О судебной практике по делам о наследовании 2019 год

Фоков Анатолий Павлович, главный редактор, доктор юридических наук, профессор.

Статья посвящена современным проблемам судебной защиты института права наследования, определяемого гражданским законодательством, и реализации норм права нижестоящими судами в свете рекомендаций Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9.

Ключевые слова: Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, наследование, наследственное право, наследственное законодательство, Пленум, Постановление О судебной практике по делам о наследовании».

The article deals with contemporary problems of judicial protection of the institute of right of inheriting defined by the civil legislation and realization of norms of law by lower courts in light of recommendations of Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of May 29, 2012. N 9.

Key words: Constitution of the RF, Constitutional Court of the RF, the Supreme Court of the RF, inheriting, inheritance law, inheritance legislation, Plenum, Decree «On Judicial Practice of Cases of Inheriting».

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством. Правовой гарантией осуществления гражданских прав является их судебная защита. В свою очередь, повышению качества судопроизводства способствует познание процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. Анализ судебной практики по делам, связанным с наследованием, показал, что при рассмотрении таких дел у судов зачастую возникают сложности в применении норм не только материального, но и процессуального права с момента принятия пятого раздела части III Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. и вступления в силу с 1 марта 2002 г. (СЗ РФ. 2001. N 47. Ст. 4552).

Как указывал законодатель, Федеральный закон предусматривал одновременно введение в действие всех норм части III ГК, не определяя каких-либо специальных сроков введения в действие ее отдельных глав или статей, в отличие, например, от Федерального закона от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в отношении некоторых отдельных глав Кодекса.

Впоследствии, в процессе правоприменения отдельных норм и положений ГК (части III), мы убеждаемся в том, что Верховный Суд РФ постоянно вынужден обращать внимание нижестоящих судов на исправление пробелов, а порой недочетов судебной практики.

Так, например, Пленум Верховного Суда Российской Федерации Постановлением от 26 апреля 2007 г. N 15 признал утратившим силу Постановление Пленума от 23 апреля 1991 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» в силу того обстоятельства, что исчезла необходимость толкования норм ГК РСФСР 1964 г., получивших новое наполнение в ГК (в части III).

Таким образом, изменяющееся гражданское и корпоративное законодательство, семейное, жилищное, земельное, авторские и смежные права в области наследования за прошедшие годы следует признать не столько незначительными, сколько корректирующими федеральное законодательство.

Так, например, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса РФ», муниципальные образования и города федерального значения Москва и Санкт-Петербург были включены в число наследников выморочных жилых помещений, а также лиц, отвечающих по долгам наследодателя и имеющих право на выдачу свидетельства о праве на наследство.

Законопроектная деятельность Федерального Собрания Государственной Думы об улучшении текста части III Гражданского кодекса находится в состоянии медленного ожидания одобрения поправок в ГК РФ в целом, а затем уже возможности реформирования положений и норм института нотариата.

В то же время необходимо отметить, что в последние годы в целом научная мысль достаточно много уделяет внимания наследственному праву, о чем свидетельствуют научные труды (см.: Лотарова Ю.Б. Содержание института наследования в правоотношениях, осложненных иностранным элементом: Автореф. дис. . к.ю.н. М., 2012. 27 с.; Паничкин В.Б. Наследование по закону по американскому и российскому праву (сравнительный анализ): Автореф. дис. . к.ю.н. М., 2011. 27 с.; Смирнов С.А. Развитие института наследования по завещанию: Автореф. дис. . к.ю.н. М., 2012. 28 с; Янаева Р.Р. Особенности рассмотрения судами дел, связанных с наследованием: Автореф. дис. . к.ю.н. М., 2009. 29 с. и многие другие).

Все вместе взятое можно оценить только с положительной стороны, так как перспективы вступления страны в ВТО, новые экономические условия в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС, безусловно, создают новые отношения в области наследственного права, как внутри страны, так и за рубежом.

В целом на сегодняшний день сложились вполне цивилизованные подходы разрешения спорных вопросов, связанных как с наследством, так и с наследственными правами в стране и за рубежом.

Более того, на доктринальном уровне можно отметить положительные изменения, влияющие на дальнейшее развитие наследственного права.

Не оспаривается, что наибольшее число наших соотечественников проживает в странах СНГ и Балтии. Поэтому представляется, что общие тенденции развития наследственного права государств — участников СНГ и Балтии являются основой цивилистической науки и методологический элемент юриспруденции выступает неотъемлемой частью культурного наследия, поэтому приобщение к историческому и современному опыту других народов в этой сфере в настоящее время представляется необходимым условием успешного развития национальной правовой системы. Если ранее сравнительно-правовые исследования касались стран дальнего зарубежья, то в настоящее время новым направлением становится изучение правовых систем ближнего зарубежья, государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии. Это в полной мере отвечает объективному процессу дальнейшего развития российского гражданского законодательства в целях поддержания единообразия регулирования гражданско-правовых отношений в государствах — участниках СНГ и использования новейшего положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран (см.: Блинков О.Е. Общие тенденции развития наследственного права государств — участников СНГ и Балтии: Автореф. дис. . д.ю.н. М., 2009. С. 5).

В своем научном труде О.Е. Блинков достаточно последовательно, оперируя сложившейся законодательной базой и практикой применения норм права в странах СНГ и Балтии, некоторых европейских и мировых странах, где достаточно большое число российских граждан и граждан бывшего Союза ССР, исследовал проблемы отечественного наследственного права, и в особенности его реализации судебными органами РФ и стран СНГ и Балтии.

Это позволяет в значительной мере считать проблемы наследственного права достаточно важными и определяющими в правоприменительной деятельности судов, что находит постоянное отражение на страницах журнала «Наследственное право», где в N 1 главный редактор достаточно четко определил перспективы будущего развития наследственного права (см.: Блинков О.Е. Российскому наследственному закону — 10 лет // Наследственное право. 2012. N 1. С. 3 — 4).

Как правильно отмечают современные цивилисты, судебная практика применения положений Гражданского кодекса о наследовании чрезвычайно богата и разнообразна. Несмотря на то что большая часть наследственных дел рассматривается судами общей юрисдикции, вместе с тем достаточно много проблем наследственного права и в практике арбитражных судов, в том числе судов округов (кассационных) и даже в Высшем Арбитражном Суде РФ.

Тем не менее сегодня представляется необходимым вынести на суд наших читателей текст Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», опубликованном в «Российской газете» (РГ. 06.06.2012. N 127 (5800)).

Как автор статьи, предлагаю оценить объемный материал постановления, который охватывает практически все институты раздела V (Наследственное право) части III Гражданского кодекса РФ.

Следует признать, что Верховный Суд РФ построил содержание разъяснений вполне системно, логично их выстроил институционно и согласно стадиям процесса, что удобно в правоприменении норм и правил.

Первично общие положения касаются категорий дел искового производства по делам о наследовании, подсудности и подведомственности, в том числе по делам, если спорное имущество находится за рубежом (п. 3), устанавливают правила утверждения мировых соглашений (п. 10), случаи приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство (п. 11).

Верховный Суд РФ выделил в отдельный раздел разъяснения, касающиеся «Общих положений о наследовании», где описал объекты наследования, включая имущественные права и обязанности, которые суд рассматривает оценочно (п. п. 14 и 15), субъекты наследования, место открытия наследства, указав, что в исключительных случаях факт открытия наследства может быть установлен судом (п. 17). Достаточно много внимания уделено «недостойным наследникам» (п. 19), отстранению их от наследования по закону, говорится, что подобный иск может быть подан любым лицом, заинтересованным в деле (п. 20).

Верховный Суд РФ разъяснил судам о том, что установленный п. 4 ст. 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен (п. 25).

Завещание может быть признано недействительным только по решению суда и в строго определенных законом случаях, при этом отдельные недочеты текста завещания (отсутствие или неверное указание места и времени, описки) судом не учитываются при всей совокупности доказательств легитимности завещания (п. 27).

Часть III Гражданского кодекса, вступившая в силу с 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону. За прошедшие десять лет судебная практика накопила достаточно много случаев неправильного толкования той или иной нормы права, например, при разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве (п. 32).

Достаточно часто суды общей юрисдикции неправильно толковали п. 2 ст. 256 ГК РФ и ст. 36 СК РФ при определении долей супругов в имуществе, нажитом в браке.

Верховный Суд Российской Федерации в целях единства судебной практики дал соответствующие разъяснения нижестоящим судам общей юрисдикции не только по данному вопросу, но и по условиям брачного договора. Четко и ясно было обозначено, что договорной режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака и при определении состава наследства условия брачного договора не учитываются (п. 33).

Для приобретения наследства наследник должен его принять, и, как любая односторонняя сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил судам о том, что «наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом)» (п. 34).

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (п. 36).

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36).

Пункт 37: наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).

Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями о сроках (п. 38).

Полагаем, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации совершенно справедливо отметил, что «заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника» (п. 39).

Все споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших наследство (при наследовании выморочного имущества — Российской Федерации либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство (п. 40).

При необходимости только в судебном порядке может быть восстановлен срок принятия наследства при доказанности совокупности обстоятельств, как то: тяжелая болезнь, неграмотность и т.п. (ст. 205 ГК РФ) (п. 41).

Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые призваны к наследованию (п. 44).

В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу п. 2 ст. 1114 и п. 1 ст. 1116 ГК РФ, предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник) (п. 48).

Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.) (п. 49).

Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), муниципального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации, в настоящее время — в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным (п. 50).

К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса РФ о форме сделок и форме договоров.

Кажется, достаточно ясно и понятно прописаны нормы ГК РФ, регулирующие правила раздела наследства, но и в данном случае Пленум Верховного Суда РФ предлагает судам учитывать конкретные обстоятельства дела, а в необходимых случаях назначать экспертизу (ст. 79 ГПК РФ), например для разрешения вопроса об отнесении предметов к культурным ценностям (п. 53).

Судам надлежит также учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь (ст. 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу п. 4 ст. 252 ГК РФ указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преимущественным правом при разделе наследства на основании ст. ст. 1168 и 1169 ГК РФ, производится по общим правилам (п. 54).

При разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде (п. 57).

Представляются вполне своевременными рекомендации Пленума Верховного Суда РФ в случае рассмотрения судебных споров при наследовании специфических объектов наследования, например, самовольной постройки на не принадлежащем наследодателю земельном участке (п. 64), в жилищном, гаражном кооперативе и т.п. (п. 67), особые случаи наследования государственных наград (п. 72).

Представленная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ процедура рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении дает ясное понимание, как должны совершаться те или иные действия суда в каждом конкретном случае.

Так, заявление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство наследника, своевременно принявшего наследство совершением действий, указанных в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, и представившего подтверждающие этот факт документы нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие, рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 ГПК РФ.

Это интересно:  Наследование недвижимости 2019 год

Если при оспаривании отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство возникает спор о праве, то такие требования подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства.

При рассмотрении спора о праве, основанном на совершенном нотариальном действии, нотариус (уполномоченное должностное лицо), совершивший соответствующее нотариальное действие, привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора (п. 95).

При рассмотрении заявлений об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство надлежит учитывать следующее:

а) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в случае смерти наследодателя, получившего свидетельство о праве на наследственное имущество, подлежащее государственной регистрации, до регистрации его прав в установленном порядке;

б) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в устной форме. В случае уклонения нотариуса от вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия суд обязывает нотариуса изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования (п. 96).

Подводя итог проведенному «выборочно» анализу разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании, полагаем, что тем самым высший судебный орган повышает гарантии института наследования и его защиты в соответствии с требованиями Конституции РФ.

Применение постановления пленума о наследовании

Для формирования общей судебной практики в вопросах наследования, был составлено и опубликовано 29 мая 2012 г. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Так как конституцией установлено для всех граждан право наследования, то оно должно быть защищено. Поэтому должны быть механизмы защиты этого права.

Дорогой читатель! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

Это быстро и бесплатно !

Разъясняется, как должны быть урегулированы споры о делении наследства, и указаны моменты, при которых наследник может быть признан недостойным и отстранен от наследства.

Виды наследования

Наследование может быть 2 видов: по закону и по завещанию. Если наследодатель расписал все свое имущество в завещании, нотариус объявит это родственникам, и деление произойдет именно так. Когда завещания нет, раздел происходит по закону.

Перечислим те 7 очередей, что признаны законом, как имеющие законное право получить имущественные и интеллектуальные права:

  • Супруг или супруга, дети и родители.
  • Братья, сестры (в том числе неполнородные); дедушки, бабушки и племянники (если есть право представления).
  • Тети и дяди умершего. И двоюродные родственники по праву представления.
  • Прадед и прабабушка.
  • Дети племянников. И к этой очереди относят братьев и сестер, дедушек и бабушек.
  • Внуки племянников и племянниц; двоюродные тети и дети двоюродных родственников.
  • Мачеха, отчим или пасынки и падчерицы.

Лица, наследующие имущество, каждой определенной очереди наследуют его в равных частях. Но есть исключения из правил. Допустим, если вместе с умершим человеком жил нетрудоспособный человек, не являющийся близким родственником, он наследует имущество вместе с теми, кто стоит в законной очереди впереди. Он имеет обязательную долю по Закону.

Завещание может написать наследодатель в любое время. Он должен записать свою волю в письменной форме и утвердить у нотариуса. Впоследствии, завещание можно переписать несколько раз, если это необходимо, и снова заверить.

Принятие и отказ от наследства

Во время принятия наследства, наследующее лицо выявляет свою волю, и принимает имущество, предписанное ему в завещании. Но также человек имеет полное право и отказаться. Как принятие, так и отказ, будет являться односторонней сделкой.

После принятия наследства, физическое лицо вступает в права собственности относительно имущества, и уже имеет возможность менять его или продавать и получать законную прибыль.

Способы принятия:

  • Подать заявление нотариусу, с просьбой принять полагающееся наследство.
  • Совершений любых действий, которые могут засвидетельствовать желание распоряжаться имуществом. К этому пункту относится, например, оплата долгов по квартире, которая наследуется.

Срок для принятия наследства должен строго соблюдаться. Дается на все 6 месяцев. Но если наличествует весьма серьезная причина пропуска срока, то через суд можно этот срок попытаться восстановить.

Наследник вступает в законные права по обладанию всеми материальными ценностями, когда получает на руки свидетельство.

Отказ от наследства. Его особенности:

  • Отказ также нужно узаконить в положенный срок.
  • Эта сделка проводится как с указанием тех лиц, в пользу которых человек отказывается, так и без такого упоминания.
  • Можно оформить и отказ от того имущества, что уже было принято. Но оформленный отказ уже считается однозначным и бесповоротным актом проявления воли наследника.
  • Отказывается человек тоже в полном объеме.

Нельзя принять только избранную часть наследства, а от остальных прав и обязанностей отказаться.

Раздел наследуемого имущества

Чтобы произвести раздел между родственниками, требуется заключить определенное соглашение. В случае, когда родственники между собой сами договорились относительно всего имущества, они сами заключают соглашение. Отсутствие договоренности означает раздел через суд.

В договоре законные наследники по собственному усмотрению распределяют доли и порядок пользования неделимым имуществом. И утверждают его обоюдными подписями.

В нем обязательно должны учитываться интересы тех лиц, которые не достигли совершеннолетия. Кстати, такое соглашение оформляется только в присутствии опекунов несовершеннолетнего или недееспособного лица.

Ответственность по наследству

Теперь разберемся, что делать наследникам с теми обязательствами, которые были у наследодателя. Если наследник вступил в право собственности. Все долги, связанные с имуществом, те же коммунальные ежемесячные платежи, ложатся на него.

Долги наследодателя это:

  • долг по кредитному договору;
  • по договору займа;
  • по говору купли-продажи.

В Гражданском Кодексе РФ, а именно в ст.323 и ст.1175 ясно указано, что предъявить претензии по долгам кредитор может ко всем наследникам. Но ответственность каждого ограничивается той процентной долей (или суммой), которую тот унаследовал.

Кредиторы могут подать иск о взимании долга только в течение установленных законом 3 лет. Наследник, который выплатит кредитору весь долг, может требовать компенсации. Он имеет право регресса к иным наследникам.

Наследование отдельных видов имущества

Все вопросы, связанные с проблемами:

  • наследования предприятия,
  • невыплаченных сумм
  • земельных участков;
  • наград от государства;
  • интеллектуальных прав;
  • прав получения ренты;
  • других различных прав.

Также рассматриваются в Постановлении №9. Рассмотрим несколько вопросов, которые наиболее часто задаются юристам.

Наследование интеллектуальных прав

Исключительные права на результаты творческой деятельности прямо переходят к лицу, имеющему права на них после смерти автора. Эти права нигде не регистрируются, и соответственно подтверждать их не требуется. Но за исключением тех достижений науки, которые причастны к хозяйственной деятельности или промышленности.

Есть некоторые нюансы:

  • Передается право получить проценты от перепродажи произведения.
  • Права на имя, на авторство неприкосновенность произведения искусства не будут передаваться.
  • Исключительные права действуют лишь определенный срок. Срок зависит от вида интеллектуальной деятельности.

Наследование земельного участка также имеет свои особенности:

  • В собственность переходит весь верхний слой почвы, и все, что на ней растет.
  • Раздел земельного участка производиться, как всегда ― на общей основе, каждый из наследников получает равную долю. Но если кто-то имеет преимущественные права, то переходит полностью к нему.

Другие наследники получают денежную компенсацию. Это происходит тогда, когда разделение не представляется возможным. А в завещании не указано, кому он должен принадлежать.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

О судебной практике по делам о наследовании

В Постановлении N 9 Верховный Суд РФ представил подробные разъяснения положений гражданского законодательства по делам, возникающим из наследственных правоотношений, охватывающие практически все вопросы, связанные с регулированием наследственных правоотношений.

Также в рассматриваемом Постановлении даны многочисленные разъяснения, касающиеся особенностей наследования различных видов имущества: корпоративных прав, исключительных прав, объектов недвижимости и т.д.

Подведомственность споров о наследстве (..)

В п. 1 Постановления N 9 Верховный Суд РФ указал, что дела, вытекающие из наследственных правоотношений, могут рассматриваться только судами общей юрисдикции. На подведомственность таких дел не влияет ни состав участников наследственных споров, ни вид наследуемого имущества.

Отдельно оговаривается, что суды общей юрисдикции должны рассматривать споры:

— о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;

— по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.

Подсудность споров о наследстве (..)

В качестве общего правила установлено, что дела, связанные с наследованием, подсудны районным судам (ст. 24 ГПК РФ, п. 2 Постановления N 9). В частности, районному суду в качестве суда первой инстанции подсудны споры, связанные с долгами наследодателя.

В то же время споры, которые связаны с обязательствами, возникшими в связи с принятием наследства, могут рассматриваться и мировыми судами, если цена иска не превышает 50 тыс. руб. В качестве примеров таких разбирательств в п. 2 Постановления N 9 приведены различные споры, связанные с долгами наследодателя.

Место предъявления иска по спорам о наследстве (..)

Кроме того, в п. 3 Постановления N 9 указано, что если спор связан с наследованием нескольких объектов недвижимости, расположенных на территории юрисдикции нескольких районных судов, то иск может подаваться в любой из таких судов по месту открытия наследства.

В соответствии с п. 17 Постановления N 9 под местом открытия наследства следует понимать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). Место жительства наследодателя может подтверждаться соответствующими документами или, как указал Верховный Суд РФ, в исключительных случаях — судом. На это прямо указывает закон (п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). В таких ситуациях суды могут оценивать длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Если же последнее место нахождения наследодателя было неизвестно или находилось за пределами России, то местом открытия наследства в соответствии с п. 18 Постановления N 9 следует считать место нахождения:

— наследуемого недвижимого имущества, находящегося в разных местах (местом открытия наследства может быть любое из этих мест), или его наиболее ценной части;

— наследуемого движимого имущества или наиболее ценной его части при отсутствии недвижимого имущества.

Как указал Верховный Суд РФ, ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из рыночной стоимости имущества на момент открытия наследства. Рыночная стоимость может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными процессуальным законодательством (ст. 55 ГПК РФ).

Истцы по спорам о наследстве (..)

В п. 7 Постановления N 9 Верховный Суд РФ отметил, что истцу не может быть отказано в принятии искового заявления по спору о наследстве на том основании, что у него отсутствует свидетельство о принятии наследства.

Согласно разъяснениям из рассматриваемого документа получение такого свидетельства является правом, а не обязанностью наследника.

Соответственно, отсутствие свидетельства о праве на наследство не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления, возвращения искового заявления или для оставления его без движения.

Ответчики по спорам о наследстве (..)

Верховный Суд РФ указывает на недопустимость предъявления исковых требований к умершему гражданину, поскольку последний не обладает гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью (п. 6 Постановления N 9).

Суд должен отказать в принятии такого искового заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Если же такое исковое заявление уже было принято к рассмотрению, то производство по нему подлежит прекращению согласно абз. 7 ст. 220 ГПК РФ. Истцу должно быть разъяснено, что в соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК РФ он может обратиться с соответствующим требованием к наследникам умершего, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 6 Постановления N 9).

Верховный Суд РФ отметил также, что при рассмотрении споров о наследовании судам необходимо установить наследников, принявших наследство, и привлечь их к участию в рассмотрении спора в качестве соответчиков (п. 13 Постановления N 9).

В ст. 1117 ГК РФ предусмотрено отстранение от наследования (как по закону, так и по завещанию) наследников, которые признаны недостойными.

Верховный Суд РФ в п. 19 Постановления N 9 разъяснил, что наследники могут быть признаны недостойными, если они умышленно осуществляли противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

При этом мотивы и цели совершения таких действий недостойного наследника не принимаются во внимание, равно как и наступление соответствующих последствий (п. 19 Постановления N 9).

Следует отметить, что в этом деле не был признан недостойным наследник, который умышленно убил наследника, нанеся ему множественные ранения, после чего расчленил тело и с целью сокрытия преступления вывез его по частям из квартиры.

В качестве примеров таких противоправных действий в рассматриваемом Постановлении приводится подделка завещания, его уничтожение или хищение, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства.

Перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу.

Также могут быть признаны недостойными наследниками родители, лишенные в судебном порядке родительских прав в отношении детей-наследодателей, если родительские права не были восстановлены ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Для исключения недостойных наследников из числа наследующих имущество наследодателя привлечение суда не требуется. Это действие может быть исполнено нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда (п. 19 Постановления N 9).

Кроме того, суд должен установить злостный характер неисполнения рассматриваемой обязанности, для чего он должен установить продолжительность и причины неуплаты соответствующих средств. В качестве подтверждения злостного характера неуплаты могут быть представлены:

— приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

— решение суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов;

— справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам и т.д.

Интересно отметить, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ в качестве злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может быть квалифицировано также сокрытие действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена наследником места работы или места жительства и т.п. (п. 20 Постановления N 9).

Требование о признании наследника недостойным по указанному основанию может подать любое заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). В п. 20 Постановления N 9 уточняется, что таковым может быть признано лицо, заинтересованное в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучатель либо лицо, на права и законные интересы которого (к примеру, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

В п. 14 Постановления N 9 разъяснено, что в состав наследуемого имущества может входить любое имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия наследства, включая вещи (в том числе деньги и ценные бумаги), имущественные права и обязанности.

Среди имущественных прав в состав наследства могут включаться, в частности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а также права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм.

Верховный Суд РФ напомнил, что имущественные обязанности наследодателя наследуются в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В то же время в состав наследства не могут включаться имущественные права и обязанности, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ).

В п. 15 Постановления N 9 приводятся некоторые примеры таких прав и обязанностей: алиментные права и обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора.

Также, согласно судебной практике, как неразрывно связанные с личностью наследодателя не могут наследоваться:

— права на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения участником войны (Определение ВС РФ от 24.04.2012 N 53-В12-4);

— права на дополнительные гарантии и компенсации, связанные с выполнением определенных задач в условиях чрезвычайного положения и в зоне вооруженного конфликта (Определения ВС РФ от 27.12.2010 N 26-В10-78, от 10.12.2010 N 26-В10-66, от 10.12.2010 N 26-В10-59);

Верховный Суд РФ дал разъяснения относительно практики применения положений Гражданского кодекса РФ о наследовании в случае одновременной смерти граждан (коммориентов). В п. 16 Постановления N 9 указывается, что такие граждане не наследуют друг после друга. В этой ситуации открывшееся наследство таких лиц переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.

Непременным условием для признания лиц коммориентами является их смерть в течение одного календарного дня. Границы календарной даты определены моментом времени, ограниченным 00 часами 00 минутами 00 секундами и 24 часами 00 минутами 00 секундами, исчисляемыми по местному времени.

Это интересно:  Наследование в порядке представления 2019 год

В п. 3 ст. 1151 ГК РФ указано, что порядок наследования и учета выморочного имущества должен определяться федеральным законом. Однако в настоящее время такой закон не принят.

В связи с этим Верховный Суд РФ в п. 5 Постановления N 9 разъяснил, что в таких ситуациях от имени Российской Федерации вправе выступать Росимущество (п. 5.35 Положения «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432).

От имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований в наследственные отношения в связи с наследованием выморочного имущества вправе вступать их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими их статус.

Верховный Суд РФ разъяснил, что ответственность по долгам наследодателя несут в том числе публично-правовые образования, получившие в собственность выморочное имущество (п. 60 Постановления N 9).

Верховный Суд РФ сообщил, что суд должен утверждать мировые соглашения по делам о наследовании лишь в том случае, когда такие соглашения не нарушают права и законные интересы третьих лиц (п. 10 Постановления N 9).

Также в данном пункте рассматриваемого Постановления указывается, что мировые соглашения могут заключаться лишь по вопросам, разрешение которых по соглашению сторон допускается действующим законодательством.

В п. 10 Постановления N 9 приводится обширный перечень вопросов, по которым могут быть достигнуты мировые соглашения.

Также в данном пункте приведен примерный перечень вопросов, по которым достижение мирового соглашения не допускается:

— об универсальности правопреемства при наследовании (п. 1 ст. 1110 ГК РФ);

— об определении наличия у сторон прав наследования, а также состава наследников (ст. 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ);

— о признании недействительным завещания (ст. 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1155 ГК РФ);

— о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество (ст. ст. 1164 и 1165 ГК РФ).

При заключении мировых соглашений, касающихся раздела наследуемого имущества, необходимо учитывать, что стороны такого соглашения свободны в осуществлении своих гражданских прав, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей (п. 55 Постановления N 9).

Наследование по завещанию (..)

В рассматриваемом Постановлении указывается, что на случай смерти лицо может распорядиться своим имуществом только путем составления завещания. Однако в отношении денежных средств, внесенных во вклад или находящихся на банковском счете, гражданин также может составить завещательное распоряжение правами на эти денежные средства (ст. 1128 ГК РФ и Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351).

В п. 22 Постановления N 9 указывается, что завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания. Соответственно, судьба денежных средств гражданина может определяться не только завещательным распоряжением, но и простым завещанием.

Так, завещанием может быть изменено или отменено завещательное распоряжение (п. 23 Постановления N 9). Более того, в данном пункте указано, что завещательным распоряжением может быть изменено завещание в части, касающейся распоряжения правами в отношении средств, находящихся на счете гражданина в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.

Верховный Суд РФ также указал, что завещание может быть оспорено лишь после открытия наследства (п. 27 Постановления N 9).

В п. 27 Постановления N 9 указывается, что завещание относится к числу недействительных в следующих случаях:

— отсутствие у гражданина, совершающего завещание, в этот момент дееспособности в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ);

— совершение завещания через представителя либо двумя или более гражданами (п. п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ);

— несоблюдение письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК РФ);

— отсутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных законом (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ) (п. 3 ст. 1124 ГК РФ) и т.п.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с его ничтожностью может быть оспорен в суде (п. 27 Постановления N 9).

В судебном порядке завещание может быть признано недействительным в следующих случаях:

— несоответствие лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя, требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 1124 ГК РФ);

— присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (п. 2 ст. 1124 ГК РФ);

— в иных случаях при нарушении порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

Верховный Суд РФ указал, что отдельные недостатки завещания (к примеру, помарки и описки, а также ошибки в отдельных реквизитах завещания) не могут быть основанием для признания его недействительным, если суд установит, что их наличие не влияет на возможность понять волю завещателя.

Завещательный отказ (легат) (..)

В Постановлении N 9 даны разъяснения относительно практики применения положений законодательства о завещательном отказе. Под завещательным отказом следует понимать возложение на наследника в завещании какой-либо обязанности имущественного характера за счет получаемого наследства.

К примеру, по завещательному отказу отказополучателю может быть предоставлено право пользования жилым помещением. При этом продажа, мена, дарение или сдача в аренду наследником этого жилого помещения не влияет на права отказополучателя (п. 24 Постановления N 9).

Наследник должен выполнить завещательный отказ в пределах полученного наследственного имущества за вычетом расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управление им (п. п. 1 и 2 ст. 1174 ГК РФ) после удовлетворения права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ) и приходящихся на наследника долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Такое разъяснение было дано в п. 26 Постановления N 9.

При возложении завещательного отказа на нескольких наследников они отвечают перед отказополучателем солидарно в пределах своей доли в наследстве, если иное не следует из существа легата.

В п. 24 рассматриваемого Постановления указывается, что отказополучатель вправе требовать исполнения легата независимо от нужды наследника в пользовании наследственным имуществом.

Верховный Суд РФ также разъяснил, что отказополучатель, получивший права пользования жилым помещением, может пользоваться им наравне с собственником такого помещения (ч. 1 ст. 33 ЖК РФ). При этом на отказополучателя возлагаются и вытекающие из такого пользования обязанности — к примеру, по оплате коммунальных платежей. По обязательствам, связанным с пользованием таким жилым помещением, отказополучатель отвечает солидарно с собственником (п. 24 Постановления N 9). Исключение из этого правила установлено для недееспособных отказополучателей.

Предоставления завещательного отказа в соответствии с п. 4 ст. 1127 ГК РФ можно требовать в течение трех лет со дня открытия наследства. В п. 25 Постановления N 9 указано, что этот срок является пресекательным и не может быть восстановлен.

Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают (п. 60 Постановления N 9).

Наследование по закону (..)

В рассматриваемом Постановлении Верховный Суд РФ также дал разъяснения положениям Гражданского кодекса РФ, касающихся наследования по закону.

Так, в случае расторжения брака первый супруг наследодателя лишается права наследовать в качестве супруга, если решение о расторжении брака вступило в силу до дня открытия наследства (п. 28 Постановления N 9).

При признании брака недействительным супруг наследодателя также не может наследовать в качестве супруга, даже если он был добросовестным и не знал при вступлении в брак о наличии оснований для признания его недействительным. Такие правовые последствия возникают даже в том случае, если судебное решение о признании брака недействительным вступит в силу после дня открытия наследства (п. 28 Постановления N 9).

В п. 30 Постановления N 9 разъясняются последствия ситуации, когда наследник по праву представления:

— не принимает наследство;

— отказывается от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается;

— не имеет права наследовать или отстранен от наследования как недостойный наследник.

В этом случае доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя по правилам приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Также в рассматриваемом Постановлении даны разъяснения относительно определения нетрудоспособности наследников и нахождения их на иждивении (п. 31 Постановления N 9). Эти вопросы имеют важное значение для разрешения споров, касающихся обязательной доли в наследстве. Верховный Суд РФ указал, в частности, на то, что получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением не наследует в качестве иждивенца наследодателя, даже если является нетрудоспособным.

В п. 33 Постановления N 9 сообщается, что в состав наследства наследодателя, состоящего в браке, включается его личное имущество, а также его доля в общем имуществе супругов, нажитом во время брака. При этом не является определяющим, на чье имя приобретено соответствующее имущество или кем из супругов внесены денежные средства. Иное может быть установлено в брачном договоре. Однако специально оговаривается, что положения брачного договора о режиме имущества супругов на случай расторжения брака не могут применяться в наследственных правоотношениях (п. 33 Постановления N 9).

Исключение из данного правила установлено в п. 88 Постановления N 9, согласно которому исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов и наследуется как имущество автора такого результата.

Однако если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности было приобретено за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, то оно является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил о наследовании общего имущества супругов (ст. 1150 ГК РФ).

Верховный Суд РФ напомнил, что наследник со дня принятия наследства считается полноценным собственником унаследованного имущества и обладателем соответствующих имущественных прав независимо от факта государственной регистрации таких прав.

Также в рассматриваемом Постановлении указывается, что принятие наследником части наследства — происходит ли это по закону или по завещанию — означает принятие всего причитающегося ему наследственного имущества. Этот вывод ранее уже встречался в судебной практике (Определение ВС РФ от 20.12.2011 N 5-В11-115).

В п. 35 Постановления N 9 уточняется, что совершение наследником действий, направленных на принятие имущества, которое ему не предназначалось, не будет означать принятия причитающегося наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

В случае возникновения ситуации, когда наследство может быть принято сразу по нескольким основаниям (к примеру, как по завещанию, так и по закону), наследник имеет право выбора: по какому основанию принимать наследство. При этом следует учитывать, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ он может принять наследство как по одному основанию, так и по нескольким.

Однако принятие наследства по одному основанию исключает возможность принятия его по другим основаниям по истечении срока принятия, если до этого момента наследник знал или должен был знать о наличии таких оснований.

Следовательно, до истечения указанного срока наследник, принявший наследство по одному или нескольким основаниям, может принять наследство также и по другим основаниям.

Наследник может получить свидетельство о праве на наследство без указания оснований наследования, что будет означать принятие им наследства по всем существующим основаниям (п. 35 Постановления N 9).

В п. 36 Постановления N 9 разъясняется, что под фактическими действиями, свидетельствующими о принятии наследства, следует понимать, к примеру:

— обработка наследником земельного участка;

— подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;

— обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;

— осуществление оплаты коммунальных услуг (см. также Определения ВС РФ от 06.12.2011 N 5-В11-87, от 23.11.2010 N 38-В10-3), страховых платежей;

— возмещение за счет наследственного имущества расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управления им (ст. 1174 ГК РФ) и т.д.

Указанные действия должны быть произведены в течение срока принятия наследства.

В качестве подтверждения факта принятия наследства наследник может предъявить соответствующие документы, указывающие на выполнение им действий по принятию наследства. Это может быть, к примеру, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя и т.д.

Как разъяснил Верховный Суд РФ, наличие общей собственности с наследодателем, доля в праве собственности на которую входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о принятии наследства таким наследником.

Получение наследником компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение также не свидетельствует о факте принятия им наследства.

В отсутствие каких-либо документов, свидетельствующих о факте принятия наследства, суд может установить это в порядке установления юридически значимых фактов, а при наличии спора — в исковом производстве (п. 36 Постановления N 9).

Факт непринятия наследства, если наследник не желает его приобретать, также может устанавливаться в судебном порядке и через нотариуса. Этот вопрос может рассматриваться и по истечении срока на принятие наследства (п. 37 Постановления N 9).

Срок принятия наследства (..)

При предъявлении истцами требований о признании права собственности в порядке наследования в пределах срока принятия наследства суды приостанавливают производство по делу до окончания указанного срока (п. 8 Постановления N 9).

При этом отсутствие надлежаще оформленных документов на имущество наследодателя не препятствует наследнику в пределах срока принятия наследства обратиться в суд для включения такого имущества в состав наследуемого (ст. 1154 ГК РФ). Иначе суд будет рассматривать вопрос о признании права собственности на указанное имущество в порядке наследования.

Так, наследники покупателя по договору купли-продажи объекта недвижимости вправе обратиться в суд с требованием о государственной регистрации перехода права собственности на это имущество (п. 9 Постановления N 9). В п. 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указано, что с аналогичным требованием могут обратиться наследники продавца.

В п. 38 Постановления N 9 приведены подробные разъяснения о правилах исчисления срока принятия наследства. В п. 39 рассматриваемого Постановления установлено, что в отношении ребенка, родившегося после открытия наследства, заявление о принятии наследства может быть подано его законными представителями в течение шести месяцев со дня его рождения.

Для восстановления пропущенного срока принятия наследства необходима совокупность следующих условий:

— наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам;

— требование о восстановлении срока должно быть предъявлено в течение шести месяцев после того, как отпали причины его пропуска.

Под уважительными причинами пропуска срока принятия наследства согласно п. 40 Постановления N 9 понимается ряд обстоятельств, связанных с личностью истца (ст. 205 ГК РФ): например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. При этом такие обстоятельства должны существовать в течение всего срока принятия наследства.

При восстановлении срока принятия наследства суд должен вновь определить доли всех наследников, приняв обеспечительные меры по защите прав наследника, пропустившего такой срок, если это необходимо. В случае необходимости могут быть признаны недействительными полностью или в части выданные свидетельства о наследстве (п. 41 Постановления N 9).

Рассмотренная ситуация может повлечь перераспределение наследственного имущества. Если оно в натуре уже отсутствует у первоначально получившего его наследника, то новый наследник имеет право на денежную компенсацию своей доли в праве на это имущество (п. 42 Постановления N 9). При этом причина, по которой указанное имущество отсутствует у первоначального наследника, не имеет значения.

Действительная стоимость имущества должна оцениваться на день открытия наследства по правилам о возврате неосновательного обогащения (ст. 1105 ГК РФ).

Отказ от наследства (..)

В российском наследственном праве следует отличать направленный отказ от наследства и безусловный отказ от наследства. В первом случае наследник, отказываясь от принятия наследства, указывает лицо, в пользу которого он отказывается. Таким лицом может быть кто угодно из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди (п. 44 Постановления N 9).

Наследник, совершающий направленный отказ, вправе указать, в каких долях он распределяет свою долю между указанными им лицами. Также он может определить, в отношении кого он отказывается от конкретного имущества из наследственной массы (п. 45 Постановления N 9).

В ситуации, когда все имущество наследодателя завещано наследникам по завещанию, допускается только безусловный отказ (п. 45 Постановления N 9). В этой ситуации доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение. В том числе, если в завещании подназначен наследник.

При отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, все наследуемое им имущество переходит наследникам по закону.

При отказе от принятия наследства также следует учитывать некоторые правила, изложенные в п. 46 Постановления N 9 и вытекающие из запрета отказываться от части наследуемого имущества:

Это интересно:  Определяет порядок наследования отрасль права 2019 год

— наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ);

— наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающегося ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;

— наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника;

— при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям.

Верховный Суд РФ напомнил, что наследуемое имущество поступает в долевую собственность наследников, принявших завещание (п. 51 Постановления N 9). Этого не происходит, если наследство принимает единственный наследник, а также в ситуации, когда наследодатель указывает в завещании конкретное имущество, которое должно быть предоставлено каждому из наследников.

Верховный Суд РФ разъяснил, что запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство (п. 51 Постановления N 9)

В рассматриваемом Постановлении также даны разъяснения о преимущественном праве наследников на получение в счет своей наследственной доли неделимой вещи или жилого помещения, входящих в состав наследства. В п. 52 Постановления N 9 указывается, кому и в какой очередности принадлежит преимущественное право. Им наделены наследники:

— обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь;

— не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно и правомерно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства;

— проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма.

Такие наследники могут отказаться от своего преимущественного права. В этом случае, как указал Верховный Суд РФ, раздел наследства производится на общих основаниях.

Преимущественное право может существовать также на предметы обычной домашней обстановки и обихода (п. 53 Постановления N 9). Такое преимущественное право принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания. Специально разъясняется, что антиквариат, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, не могут относиться к предметам домашней обстановки. Вопрос об отнесении предметов к культурным ценностям может быть разрешен экспертом (п. 53 Постановления N 9).

Несоразмерность причитающейся наследнику, имеющему преимущественное право, доли в наследстве влечет необходимость выплаты компенсации другим наследникам (п. 54 Постановления N 9). Она может выражаться в уплате денежных средств, а также в передаче какого-либо имущества.

Наследник, имеющий преимущественное право на получение наследуемого имущества, предоставляет компенсацию другим наследникам независимо от их на то согласия. Этот вывод уже встречался ранее в судебной практике (Определение ВС РФ от 27.03.2012 N 80-В11-11).

Однако согласие наследников необходимо для определения характера и размера такой компенсации, если реализуется преимущественное право на получение неделимой вещи (жилого помещения).

Впрочем, суд может отказать в удовлетворении преимущественного права такого наследника, если посчитает предоставленную компенсацию несоразмерной возмещению наследственных долей остальных наследников или если такое предоставление не будет гарантированным.

Следует отметить, что соглашение о разделе наследства будет являться ничтожным, если оно заключено с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (п. 55 Постановления N 9). В качестве примера таких ничтожных соглашений Верховный Суд РФ указывает на выплату наследнику денежной суммы или передачу имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество.

Ответственность наследников по долгам наследодателя (..)

В п. 59 Постановления N 9 указано, что смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Следует учитывать, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (ст. 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а также от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства (п. 58 Постановления N 9). К примеру, смерть должника по кредитному договору не прекращает его обязанности по этому договору, а создает обязанность для его наследника возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены этим договором.

Наследники могут досрочно вернуть (полностью или по частям) сумму кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за 30 дней до дня такого возврата, если кредитный договор не предусматривает иного.

Интересно отметить, что в судебной практике указывается на право кредиторов наследодателя обратить взыскание на принятое наследником имущество наследодателя независимо от получения свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации права собственности (Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2012 N 18-В12-9).

Также важно отметить, что открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает течения сроков исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя (п. 59 Постановления N 9).

Верховный Суд РФ указал, что наследники должника, принявшие наследство, становятся солидарными должниками в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 60 Постановления N 9). Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают. Стоимость наследственного имущества, в пределах которого отвечает по долгам наследодателя наследник, определяется исходя из его рыночной стоимости на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом (п. 61 Постановления N 9).

По вопросу о сохранении обеспечения исполнения обязательств наследодателя Верховный Суд РФ указал следующее. Поручитель наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств наследниками (п. 62 Постановления N 9). Если поручительство сохраняется в случае смерти должника, то поручитель несет ответственность по долгам наследодателя перед кредитором лишь в пределах стоимости наследственного имущества.

Правовая позиция, согласно которой поручитель в случае смерти заемщика должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества, находит подтверждение в судебной практике (Вопрос 1 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2008 г., Определение ВС РФ от 11.11.2008 N 36-В08-26, информационное письмо Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия от 03.06.2010 «Обзор судебной практики Верховного суда Республики Хакасия по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора за первое полугодие 2009 года», Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан по гражданским делам за III квартал 2008 г., Постановление президиума Ивановского областного суда от 14.05.2010 N 44г-13/2010).

Эта позиция редко, но встречается и в практике судов общей юрисдикции (Постановление президиума Калининградского областного суда от 05.06.2006 N 44-Г-82/2006г).

Наследование объектов недвижимости (..)

В п. 79 Постановления N 9 указывается, что земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости являются самостоятельными объектами гражданского оборота, поэтому завещатель вправе сделать в отношении них отдельных распоряжения. При этом необходимо учитывать, что не может быть завещана отдельно часть земельного участка, находящаяся под объектом недвижимости и необходимая для его использования. Это следует из принципа единой судьбы земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на нем (пп. 5 п. 1 ст. 1 и п. 4 ст. 35 ЗК РФ).

В п. 82 Постановления N 9 установлено, что при разрушении до открытия наследства принадлежавшего наследодателю объекта недвижимости, расположенного на участке наследодателя, который находился у него на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, эти права сохраняются за наследниками в течение трех лет после разрушения объекта недвижимости. Если данный срок был продлен уполномоченным органом, то в течение соответствующего периода.

Если наследники приступили к восстановлению разрушенного объекта недвижимости, то их права на него сохраняются и по истечении указанного срока, если только они не были прекращены в установленном порядке. Относительно наследования самовольной постройки Верховный Суд РФ указал, что наследник вправе требовать возмещения потраченных расходов от собственника земельного участка, на котором наследодатель возвел самовольную постройку, лишь в том случае, если собственник земельного участка получит право собственности на эту самовольную постройку (п. 64 Постановления N 9).

Если же самовольная постройка была возведена наследодателем на принадлежавшем ему на праве собственности (или пожизненном наследуемом владении) земельном участке, то наследник, получивший по закону или по завещанию права на такой земельный участок, может требовать признания за ним права собственности на указанную самовольную постройку. При этом он обязан будет возместить другим наследникам стоимость этой постройки исходя из причитающейся им доли наследства.

Документы, являющиеся героями текущего обзора — Постановление пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», можно скачать.

(По материалам аналитических обзоров, подготовленного компанией Консультант Плюс )

Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования (Никифоров А.В.)

Дата размещения статьи: 24.04.2015

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), регламентирующая наследственные правоотношения, вступила в законную силу в марте 2002 г. Через пять лет, в 2007 г., Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) отменил ранее действующее Постановление по делам о наследовании от 23 апреля 1991 г. N 2 [5]. Очевидно, что в течение десяти лет практика применения наследственного законодательства формировалась, основываясь, как правило, на толковании норм судьями районных судов и судов субъектов РФ, что оказывало определенное негативное влияние на единообразие применения норм права.
Учитывая также, что отечественное наследственное законодательство в 2002 г. претерпело весьма значительные изменения, представляется возможным утверждать, что Постановление Пленума ВС РФ по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. N 9 (далее — Постановление) стало одним из самых ожидаемых разъяснений норм права, данных высшим судебным органом страны.
Представляется, что ожидания правоприменителей были вполне оправданны — Постановление является самым объемным из всех разъяснений наследственного законодательства, охватывает достаточно широкий круг вопросов наследования. Вместе с тем некоторые пункты Постановления требуют обсуждения.

I. Вопросы подсудности наследственных споров

/»Наследственное право», 2014, N 1/

II. Общие положения о наследовании

Библиографический список

/»Наследственное право», 2014, N 2/

III. Наследование по завещанию

Завещание является односторонней сделкой, которая не создает прав и обязанностей в момент ее совершения. Для того чтобы завещание начало действовать, необходимо возникновение как минимум одного юридического факта — открытия наследства. Кроме того, завещатель не ограничен в праве отмены или изменения завещания. Поэтому ВС РФ вполне обоснованно указывает, что завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято — прекращает производство по делу (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 134, ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

1. Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 08.10.2002 // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 01.03.2014).
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. 750 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. N 9.
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 «О судебном решении» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2014).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2014).

/»Наследственное право», 2014, N 3/

IV. Наследование по закону

Литература

1. Наследственное право / Б.А. Булаевский, А.Ф. Ефимов, В.В. Залесский, В.П. Звеков и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. 448 с.
2. Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность, от 8 октября 2002 г. // Московский областной суд. СПС «Гарант» (дата обращения: 01.05.2014).
3. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.1999 N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.
4. Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25 августа 2009 г. N 18-В09-54 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. N 3.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2014).
6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2014).

/»Наследственное право», 2014, N 4/

V. Приобретение наследства

По моему мнению, высказанная позиция подтверждается и в Постановлении. Так, например, под фактическими действиями понимаются владение и пользование наследственным имуществом. При этом ВС РФ указывает, что наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
35. ВС РФ обращает внимание не только на наличие действий по принятию наследства как таковых, но и на их направленность. Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.
Представляется, что позиция ВС РФ продиктована практическим применением норм наследственного законодательства и заслуживает поддержки.
36. Далее ВС РФ указывает, что факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).
По моему мнению, отдельные наследственные споры имеют процессуальную специфику, не свойственную для остальных гражданско-правовых споров. Заключается она в некотором смешении процессуальных порядков рассмотрения данной категории дел, происходящем, когда лицо обращается в суд с исковым заявлением, но в этом заявлении одним из требований является установление факта, которое должно рассматриваться в порядке особого производства. Как правило, суды такие требования не разделяют и рассматривают их в порядке искового производства. С данной позиции вышеуказанное разъяснение ВС РФ является обоснованным.
Кроме того, думается, что рассматриваемое мнение ВС РФ не противоречит закону. Так, согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. В отношении принятия наследства фактическими действиями п. 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает презумпцию принятия наследства, пока не доказано иное, и не содержит каких-либо ограничений по перечню лиц, которые вправе «доказывать иное». Вероятно, на практике заявителями по делам данной категории будут выступать лица, заинтересованные в приобретении права на принятие наследства либо в увеличении своей наследственной доли.
В Постановлении отсутствуют разъяснения о возможности доказывания факта непринятия наследства при жизни наследника. На мой взгляд, это противоречит закону, поскольку согласно ст. 263 ГПК РФ требовать установления юридического факта возможно только при невозможности получения заявителем соответствующих документов в ином порядке. Поскольку наследник при жизни сам вправе выразить свою волю и доказывать факт непринятия наследства, по моему мнению, у других заинтересованных лиц такое право возникает только после смерти наследника.
37. В связи с принятием наследства фактическим способом нередко возникает вопрос о сроке существования «открытой доли». Например, наследник проживает в квартире, принадлежащей наследодателю, но при этом не оформляет свои права в отношении этой квартиры. ВС РФ не дает по этому вопросу каких-либо разъяснений. На мой взгляд, здесь следует учитывать, что получение свидетельства о праве на наследство, которое доказывает права лица в отношении наследства, является правом, а не обязанностью наследника (ст. 1162 ГК РФ). Поэтому существование «открытой доли» не ограничено по времени. Как правило, она существует до тех пор, пока наследник или его наследники не оформят свои права.

Литература

1. Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 08.10.2002 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

Статья написана по материалам сайтов: nasledovanie24.ru, www.artiks.ru, xn—-7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий