правопреемство показывает посмертное движение прав и обязанностей наследодателя в направлении наследника, их переход к последнему, что, в свою очередь, определяет их судьбу и объясняет смену правообладателя. И вовсе не случайно, что принятое наследство считается принадлежащим наследнику уже со дня открытия наследства независимо от времени фактического его принятия, а в соответствующих случаях — и от момента государственной регистрации права наследника (п. 4 ст. 1152 ГК).

Вместе с тем, поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения, а значит, и отождествлять понятия «наследственное правопреемство» и «наследственное правоотношение». Наследственное правоотношение — более сложное и динамично развивающееся явление. Оно, писал О.С. Иоффе, проходит две стадии: первая связывается с открытием, вторая — с принятием наследства. На первой стадии у наследника возникает абсолютное право на принятие наследства, а значит, обязанными по отношению к нему являются все прочие лица, способные помешать реализации его права. На второй — наследственное правоотношение сохраняется только как основание возникших у наследника прав, прежде принадлежавших наследодателю. В новом качестве наследственное правоотношение продолжается как абсолютное, в котором наследник — лицо управомоченное (именно со ссылкой на него наследник может защищаться против любых притязаний, оспаривающих его право на приобретенное имущество), одновременно оно становится относительным, в котором наследник — лицо и управомоченное, и обязанное (именно оно определяет объем приобретенных наследником прав и обязанностей относительно бывших кредиторов и должников наследодателя, ставших теперь его собственными кредиторами и должниками). От одной стадии к другой меняется и содержание наследственного правоотношения. На первой стадии оно определяется субъективным правом наследника и пассивной функцией воздержания всех других лиц от совершения каких-либо действий, на второй — суммой правомочий и обязанностей наследника, входящих в его право на приобретенное наследство, которым противостоят соответствующие обязанности и права других лиц и которые при этом образуют содержание самостоятельных правоотношений (вещных, обязательственных и др.)*(527).

Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или вовсе отказался от него (ст. 1154, 1157, 1158 ГК, в том числе только по отдельным основаниям — абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). При такой паллиативности («незаконченности») наследственного правоотношения не возникает и последствия в виде правопреемства. Напротив, последнее возможно, только если наследственное правоотношение последовательно пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Если же открывшееся наследство наследник не примет (откажется от него), право на получение наследства перейдет к другим лицам. В разных ситуациях таковыми могут быть: a) субституты (п. 2 ст. 1121 ГК); b) наследники по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); c) наследники по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющие и трансмиссары), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); d) наследники по завещанию или по закону, прирастившие наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); e) публичный наследник выморочного имущества (ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым наследующим субъектом последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, когда принятие наследства уже не требуется, а отказ от него невозможен в принципе — абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

Отсюда можно сделать следующий ряд важных выводов: a) наследодатель — субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения (поэтому наличие юридической связи в виде правопреемства между наследодателем и наследником не означает наличия между ними правоотношения, а значит, не всякая юридическая связь сама по себе есть правоотношение); b) наследственное правопреемство — правовое последствие (результат, эффект) полноценной (двустадийной) реализации наследственного правоотношения; c) понятия «наследственное правоотношение» и «наследственное правопреемство» различаются по субъекту и соотносятся как «причина» и «результат»; d) наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в самом крайнем случае — к публичному субъекту как выморочное).

b) дарение — пожизненный переход имущества от дарителя к одаряемому (договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, к такого рода дарению применяются правила о наследовании — п. 3 ст. 572 ГК), наследование — всегда посмертный (при этом распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания — п. 1 ст. 1118 ГК);

c) наследодатель в отличие от дарителя — только гражданин; d) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного) правопреемства.

Объект наследования — имущество умершего (наследственное имущество, наследство — п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК). Объектами наследования не могут быть гражданская правоспособность и дееспособность умершего (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК). В сумме они образуют гражданскую правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует. Поэтому объект наследования — субъективные имущественные права и обязанности умершего. Считается, что в состав наследства входят и отдельные личные неимущественные права, что объясняют их связью с унаследованными имущественными правами, реализации которых они способствуют, а также ссылкой на прямо предусмотренные законом случаи, когда возможность наследования неимущественных прав (нематериальных благ) вытекает из самой их природы*(531). Вообще говоря, личные неимущественные права и нематериальные блага не могут переходить от правообладателя к другим лицам ввиду присущих им неотчуждаемости и непередаваемости (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК). Не случайно нормы наследственного права прямо исключают их из состава наследства (ч. 3 ст. 1112 ГК). И только если «личное неимущественное» и «имущественное» представляют собой единый юридический сплав (выступают двумя сторонами одной медали), та и другая составляющие единого права могут наследоваться. Пример тому — так называемое корпоративное право, т.е. право участия (членства) в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе. Данное право признается законом обязательственным (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), однако особенность его в том и состоит, что правообладатель здесь — член организации, имеющий право не только на получение благ в виде дивидендов или результата кооперативной деятельности (имущественное право), но и на управление ею (личное неимущественное право). Наследование корпоративных прав (включая присущий им лично-правовой компонент) признается прямо (ст. 1176, 1177 ГК) и в то же время регулируется особо (глава 65 ГК). Что же касается п. 1 ст. 150 ГК, согласно которому в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, то едва ли эти две нормы — специальная и общая — противоречат друг другу. Отдельные личные неимущественные права и нематериальные блага после смерти правообладателя и в самом деле могут переходить от умершего правообладателя к другим лицам (в том числе наследникам), однако переходят они скорее не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию (не случайно закон должен предусматривать не только случаи их перехода, но и порядок). Отсюда наследование сопряжено с посмертным переходом имущественных прав и обязанностей умершего к его наследникам, в то же время наследование — не единственное возможное основание посмертного перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам (включая его наследников).

В самом деле, даже посмертный переход имущества не всегда связывается с наследованием. Помимо него, есть и иные случаи посмертного перехода имущества. Так, некогда ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу (любому или государству) и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях. И хотя в действующем ГК денежные средства граждан во вкладах и на любых других счетах наследуются на общих основаниях, т.е. по завещанию (которое может быть нотариальным или банковским — ст. 1128 ГК) или по закону, по-прежнему известны случаи, когда посмертный переход имущества не является наследованием. Так, согласно ст. 1183 ГК члены семьи умершего, а также нетрудоспособные его иждивенцы имеют право на неполученные умершим при жизни суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию. Данные суммы выплачиваются по их требованию, но не в составе наследства, а как выплаты социального характера (подчеркивают даже, что указанные лица не наследуют эти суммы, а получают возможность «заместить» умершего правообладателя, не реализовавшего при жизни свое право)*(532). И только при отсутствии таких лиц или непредъявлении ими требований в установленный законом срок социальные выплаты включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

А вот другой пример. Ни при каких условиях не входят в состав наследства и не наследуются подпадающие под действие специального законодательства государственные награды умершего: после смерти они передаются наследникам, но не в составе наследства, а для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, а также Положение о государственных наградах Российской Федерации)*(533). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм (т.е. раздела V ГК, разумеется, кроме тех специальных правил, которые эти случаи регулируют самостоятельно или путем отсылки). Поэтому такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК). Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование — лишь общее и наиболее распространенное основание посмертного перехода имущества, которое применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.

Наследственные правоотношения (включая состоявшееся правопреемство) аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания — пп. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников — п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим — вследствие его явки (ст. 46 ГК).

Правовое регулирование наследования. Отношения по наследованию имущества умершего другими лицами регулирует наследственное право — подотрасль права гражданского. Соответственно предмет наследственного права (наследственно-правового регулирования) — посмертные отношения, возникающие по поводу открытия наследства и его принятия наследниками по завещанию и (или) по закону (наследственные отношения). В то же время при определении предмета наследственного права не обойтись без двух важных уточнений: a) учитывая особенности регулирования наследственных отношений, а также ту роль, которая принадлежит в этом прижизненной воле наследодателя, наследственное право помимо наследственных регулирует и некоторые прижизненные отношения, «связанные с подготовкой гражданина к смерти»; b) учитывая многообразие и сложность отношений, возникающих после смерти наследодателя, наследственное право регулирует (или, по крайней мере, в той или иной степени вовлекает в свою орбиту) многие другие отношения, примыкающие к наследственным (в том числе обслуживающие их). Таким образом, предмет наследственного права образуют следующие группы отношений.

6. Наконец, в рамках предмета наследственного права нельзя не сказать и об отношениях по переходу имущества умершего к другим лицам по специальному (иному, чем наследование) основанию. Упоминание о таких отношениях и даже их регулирование (непосредственное — пп. 1, 2 ст. 1183 ГК или отсылочное — п. 1 ст. 1185 ГК) едва ли вызывают сомнения ввиду их близости к наследственным отношениям, особенно если учесть, что некоторые из них, начавшись как ненаследственные, при указанных в законе условиях могут «перерастать» в наследственные (ст. 1183 ГК).

Поскольку наследование — процедура и процесс перехода имущества умершего к другим лицам, предмет наследственного права образуют отношения организационные и имущественные. Совокупный анализ норм наследственного права позволяет сделать три важных вывода: a) если не о преобладании первых над вторыми, то, по крайней мере, о том значительном месте, которое первые занимают в предмете наследственного права; b) о тесной взаимосвязи этих отношений, поскольку организация процесса наследования — не самоцель, а средство правильного и справедливого с точки зрения закона распределения имущества умершего и определения дальнейшей его судьбы; c) о комплексности Гражданского кодекса как нормативного правового акта, объединившего наряду с гражданскими также отдельные нормы иной отраслевой принадлежности. Надлежит подчеркнуть, что наследственное право не регулирует личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (они являются предметом другой гражданско-правовой подотрасли — см. раздел VII ГК), в то же время нет никаких препятствий для распространения норм наследственного права на случаи посмертного перехода присущего данным отношениям имущественного компонента (ст. 1241, 1283, п. 3 ст. 1293 ГК). Совсем далеки от наследственного права отношения по поводу личных неимущественных прав и нематериальных благ: даже если в предусмотренных законом случаях и порядке последние переходят от правообладателя к наследникам (п. 1 ст. 150 ГК), такой переход, как видно, осуществляется по самостоятельному правовому основанию, не имеющему ничего общего с правовым режимом наследования и нормами наследственного права.

Формой (источником) наследственного права является законодательство о наследовании, представляющее собой систему нормативных правовых актов. Центральное, но при этом отнюдь не исключительное место в этой системе занимает Гражданский кодекс, при этом важно подчеркнуть, что, помимо специального раздела V «Наследственное право», расположенного в его части третьей, упоминания о наследовании (или, по крайней мере, о наследниках) можно без труда обнаружить и в других его подразделениях, в том числе в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. 266, 267), в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050), в разделе VI части третьей (см. ст. 1224), в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).

Помимо Гражданского кодекса, в состав законодательства о наследовании входят и другие нормативные правовые акты разной юридической силы. Так, важную роль в регулировании наследственных отношений играют Основы о нотариате (см. ст. 36-38, 61-73, 75, 105)*(534), Земельный кодекс (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80), законы о юридических лицах (см., например, ст. 21, 23 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»*(535), ст. 7, 9 Федерального закона от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах»)*(536) и другие законы, а также подзаконные акты (см., например, Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного, выморочного имущества и кладов)*(537).

Часть третья Гражданского кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V «Наследственное право» — к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г., и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. (ст. 1, 5 Вводного закона). В то же время вопрос об особенностях действия законодательства о наследовании во времени требует следующих трех уточнений.

1. Принимая во внимание незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и РФ, изданные до введения в действие части третьей Гражданского кодекса, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей Кодекса (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона) и впредь до введения в действие соответствующих законов (см. ч. 2 ст. 4 Вводного закона). Примером такого нормативного акта как раз и является упомянутое выше постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного, выморочного имущества и кладов», которое согласно ч. 2 ст. 4 Вводного закона в части учета выморочного имущества действует до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.

3. Принимая во внимание значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершённые до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК РСФСР 1964 г. и «не активированные» к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов — оснований недействительности завещания и обязательной доли необходимых наследников — подлежат применению правила ГК РСФСР 1964 г. (ст. 7, 8 Вводного закона)*(538). Сходные замечания справедливы и в отношении распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. Такие распоряжения, «не активированные» к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним, либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК РФ (см. ст. 8.1 Вводного закона).

Это интересно:  Документы для наследования квартиры после смерти 2019 год

Из всего сказанного можно сделать следующие общие выводы: a) регулирование наследственных отношений не ограничивается разделом V части третьей ГК, а сам ГК — не единственная форма (источник) наследственного права; b) законодательство о наследовании, процесс формирования которого не завершен, представлено различными по юридической силе и особенностям действия нормативными правовыми актами, образующими систему; c) отмена раздела VII ГК РСФСР 1964 г. «Наследственное право», происшедшая с введением в действие части третьей ГК РФ и согласно ст. 2 Вводного закона в силу правил ст. 7-8.1 того же Вводного закона не является безусловной, соответственно в процессе правового регулирования наследственных отношений наряду с правилами ГК РФ в предусмотренных законом случаях продолжают действовать отдельные нормы ГК РСФСР 1964 г., которые, таким образом, «переживают» основную массу других — отмененных — норм данного акта.

Несколько слов о внутренней организации специального раздела V ГК «Наследственное право». Юридико-технически он состоит из пяти глав, посвященных общим положениям (глава 61), наследованию по завещанию и по закону (главы 62, 63), приобретению наследства (глава 64), наследованию отдельных видов имущества (глава 65). Подотрасль наследственного права, таким образом, имеет Общую и Особенную части: первую образуют нормы, применимые ко всем или к большинству наследственных отношений (главы 61, 64 ГК), вторую — нормы, рассчитанные на регулирование отношений из конкретного основания (главы 62, 63 ГК) или имеющие специальный объект (глава 65 ГК). Включение общих по существу правил о приобретении наследства в отдельную главу 64 ГК, к тому же их расположение после специальных правил глав 62, 63 ГК, возможно, и противоречит юридической (пандектной) логике, в то же время такая компоновка нормативного материала объясняется соображениями фактической последовательности в изложении правил о наследовании.

И последнее. Наследственное право покоится на общих и специальных принципах, присущих соответственно подотрасли в целом или тому или иному ее институту. В числе первых можно назвать: a) саму универсальность наследственного правопреемства; b) обеспечение преемственности в праве частной собственности и в других частных правах, их сохранности и неприкосновенности, закрепленности имущества за конкретными лицами; c) приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону; d) свободу принятия наследства и отказа от него; e) юридически дифференцированный подход законодателя к разным категориям наследников; f) охрану интересов наследодателя, наследников, иных лиц, самого наследства. В числе вторых — a) свободу и тайну завещания; b) обязательность исполнения воли завещателя; c) очередность призвания к наследованию законных наследников; d) социальную справедливость и экономическую целесообразность при распределении имущества умершего. Можно выделить и другие принципы.

Правовое регулирование наследования по закону (стр. 1 из 9)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Донецкий национальный университет

по теме “Правовое регулирование наследования по закону»

Студентка 3 – го курса

Руководитель: кандидат юридических наук Украины

г. Донецк, 2000 г.

Андрюнина Е. Ю. Правовое регулирование наследования по закону. Курсовая работа. Кафедра гражданского права и процесса. Донецк, 1999.

В связи с развитием рыночных отношений и появлением новых форм хозяйствования весьма актуальными являются вопросы наследования, касающиеся наследодателя, наследников, а также отдельных видов наследственного преемства.

В работе изучена нормативная база по вопросам наследования, проведена характеристика действующего и перспективного законодательного регулирования порядка наследования по закону, проведен анализ вопросов наследования квартир, находящихся в процессе приватизации, изучены также проблемы, связанные с наследованием в крестьянско-фермерском хозяйстве. Кроме того, исследованы институты наследственного права в зарубежных странах и сравнение их с украинским законодательством.

Andryunina K. Y. Legal regulation of hereditary under the law. Course work. Chair of the civil right and process. Donetsk, 1999.

In connection with development of the market relations and appearance of the new forms of managing questions of successions concerning the heirs, legators, and also separate kinds of succession are urgent

In work is investigated the normative base on succession, the characteristic of acting and perspective legislative regulation about hereditary succession, is conducted, the analys of questions of succession of flats in process privatization, is conducted, the problems connected to succession in a крестьянско-farm are investigated also. Besides the institutes of the succession law in foreign countries and comparison them with the Ukrainian legislation are investigated.

1. Наследственное правоотношение и его участники по закону .

1.1 Понятие наследственного правоотношения и его правовое

1.2 Очередность участников по действующему ГК и проекту ГК .

2. Особенности наследования отдельных объектов наследственного

3. Правовое регулирование наследства по закону в зарубежных

Перечень использованных источников .

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Некоторые из них хотелось бы отметить.

Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи [1].

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений — все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности.

Что касается законодательных актов, регламентирующих правовой режим новых объектов права собственности граждан, то следует отметить, что в одних случаях предусматривается особый, отличный от закрепленного гражданским кодексом Украины порядок их наследования, а в других – вопросы наследования не решены.

С развитием института частной собственности, актуальным является вопрос о наследовании отдельных объектов наследственного преемства. В частности после принятия ЗУ «О приватизации государственного жилищного фонда» возник ряд вопросов, связанных с наследованием приватизированных квартир. А в связи с развитием рыночных отношений и появлением новых организационно-правовых форм хозяйствования возрос интерес о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве (в дальнейшем КФХ).

Целями данной курсовой работы являются:

1. изучение нормативной базы по вопросам наследования по закону;

2. характеристика современного и перспективного регулирования порядка наследования по закону;

3. анализ наследования квартир, находящихся в процессе приватизации, а также наследования в крестьянско-фермерском хозяйстве;

4. исследование институтов наследственного права в зарубежных странах и сравнение их с украинским законодательством.

Для достижения поставленных целей, по моему мнению, уместно использовать следующие методы исследования: диалектико-материалистический, исторический, метод комплексного анализа, а также сравнительно-правовой.

1. Наследственное правоотношение и его участники по закону

Понятие наследственного правоотношения и его правовое регулирование. В литературе вопрос наследственного правоотношения затрагивают многие авторы: Рубанов А. А.[2], Дроников В. К.[3], Эйдинова Э. П.[4], Серебровский В. И.[5] и др. и в основном у них нет расхождений. И все же удачным, на мой взгляд, является определение, которое в своей работе дает Е. П. Данилов[6]. Он пишет, что под наследственным правоотношением следует понимать отношение по переходу в установленном порядке имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам).

Наследственное правоотношение возникает в случае смерти гражданина или объявления его умершим. С этими юридическими фактами, закон связывает появление у наследников субъективного права на принятие наследства, а у всех других лиц обязанности не препятствовать в осуществлении этого права. Таким образом, можно сказать, что наследственное правоотношение носит абсолютный характер и направлено на преемство гражданских прав и обязанностей от одного лица — наследодателя к другим — его наследникам. После принятия наследства, наследник становится участником тех же правоотношений, субъектом которых ранее был наследодатель. Т. е., можно сказать, что в результате происходит замена субъектов в правоотношении.

Следует также отметить, что в случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное правопреемство. Его необходимо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки, представить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т. д.).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле — это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

В настоящее время наследственные правоотношения регулируются нормами Гражданского кодекса, нормами кодекса о браке и семье, законодательством о нотариате и др.

Возникновение наследственного правоотношения называется открытием наследства. Для решения многих вопросов наследования, важное значение имеет время и место открытия наследства.

Согласно ст. 525 ГК Украины[7], временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим в установленном законом порядке — день вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим. Т. к. в законе указан только день смерти, из этого следует сделать вывод о том, что час смерти значения не имеет.

Если лица, которые могут быть наследниками друг друга (например, супруги, дети, родители), умерли в один день (даже через несколько часов друг после друга), то умерший позже не наследует после ранее умершего.

Правовое регулирование наследования по закону

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Донецкий национальный университет

по теме “Правовое регулирование наследования по закону»

Студентка 3 – го курса

Руководитель: кандидат юридических наук Украины

г. Донецк, 2000 г.

Андрюнина Е. Ю. Правовое регулирование наследования по закону. Курсовая работа. Кафедра гражданского права и процесса. Донецк, 1999.

В связи с развитием рыночных отношений и появлением новых форм хозяйствования весьма актуальными являются вопросы наследования, касающиеся наследодателя, наследников, а также отдельных видов наследственного преемства.

В работе изучена нормативная база по вопросам наследования, проведена характеристика действующего и перспективного законодательного регулирования порядка наследования по закону, проведен анализ вопросов наследования квартир, находящихся в процессе приватизации, изучены также проблемы, связанные с наследованием в крестьянско-фермерском хозяйстве. Кроме того, исследованы институты наследственного права в зарубежных странах и сравнение их с украинским законодательством.

SUMMARY

Andryunina K. Y. Legal regulation of hereditary under the law. Course work. Chair of the civil right and process. Donetsk, 1999.

In connection with development of the market relations and appearance of the new forms of managing questions of successions concerning the heirs, legators, and also separate kinds of succession are urgent

In work is investigated the normative base on succession, the characteristic of acting and perspective legislative regulation about hereditary succession, is conducted, the analys of questions of succession of flats in process privatization, is conducted, the problems connected to succession in a крестьянско-farm are investigated also. Besides the institutes of the succession law in foreign countries and comparison them with the Ukrainian legislation are investigated.

Наследственное правоотношение и его участники по закону .

Понятие наследственного правоотношения и его правовое

Очередность участников по действующему ГК и проекту ГК .

Особенности наследования отдельных объектов наследственного

Правовое регулирование наследства по закону в зарубежных

Перечень использованных источников .

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Некоторые из них хотелось бы отметить.

Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи [1].

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений — все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности.

Что касается законодательных актов, регламентирующих правовой режим новых объектов права собственности граждан, то следует отметить, что в одних случаях предусматривается особый, отличный от закрепленного гражданским кодексом Украины порядок их наследования, а в других – вопросы наследования не решены.

С развитием института частной собственности, актуальным является вопрос о наследовании отдельных объектов наследственного преемства. В частности после принятия ЗУ «О приватизации государственного жилищного фонда» возник ряд вопросов, связанных с наследованием приватизированных квартир. А в связи с развитием рыночных отношений и появлением новых организационно-правовых форм хозяйствования возрос интерес о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве (в дальнейшем КФХ).

Целями данной курсовой работы являются:

изучение нормативной базы по вопросам наследования по закону;

характеристика современного и перспективного регулирования порядка наследования по закону;

анализ наследования квартир, находящихся в процессе приватизации, а также наследования в крестьянско-фермерском хозяйстве;

исследование институтов наследственного права в зарубежных странах и сравнение их с украинским законодательством.

Для достижения поставленных целей, по моему мнению, уместно использовать следующие методы исследования: диалектико-материалистический, исторический, метод комплексного анализа, а также сравнительно-правовой.

1. Наследственное правоотношение и его участники по закону

Понятие наследственного правоотношения и его правовое регулирование. В литературе вопрос наследственного правоотношения затрагивают многие авторы: Рубанов А. А.[2], Дроников В. К.[3], Эйдинова Э. П.[4], Серебровский В. И.[5] и др. и в основном у них нет расхождений. И все же удачным, на мой взгляд, является определение, которое в своей работе дает Е. П. Данилов[6]. Он пишет, что под наследственным правоотношением следует понимать отношение по переходу в установленном порядке имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам).

Наследственное правоотношение возникает в случае смерти гражданина или объявления его умершим. С этими юридическими фактами, закон связывает появление у наследников субъективного права на принятие наследства, а у всех других лиц обязанности не препятствовать в осуществлении этого права. Таким образом, можно сказать, что наследственное правоотношение носит абсолютный характер и направлено на преемство гражданских прав и обязанностей от одного лица — наследодателя к другим — его наследникам. После принятия наследства, наследник становится участником тех же правоотношений, субъектом которых ранее был наследодатель. Т. е., можно сказать, что в результате происходит замена субъектов в правоотношении.

Следует также отметить, что в случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное правопреемство. Его необходимо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки, представить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т. д.).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле — это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

В настоящее время наследственные правоотношения регулируются нормами Гражданского кодекса, нормами кодекса о браке и семье, законодательством о нотариате и др.

Возникновение наследственного правоотношения называется открытием наследства. Для решения многих вопросов наследования, важное значение имеет время и место открытия наследства.

Согласно ст. 525 ГК Украины[7], временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим в установленном законом порядке — день вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим. Т. к. в законе указан только день смерти, из этого следует сделать вывод о том, что час смерти значения не имеет.

Если лица, которые могут быть наследниками друг друга (например, супруги, дети, родители), умерли в один день (даже через несколько часов друг после друга), то умерший позже не наследует после ранее умершего.

Это интересно:  Наследование кредитов умершего 2019 год

Наследство открывается после каждого из них отдельно, и наследуют за каждым из них его наследники по закону и по завещанию. При одновременной смерти завещателя и назначенного им наследника по завещанию, наследование не наступает.

Кроме того, необходимо отметить, что наследство открывается только после смерти наследодателя, поэтому не наследуется имущество безвестно отсутствующих или признанных безвестно отсутствующими. В данной ситуации, необходимо, в установленном законом порядке признать безвестно отсутствующее лицо умершим.

Согласно ст. 1610 Проекта ГК [8], наследственные отношения регулируются правом государства, в котором наследодатель имел последнее место проживания, если наследодатель не выбрал в завещании право государства, гражданином которого он был. Выбор наследодателя будет недействительным, если на момент смерти он сменил гражданство.

А в соответствии со ст. 45 Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»[9], право наследования имущества (кроме случая, когда право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество) определяется по законодательству Договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

Что касается места открытия наследства, то согласно ст. 526 ГК Украины, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя (ст. 17 ГК), а если оно не известно, — место нахождения имущества или его основной части. В подтверждение места открытия наследства может быть истребована справка из жилищно-эксплуатационного участка, местных органов самоуправления, выписка из домовой книги о месте проживания умершего.

Установление места открытия наследства необходимо для того, чтобы знать, в какую нотариальную контору необходимо обратиться наследникам для подачи заявления о принятии наследства или отказе от него, какая государственная нотариальная контора будет выдавать свидетельство о праве на наследство, кто будет принимать меры к охране наследственного имуществ; а также законодательство какого государства будет применяться, если место открытия наследства находится в одном государстве, а недвижимое имущество находится на территории другого государства. В этом случае согласно Конвенции «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» свидетельство о праве на наследство выдается тем государством, на территории которого находится имущество. Например, если наследство открылось в Украине, а часть имущества — жилой дом находится в России, то свидетельство о праве на наследство на жилой дом будет выдаваться в России.

Как следует из определения, субъектом наследственного правоотношения с одной стороны может быть умерший гражданин (или объявленный в установленном законом порядке умершим), с другой — физические (в порядке очередности или по завещанию) и юридические лица (только по завещанию), а в установленных законом случаях — государство. Юридические лица не могут быть наследодателем потому, что не могут оставлять наследства: при их прекращении (ликвидации или реорганизации) имущество переходит к физическим лицам в установленном законом порядке в соответствии с из уставами или указанием собственника (уполномоченного м лица или органа).

Если говорить о физических лицах, то согласно ст. 571 ГК наследниками могут быть лица, проживающие на территории нашего государства, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

Однако, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (ст. 549 ГК), право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит в его наследникам (наследственная трансмиссия) ( ч.1ст 551 ГК).

Кроме того, ст. 528 ГК Украины предусматривает, что случаи, когда наследниками не могут быть лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из наследников или совершили покушение на их жизнь, а также не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и несовершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от исполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если эти обязанности подтверждены в судебном порядке.

Что касается перехода наследства к государству, то оно переходит к государству в случаях, предусмотренных ст. 555 ГК:

если наследодатель все имущество или часть его завещал государству;

если у наследодателя нет наследников по закону или по завещанию;

если все наследники отказались от наследства;

если все наследники лишены права наследования (ст. 528, 534 ГК);

если ни один из наследников не принял наследства;

если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследуемого имущества (ст. 553 ГК)

если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть имущества переходит государству.

В тех случаях, когда в состав наследственного имущества, переходящего государству, входит авторское право или право на долю в авторском вознаграждении, принадлежавшем наследнику, отказавшемуся от наследства, данные права прекращаются.

Конвенция СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» также предусматривает случаи перехода наследства к государству. Согласно ст. 46 конвенции, если по законодательству Договаривающейся стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся стороне, на территории которой оно находится.

Объектом наследственного преемства является имущество, но только то, которое принадлежало наследодателю на законном основании. Такое имущество называется наследством (наследственной массой).

Под имуществом понимается совокупность принадлежащих данному наследодателю имущественных прав и обязанностей.

В юридической литературе не существует единого общепринятого состава наследственной массы. Согласно широко распространенному мнению, в состав наследственной массы входит совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя. Ст. 1458 и ст. 1459 Проекта ГК в отличие от ныне действующего ГК определяет, что в состав наследственной массы (наследства) входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

личные неимущественные права;

право участия в хозяйственных обществах, если иное не предусмотрено законом или их учредительными документами;

право на возмещение вреда в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;

право на пенсию, материальную помощь и иные выплаты, предусмотренные законом.

Очередность наследников. Наследники призываются к наследованию по закону в порядке очередности. Произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Действующее законодательство предусматривает две очереди наследников по закону.

Согласно ст. 529 Гражданского кодекса Украины, при наследовании по закону наследниками первой очереди являются в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего. К числу наследников первой очереди также относится ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником: они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Рассмотрим по круг лиц, являющихся наследниками первой очереди.

Переживший супруг будет наследником в том случае, если он состоял в зарегистрированном браке с наследодателем на момент смерти. Этот факт должен быть подтвержден свидетельством о браке.

Следует отметить, что религиозные браки в настоящее время юридической силы не имеют и не влекут за собой правовых последствий (в том числе и наследственных прав).

В случае расторжения брака право на наследство у пережившего супруга не возникает.

Согласно Кодексу о браке и семье Украины, брак может быть расторгнут как в судебном порядке (ст. 40) [10] так и в органах регистрации актов гражданского состояния( ст. 41) [11], но считается расторгнутым с момента регистрации акта расторжения брака в органах РАГС и выдачи бывшим супругам свидетельства о расторжении брака. Но здесь есть одна особенность. Если решение, вынесенное судом о расторжении брака, своевременно не представлено ни одним из супругов в органы РАГС, то брак считается юридически действительным и в случае смерти одного из супругов и переживший супруг призывается к наследованию в установленном законом порядке.

Если в судебном порядке брак был признан недействительным по основаниям, предусмотренным кодексом о браке и семье Украины, то лицо, состоявшее в таком браке, не является наследником, т. к. не действительный брак не влечет за собой юридических последствий.

Что касается детей, то они наследуют после смерти своих родителей — как отца, так и матери. Дети, рожденные от брака позже признанного недействительным, не утрачивают право наследования после смерти родителей. В том случае, когда брак между родителями не был зарегистрирован, и в свидетельстве о рождении (актовой записи) отцом или матерью ребенка указан(а) умерший(ая), то ребенок наследует после смерти отца (матери). Будет наследовать ребенок и тогда, когда его родители, не состоявшие в браке, в дальнейшем свой брак зарегистрировали и наследодатель признал себя отцом ребенка.

Согласно главе 25 КоБСа, если ребенок рожден вне брака и отсутствует совместное заявление родителей об отцовстве, тогда отцовство (или осле смерти родителя — факт отцовства) устанавливается в судебном порядке. В этом случае, на основании судебного решения о признании отцовства, делается запись в органах регистрации актов гражданского состояния.

В основе призвания детей к наследованию лежит кровное родство — происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Поэтому пасынки и падчерицы не наследуют после смерти отчима и мачехи, т. к. не состоят с ними в родстве. Они могут наследовать в общем порядке, как иждивенцы наследодателя.

Необходимо иметь ввиду, что ст. 532 ГК к числу детей, являющихся наследниками первой очереди, относит и усыновленных.

Усыновление — юридический акт, в силу которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми.

Усыновленные и их потомство приравниваются в правах наследования после смерти усыновителя и его кровных родственников к детям усыновителя и их потомству, равно как усыновители и их кровные родственники после смерти усыновленного и его потомства приравниваются в правах к кровным родственникам.

Усыновленные утрачивают личные и имущественные права и обязанности по отношению к своим родителям и кровным родственникам и приобретают таковые по отношению к усыновителям.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынков и падчериц, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

В случае, если ребенок усыновлен одним лицом (например, женщиной) и сохранилась юридическая связь его с одним из кровных родителей (отцом), то, в случае открытия наследства, ребенок наследует как после смерти усыновителя. Например, с согласия отца ребенок был усыновлен бабушкой (матерью отца). В этом случае, при открытии наследства после смерти отца, ребенок будет призван к наследованию как кровный родственник — сын умершего.

Если же ребенок был усыновлен одним из супругов (например, женой с согласия мужа), то при открытии наследства после смерти второго из супругов (например, мужа который не стал усыновителем) ребенок наследником нt является.

Усыновление возникает с момента принятия решения об усыновлении исполнительным комитетом районного или городского Советов народных депутатов или местной государственной администрацией. Копия этого решения посылается в месячный срок в отдел регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения решения для регистрации. Однако усыновление возникает с момента принятия решения по этому поводу. Следует учитывать, что закон не предусматривает обязательной записи в качестве родителей усыновленного его усыновителей. Но по просьбе усыновителей они могут быть записаны в книгах записей рождений в качестве родителей усыновленных.

В том случае, когда усыновление имело место, но документы утрачены и не могут быть установлены соответствующими органами, то такой факт может быть установлен в судебном порядке.

Не приобретает права наследования в имуществе опекуна ребенок, находившийся под опекой. Опекун привал охранять личность и имущество недееспособного, он совершает от его имени те сделки, которые мог бы совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособностью (при этом для ряда более важных сделок требуется согласие органов опеки и попечительства). Но опекун все же не приравнивается к родителю, как это имеет место в отношении усыновителя, поэтому подопечный не является наследником после опекуна.

Что касается родителей, то они наследуют после смерти своих детей независимо от их возраста, нетрудоспособности и состояния здоровья.

Внуки и правнуки будут наследовать только в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который бы признавался бы к наследованию (наследование в порядке представления). Например, умер дед, после него наследует внучка, мать которой умерла за год до смерти своего отца (наследодателя). При этом внуки и правнуки наследуют ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он призывался к наследованию. Если внуков или правнуков несколько, то доля, причитавшаяся их родителю, делится между ними, не задевая интересов других наследников по закону (жены, детей), наследодателя.

Внуки и правнуки выступают как непосредственные и самостоятельные наследники умершего, а не как наследники умерших отца или матери. Следует учесть, что другие наследники сына или дочери наследодателя умерших до его смерти (например, муж, умершей дочери, ее мать, не состоявшая в браке с наследодателем) не могут наследовать в прядке представления.

К наследникам второй очереди относятся сестры и братья умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Братья и сестры являются наследниками умершего, если между ними установлено кровное родство, причем родство может быть как полнородное (происхождение от общих родителей), так и не полнородное (происхождение от одного из родителей; происхождение от матери — единоутробные, от отца — единокровные братья и сестры). Законодательство не делает разницы между полнородными и не полнородными родственниками. Но не наследуют друг после друга сводные братья и сестры, как не имеющие общих родителей.

Другие братья и сестры (двоюродные или троюродные) к наследникам по закону не относятся.

Дед и бабка умершего наследуют после смерти своих внука или внучки, как со стороны отца, так и со стороны матери, если их связывает кровное родство.

В наследовании по закону существует особая категория наследников — нетрудоспособные иждивенцы, к которым относятся лица, находящиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Такие лица согласно ст. 531 ГК наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В этом случае, следует иметь ввиду, что для иждивенцев необязательно иметь родственные отношения с умершим. Если наследники первой или второй очереди отсутствуют, то иждивенцы наследуют самостоятельно.

Для того, чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо, чтобы оно было нетрудоспособным, к которым следует относить: женщин, достигших 55 лет, мужчин, достигших 60 лет, инвалидов I, II, и III групп, а также дети, не достигшие 16 лет, а учащиеся — 18 лет [12]. Назначение пенсии само по себе значение не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию по возрасту на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), не могут быть включены в круг наследников по закону как нетрудоспособные.

Отдельные, нерегулярные случаи материальной помощи не признаются доказательством иждивения. Нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если часть заработка последнего была для них постоянным и основным источником дохода и превышала все виды доходов, которые имелись у иждивенца.

Следует также подчеркнуть, что отношения иждивения, сколько бы они ни были длительными, если они прекратились за год до открытия наследства, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.

Кроме того, «нуждающийся и нетрудоспособный супруг сохраняет право на получение содержания от другого супруга и после расторжения брака согласно ст. 32 КоБСа, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течении года после расторжения».

Если супруги длительное время состояли в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака. Такой разведенный супруг может быть признан иждивенцем, а следовательно, и наследником.

Кроме того, наследниками-иждивенцами могут оказаться дети, находившиеся на иждивении наследодателя, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке и в свидетельстве о рождении не указала отца ребенка. Наследование является здесь продолжением тех материальных отношений, которые существовали ранее между фактическим воспитателем и несовершеннолетним независимо от родства. При этом не обязательно, чтобы ребенок, находившийся на иждивении умершего, проживал с ним совместно. В данном случае отношения иждивения должны подтверждаться документально.

Документами, подтверждающими факт нахождения на иждивении могут быть следующие: справка районной администрации или исполкома местного Совета народных депутатов, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, в доме которого иждивенец проживал совместно с наследодателем, справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органов социальной защиты населения о назначении пенсии в связи с утратой кормильца, копия решения суда, вступившего в законную силу, о нахождении на иждивении.

Вышеперечисленные документы должны содержать в своем тексте сведения о времени нахождения на иждивении.

Нетрудоспособность иждивенца, ввязанная с возрастом, устанавливается по свидетельству о рождении, паспорту, нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья — по пенсионной книжке или справке об инвалидности, выданной соответствующим органом медико-санитарной экспертизы.

Это, что касается очередности наследования по закону согласно действующему законодательству. В настоящее время разработан проект Гражданского кодека Украины (в редакции от 25 августа 1996 г.)(далее проект) [13].

Ст. 1497 проекта предусматривает, что наследники по закону призываются к наследству поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследство в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства или же отказа от наследства, кроме случаев, предусмотренных ст. 1498, в которой говорится об изменении очередности призывания к наследству.

Согласно п. 1 ст. 1498, правила очередности призыва наследников по закону могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, составленного после открытия наследства. Такое

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, mirznanii.com, xreferat.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector