Наследование по завещанию имеет место если 2019 год

Если вы стали наследником, то вам следует немного разобраться во всех юридических аспектах вступления. ГК РФ устанавливает нормы, по которым нотариусы определяют круг приемников и производят раздел имущества. В нашей статье мы поговорим о том, как получить наследство по завещанию.

Виды наследования: по закону и по завещанию

Законом устанавливается две формы наследования: по закону и по завещанию. В рамках законного наследования имущество умершего передается его приемникам. Основные наследники – это дети, супруги и родители наследодателя. Если их нет – наследственные права переходят к другим близким. Претенденты на оставленные владения устанавливаются в рамках очередности наследования. Более подробно о вступлении по закону вы можете прочитать в нашей статье: наследство по закону.

Завещание – это воля наследодателя, которую он оставляет в отношении своего имущества. В тексте документа указывается круг лиц, к которым после смерти гражданина перейдет возможность получить оставленное имущество. Распоряжения в завещании касаются личного имущества. Права не передаются по наследству. А вот долговые обязательства – да. Иногда об этом моменте следует задуматься.

Вступление в наследство по завещанию

Для того, чтобы приступить к оформлению наследования – нужно выяснить, существовали ли завещание? Любой гражданин может обратиться к нотариусу для официального заверения своей воли. При этом документ составляются в двух экземплярах: один выдается на руки заявителю, а второй остается в нотариальной конторе.

Как получить завещание? Приемники могут обратиться к нотариусу, который должен уведомить претендента о наличии завещания. Для этого обратиться можно в любую контору. Если воля умершего имеется – вам сообщат о том, где храниться документ. Все оформление принятия наследства и другие юридические процедуры проводят в нотариальной конторе, расположенной по месту регистрации наследодателя. Поэтому и приемникам следует обратиться именно туда.

Один из важных моментов наследования – не пропустить сроки принятия. В течение 6 месяцев все наследники должны написать заявление у нотариуса (лично или отправить почтой). Пропуск срока грозит судебным доказательством права на имущество.

Завещание: особенности и возможности

Для чего стоит составить завещание, если закон устанавливает приемников? Одна из причин для создания завещания – это избежать споры между родственниками после смерти наследодателя. Гражданин может определить своим приемником (одного или нескольких человек) любое лицо, которое он сочтет достойным наследником. Наличие родственных связей не имеет значения.

Завещание может включать в себя различную волю умершего. Основное предназначение документа – выделения круга получателей имущества. В тексте документа может быть указаны как определенные доли каждого наследника, так и просто круг получателей. Если выделенных долей каждого нет, имущество будет делиться между приемниками поровну.

Завещатель может указать также список тех, кто не сможет вступить в наследование. Если кто-то из родственников лишен наследства – оспорить это факт без признания документа недействительным нельзя. Получение наследства по завещанию может быть с условиями. В таком случае, получить имущество можно только при определенных условиях умершего. Требования могут быть различными, но не должны противоречить нормам морали и закона.

Исключения для наследников с обязательной долей

Получить часть наследственного имущества могут определенные категории граждан, установленных законом. Даже если завещание не в их пользу – они все равно имеют право на обязательную долю. Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ круг приемников с таким правом следующий:

  • Нетрудоспособные супруги (муж или жена) и родители умершего. К таким категориям относят инвалидов, пенсионеров, недееспособных.
  • Несовершеннолетние либо нетрудоспособные дети наследодателя. К этой категории относятся также дети от других браков и рожденные вне его, но признанные завещателем.

Если супруга наследодателя забеременела при жизни мужа, но их общий ребенок родился после смерти отца – малыш будет иметь право обязательного наследования. Жена такой возможности не имеет.

  • Иждивенцы (нетрудоспособные). К этой категории относят родственников, которые совместно проживали с наследодателем не менее одного года и зависели от него материально.

Выделение части наследства таким гражданам происходит за счет незавещанного имущества. Если такового нет – формирование доли производится за счет уменьшения прав на имущество других приемников.

Процесс принятия наследства

Итак, как получить наследство и что для этого нужно? Для того, чтобы заявить о своих правах вам нужно обратиться в нотариальную контору. Нужно будет предоставить определенные документы для оформления:

  • Свидетельство о смерти, выписка о месте проживания наследодателя, дубликат завещания (если есть).
  • Документы на имущество (подтверждающие факт владения умершим его имущества).
  • Паспорт обратившегося.

Более подробно о процедуре оформления вы можете прочитать в нашей статье: оформление наследства. Помимо документов вам нужно будет написать заявление о принятии наследования. Как этого сделать читайте тут: пишем заявление о вступлении.

Обратиться с заявлением и документами нужно в течение 6 месяцев после смерти наследодателя (о сроках подробнее). После принятия бумаг нотариус начет их рассмотрение. По истечению установленного срока все приемники смогут получить на руки свидетельство о наследовании. С этим документом вы сможете беспрепятственно распоряжаться полученной собственностью.

При принятии наследства приемники должны оплатить госпошлину в пользу государства. Ее размер – 0,3% (для наследников 1 2 очереди) и 0,6% (для других получателей) от общей стоимости причитающихся им владений.

Можно ли оспорить волю умершего в отношении своего имущества

Нередко родственники выражают несогласие с волей умершего. Но факт остается фактом – без веских доводов оспорить завещание нельзя. Даже если отец лишил дочь наследства (читайте нашу статью: как получить наследство после смерти отца) – ей остается смириться либо оспорить документ.

Признание завещания недействительным

Все, что остается делать несогласным с волей наследодателя – это признать составленный им документ недействительным. Сделать это можно только в суде и при наличии доводов. Суд может отменить действие документа, если:

  • Завещание написано недееспособным человеком либо под давлением (обманом) со стороны третьих лиц.
  • Документ написали доверители наследодателя, завещание составлено от имени нескольких лиц.
  • Завещание было не заверено (или с нарушениями) у нотариуса, суть воли не ясна.

Оспаривание условий завещания

Помимо признания документа недействительным, родственники могут признать документ оспорим. При жизни наследодателя оспорить его волю нельзя. В каком случае суд отменит действие этой бумаги? Если существуют наследники с обязательной долей, но они не указаны в волеизъявлении наследодателя, документ признается оспоримым и его действие отменяется.

Наличие мелких ошибок в тексте (например, опечаток) не является основанием для признания завещания недействительным.

Если действие завещания отменили, получение наследства будет проходить в рамках наследования по закону. В таком случае, приемниками станут те лица, которые имеют на это право по ГК РФ.

Основные трудности и помощь юриста

Если стали наследником по завещанию, то вы сможете получить наследство в том размере, которым наделил вас ваш родственник. Нужно обратиться в 6-месячный срок после смерти наследодателя для оформления дела. После истечения этого периода вы получите свидетельство о наследовании и сможете полностью распоряжаться полученной собственностью.

А что делать, если вы лишены наследства в завещании, но имеете на это право по закону? В таком случае нужно обращаться суд для признания документа недействительным. Но принять решение в вашу пользу суд может только при наличии доказательств. Пропущенный срок вступления также повод для судебной тяжбы.

На нашем сайте вы можете быстро и бесплатно получить ответ на свой вопрос от наших юристов. Расскажите нам о вашей ситуации и мы оперативно поможем вам найти пути решения.

Наследование по закону и по завещанию

Правовой центр Гражданин», предлагает квалифицированные юридические услуги физическим лицам. Возможна поэтапная оплата по ходу ведения дела. Нужна консультация или срочная помощь?

Звоните по тел.: 8 (920) 103-94-58 ; 8 (4852) 92-23-62.

В каких случаях происходит наследование по закону?

Основания для наследования по закону установлены в ст. 1111 ГК РФ, согласно которой такое наследование может иметь место, если оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом. Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения.

Наследование по закону происходит в следующих ситуациях:

1) гражданин умер, не оставив завещания;

2) завещание признано недействительным;

3) наследники по завещанию отказались от принятия наследства или не приняли его;

4) завещана часть имущества (тогда оставшаяся часть наследуется по закону);

5) наследник по завещанию скончался раньше наследодателя;

6) гражданин, указанный в завещании, не имеет права наследовать.

В каком порядке наследуют наследники каждой очереди?

Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если они отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они по ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования, либо они в соответствии с частью первой ст. 1119 ГК РФ лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

На какие группы подразделяются наследники?

Наследники по закону подразделяются на восемь групп. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предыдущей очереди:

1. Наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. .

2. Второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследуют по праву представления.

3. Третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

4. Четвертой очереди — родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя. .

5. Пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его бабушек и дедушек.(двоюродные бабушки и дедушки).

6. Шестой очереди — родственники пятой степейи родства — дети двоюродных внучек и внуков наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных бабушек и дедушек.

7. Седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

8. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, также относятся к наследникам по закону:

A. Если они являются наследниками по закону, но не входят в круг лиц той очереди, которая призывается к наследованию, то наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди. В данном случае не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет.

B. Если же нетрудоспособные иждивенцы не являются наследниками по закону, но проживали совместно с наследодателем, то также имеют право наследовать наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону трудоспособные иждивенцы являются наследниками восьмой очереди.

Фактически нормы нового Гражданского кодекса предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым практически до нуля снижается вероятность наследования государством за гражданином — всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и унаследует имущество.

Что входит в понятие «дети наследодателя»?

Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т. е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти отца, и после смерти матери. Дети; родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после смерти матери в любом случае, а после смерти отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г. Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 СК РФ.

Каковы особенности наследования по закону усыновленных детей и их потомства?

В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключением из этого правила являются случаи, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению: усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 3 ст. 1147 ГК РФ).

Под усыновленными в указанных положениях ГК РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей.

Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными, на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года со дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем.

Что вкладывается в понятие «супруг»?

Супруг — это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса.

Кто признается нетрудоспособным иждивенцем наследодателя?

Такими лицами признаются:

• граждане, относящиеся к вышеперечисленным наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя, находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

• граждане, которые не входят в круг вышеперечисленных наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Нетрудоспособными признаются также инвалиды 1,2 и 3-й групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Инвалиды 1-й и 2-й групп считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц.

Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособие, однако в этом случае необходимо доказать, что пенсия и пособие обеспечивают его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью приобретения дорогостоящих лекарств).

Вопрос. По решению суда я получала помощь от моего бывшего мужа, так как являюсь инвалидом. Недавно муж умер. Являюсь ли я наследницей по закону как иждивенец?

Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Так, в соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов (содержания) в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

1. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

2. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства 1-й группы;

3. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака;

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Таким образом, автор вопроса является наследником как нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг.

Какими документами подтверждается нетрудоспособность?

Нетрудоспособность по возрасту может подтверждаться паспортом, свидетельством о рождении гражданина. Пенсионный возраст лица может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности представляется, заключение медико-социальной экспертизы.

Каковы особенности наследования по закону братьев и сестер?

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т. е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей — неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) не наследуют после друг друга. Также не являются наследниками друг друга двоюродные братья и сестры.

Как осуществляется наследование, если наследник по закону умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем? Что такое наследование «по праву представления»?

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.. Если наследник по закону той очереди, которая должна призываться к наследованию, умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит по праву представления к его потомкам (когда это непосредственно предусмотрено положениями ГК РФ) и делится между ними поровну.

По праву представления наследуют:

• как наследники первой очереди — внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ);

• как наследники второй очереди — дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК РФ);

• как наследники третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что указанные граждане выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников наследодателя, а не в качестве наследников тех лиц, после смерти которых они призываются к наследованию по праву представления.

Кто не может наследовать по праву представления?

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имевшего бы права наследовать как недостойный наследник. Следует учитывать, что по праву представления возможно наследование только при отсутствии завещания или наследование только оставшейся незавещанной части наследства. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства наследников по закону первой, второй или третьей очереди, которые были указаны в завещании, их доля не переходит по праву представления к вышеуказанным лицам: она наследуется в порядке приращения долей.

Что такое завещание?

Завещание — это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям и иным организациям.

Каждый гражданин имеет право завещать свое имущество по своему усмотрению, оставив по завещанию все имущество или часть его (доля в праве собственности на жилое помещение) одному или нескольким лицам. Основное требование, предъявляемое в таких случаях — дееспособность наследодателя, иначе завещание будет признано недействительным. Наследники по завещанию определяются наследодателем самостоятельно, и они могут не входить в круг наследников по закону. Завещать можно лицам, находящимся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатым при его жизни и родившимся после его смерти. Завещание можно составить также в пользу государства или юридического лица. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для его совершения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника).

Надо отметить, что наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического характера. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Интересно, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Это интересно:  Наследование долей в приватизированной квартире 2019 год

Кто может оставить завещание?

Право завещать свое имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью.

Не могут быть завещателями:

• недееспособные вследствие психического расстройства;

• несовершеннолетние, не достигшие 18 лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия — по решению суда) и лиц, вступивших в брак;

• лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Однако реально проверить дееспособность лица может только суд, поэтому нотариус может отказать в удостоверении завещания только если ему известно, что обратившееся к нему лицо в установленном порядке признано недееспособным, либо если завещатель находится в таком состоянии, из которого с очевидностью следует, что он не способен понимать значения своих действий. При этом следует учитывать то обстоятельство, что далеко не всегда лица, страдающие психическими заболеваниями, были признаны в установленном порядке недееспособными.

Вопрос. Я знаю, что отец оставил завещание, по которому он оставляет свою дорогую машину не мне, а своей новой подруге (она не является юридически его женой), хотя та и не имеет водительских прав. Мне же он оставляет садовый участок, который мне не нужен. Могу ли возражать против такого завещания?

Так как завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Потому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него. Кроме того, принцип свободы завещания означает прежде всего, что при составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников.

Может ли быть завещание совершено через посредника или представителя?

Завещание, сделка непосредственно связаны с личностью завещателя, таким образом завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона.

Вопрос. Мне и моей жене принадлежит квартира в равных долях. Мы решили завещать ее нашей внучке. Можем ли мы составить одно завещание на двоих?

Нет, завещание, составленное двумя и более лицами, не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей,, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателя и т. п.

Завещание, которое содержит волеизъявление нескольких лиц, может быть признано в судебном порядке недействительным. Потому, даже если собственники хотят оставить свои доли одному и тому же человеку, каждый должен составить свое завещание.

Какие наиболее распространенные ошибки встречаются при удостоверении завещаний?

К наиболее типичным и часто встречающимся в нотариальной практике ошибкам относятся:

• удостоверение завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом (например, завещатель обязывает наследника продать полученный по наследству дом);

• недостаточно ясное, а порой неграмотное изложение воли завещателя;

• удостоверение завещаний, составленное от имени нескольких лиц;

• составление завещаний в пользу нескольких наследников без определения их долей в наследственном имуществе;

• небрежное составление завещаний — при использовании бланков текст печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались свободные места;

• небрежное внесение в тексты завещаний исправлении и неправильное их оформление;

• отсутствие в завещании необходимых отметок при их удостоверении на дому или в больнице;

• несоблюдение правил отмены завещаний, в частности не делались отметки об отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний;

• несоблюдение форм удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или болезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо — в удостоверительных надписях не всегда указывались причины, по которым завещатель не смог подписать завещание, часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание.

Какие завещания не могут быть удостоверены нотариусом?

Завещатель не имеет права составить, а нотариус соответственно не вправе удостоверить завещание под условием, заключающимся, например, в получении им от наследника пожизненного содержания. В этом случае односторонняя сделка, которой является завещание, превращается в двустороннюю возмездную сделку, совершенную на случай смерти. Такое завещание не может быть признано законным, так как ставит силу завещания в зависимость от выполнения определенных обязательств лицом, назначенным наследником, и ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания. Как видно из вышеизложенного, это в корне не соответствует правовому содержанию данной сделки.

Вопрос. Мне принадлежит дом. Я хочу оставить его по завещанию моей жене, но с условием, что после моей смерти она его продаст и часть денег передаст моему племяннику. Удостоверит ли нотариус такое завещание?

Нет, не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель ограничивает права наследника по распоряжению в дальнейшем полученным по наследству имуществом, так как наследник, становясь собственником имущества, не может распорядиться им по своему усмотрению, что нарушает его конституционно гарантированное право.

Какие существуют обязательные требования к форме завещания?

Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий. При удостоверении завещаний указанные Должностные лица обязаны соблюдать правила ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Может ли завещатель изменить или отменить завещание?

Завещатель может изменить или отменить завещание в любое время. Для этого ему необходимо подать заявление в нотариальную контору или составить новое завещание, отменяющее полностью или в части предыдущее. При этом необходимо обратить особое внимание, что согласно п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, а завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

При отмене или изменении завещания посредством нового завещания не имеет значения, указано ли непосредственно в содержании нового завещания об отмене или изменении прежнего завещания, поскольку согласно ч. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельно содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. В то же время позднее составленным завещанием завещатель может лишь внести в предыдущие дополнения, не отменяя его.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание в свою очередь отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Однако при недействительности последующего завещания, а равно при недействительности распоряжения об отмене завещания, наследование осуществляется в соответствии с ранее совершенным действительным завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившее новое завещание или принявшее от завещателя распоряжение об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное или измененное завещание. Получив распоряжение об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее прежнее, нотариус должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре нового завещания после его удостоверения нотариусом, не имеют юридической силы: в таких случаях наследование осуществляется в соответствии с экземпляром нового завещания, хранящимся у нотариуса. Если же завещатель лично представит имеющийся у него экземпляр отмененного завещания, то отметка об его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который в свою очередь должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.

Ранее удостоверенное завещание сохраняет силу, если позднее составленное завещание признано судом недействительным. Например, в практике был случай, когда первоначально было удостоверено завещание в пользу племянника. Через три года завещатель составил новое завещание, по которому все имущество, в том числе и дом, завещал другому лицу, однако это завещание впоследствии было признано недействительным.

Соответственно племянник унаследовал все имущество наследодателя. В том случае, если не только последующее завещание, но и все предыдущие признаются судом недействительными, наследование осуществляется по закону.

Что такое «толкование завещания»?

Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно (особенно этого следует опасаться при составлении закрытых завещаний, о которых пойдет речь дальше). В этих случаях ГК РФ допускает толкование завещаний.

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расширительное Толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом.

При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования, например грамматического, основанного на использовании грамматических правил.

Что понимается под «исполнением завещания»?

Под исполнением завещания понимается совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании.

Исполнение завещания включает в себя принятие мер к охране наследственного имущества, истребование имущества наследодателя от третьих лиц в целях включения в наследственную массу, а также передача наследственного имущества наследникам.

Необходимость осуществления действий по управлению наследственным имуществом и обеспечению его сохранности связана с тем, что это имущество с момента открытия наследства и до момента вступления наследников во владение им остается никому не принадлежащим, поскольку права и обязанности предыдущего собственника прекратились, а права новых собственников еще не возникли.

С формальной стороны исполнением завещания признают процессуальные действия нотариуса, выражающиеся в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство и т. п. Под исполнением в материальном смысле понимается деятельность наследников или специально назначенного наследодателем в завещании лица — исполнителя (душеприказчика) по исполнению содержания завещания.

Может ли быть составлено завещание от имени нескольких лиц?

Бывают ситуации, когда жилые помещения находятся в собственности нескольких граждан, например супругов, и владельцы квартиры единогласно решили ее завещать какому-то лицу. Однако оформить одно завещание на двоих, они не могут. Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом и выражающей его волю.

Что такое подназначение наследника?

Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его.

Что такое завещательный отказ?

В соответствии с законом завещатель вправе возложить на наследника по Завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть как лица, входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. Причем лицо, которому дом предоставляется для проживания, не должно обязательно являться родственником наследодателя. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник не вправе отказаться от выполнения завещательного отказа, так как законом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Следует иметь в виду, что наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Например, сын получает наследство от отца по завещанию, в котором указано, что сын обязан купить квартиру его второй жене в Москве. При этом отец завещал комнату в коммунальной квартире в Подмосковье, которая стоит гораздо меньше любой квартиры, в Москве. В этом случае завещание может быть признано недействительным в части завещательного отказа, так как выполнить его невозможно.

Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.

Каким имуществом наследодатель вправе распорядиться по завещанию?

Гражданин, совершая завещание, может распорядиться имуществом, которое будет принадлежать ему на момент открытия наследства, в том числе и тем имуществом, которое им будет приобретено в будущем. Поэтому при удостоверении завещания не требуется предоставления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (п. 1 ст. 1112 ГК РФ), и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства.

В частности, согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Указанные суммы включаются в состав наследства только в том случае, если отсутствуют лица, имеющие право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при не предъявлении этими лицами требований об их выплате в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Каковы особенности завещания имущества нескольким лицам?

Каждый гражданин может оставить все свое имущество или часть его (не исключая предметов домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т. д.). Нотариус должен проследить также, чтобы доли между наследниками были точно распределены. Так, если условно все имущество принять за 1, то сумма долей не должна ее превышать. Например, не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель указал, что половину имущества он завещает жене, одну треть — дочери одну четверть — сыну, так как таким образом сумма долей каждого наследника превышает условную 1. Если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указаний их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, то это имущество считается завещанным наследникам в равных долях.

Вопрос. Государство мне как инвалиду два года назад подарило автомобиль «Ока». Могу ли я включить машину в завещание и не отберет ли ее государство у моей семьи после моей смерти?

Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут быть предоставлены при жизни и определенные льготы. Льгота — это преимущественное право, облегчение, предоставляемое адресно, т. е. конкретному гражданину, при его жизни как исключение из общих правил, с учетом его инвалидности или других подобных обстоятельств. Безвозмездность означает, что гражданину при его жизни было предоставлено что-либо бесплатно.

В соответствии со ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных кодексом.

Вопрос. Я бы хотел составить завещание с указанием автомобиля, который намереваюсь приобрести через год. Имею ли я право вписать его в завещание и не признает ли нотариус после открытия наследства такую запись недействительной по причине того, что к моменту составления завещания машины как предмета наследования не было в наличии?

Как уже говорилось ранее, завещатель вправе составить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Кроме того, наследодатель не обязан сообщать кому-либо о составлении завещания, т. е. не должен никому ничего докладывать о своих поступках и действиях. У него нет никаких законных обязанностей, на основании которых он был бы обязан кому-либо что-либо, в том числе нотариусу, объяснять. Поэтому автор вопроса имеет полное право завещать еще не купленную вещь.

При открытии наследства главным будет факт наличия или отсутствия обозначенной в завещании вещи у наследодателя. Потому, даже если машина не будет куплена через год, но будет указана в завещании, не будет необходимости вносить изменения в завещание. После открытия наследства нотариус, удостоверившись; что у наследодателя нет указанного автомобиля, пропустит этот пункт завещания и будет разбираться с другим имуществом.

Вопрос. Я хочу завещать свое охотничье ружье внуку. Как сделать, чтобы после моей смерти оно перешло внуку в день его восемнадцатилетия? Поскольку на ружье требуется разрешение, не может ли нотариус признать такое завещание недействительным по причине наследования оружия лицом, не имеющим соответствующего разрешения?

Согласно ст. 1189 ГК РФ принадлежащие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные вещества, а также другие ограниченно оборотоспособные вещи, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества. Закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ относит охотничье оружие к разряду гражданского оружия, наследование которого при условии его регистрации в органах внутренних дел производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия.

С момента открытия наследства до того момента, пока наследники не примут ограниченно оборотоспособные вещи, входящие в состав наследства, нотариус должен обеспечивать охрану этого имущества. Право на приобретение оружия возникает у граждан, достигших восемнадцати лет и получивших лицензию на приобретение конкретного вида оружия.

Таким образом, даже если в завещании не будет указано в качестве условия для получения наследства восемнадцатилетие внука, он сможет получить ружье только в день своего восемнадцатилетия. До этого момента нотариус обязан обеспечить сохранность ружья. Кроме того, внуку для наследования ружья необходимо вступить в охотничье общество и получить охотничий билет (обязательным условием для этого является сдача экзаменов по пользованию ружьем и оказанию первой медицинской, помощи).

Вопрос. Как и где я могу узнать, внесено ли мое имя в завещание и вообще существует ли оно, если я не проживаю совместно с завещателем?

Ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя без его согласия нельзя. В соответствии со ст. 1119 ГК РФ завещатель не обязан никому сообщать ни о совершении завещания, ни о его содержании, изменении или отмене.

Это интересно:  Наследование резус фактора 2019 год

Кроме того, нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Что касается ознакомления с завещанием после смерти завещателя, то в этом случае следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно.

Наследование по завещанию

Завещание: понятие, значение, роль

Завещание – это распоряжение своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследства после смерти ее собственника.

Если раньше первостепенное место отводилось наследованию по закону, а наследование по завещанию носило второстепенный характер, то теперь законодатель изменил структуру раздела, счел актуальным придать большее значение предоставлению возможности гражданину распорядиться правом частной собственности на случай своей смерти.

Основная норма нашего наследственного права гласит: «Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием» (ч. 2 ст. 1111 ГК РФ). Законодатель стремился расширить свободу завещания, сферу дозволений в российском праве, предусмотреть более глубокое проникновение диспозитивных норм, свободы усмотрения.

Завещание обладает определенной самостоятельностью, проявляющейся в специфической направленности действия и неизменяемости после открытия наследства. Завещательные распоряжения обладают юридической силой после смерти завещателя. Этой силой завещание наделено законом.

При физическом отсутствии завещателя его воля по распоряжению наследством как основание соответствующего порядка наследования охраняется властью закона и опирается на интерес самих наследников по завещанию.

Однако завещание не обладает исключительной правовой силой, и при определенных обстоятельствах, несмотря на всю безупречность завещания как сделки, наследование по завещанию уступает место наследованию по закону.

Безусловно, соотношение наследования по завещанию и наследования по закону составляет главный пункт общих положений о наследовании вообще и общих положений о наследовании по завещанию, в частности.

Следует отметить, что в зависимости от условий завещания и конкретных обстоятельств наследование по завещанию полностью замещается наследованием по закону, если:

  • наследники по завещанию отсутствуют на день открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ);
  • ни один из наследников по завещанию не принял наследства, либо каждый из них отказался от наследства по завещанию (ст. 1157, 1158, 1161 ГК РФ);
  • ни один из наследников по завещанию не имеет права приобрести наследство в силу недостойности (ст. 1117 ГК РФ);
  • завещание в целом признано недействительной сделкой (ст. 1131 ГК РФ).

Так, в соответствии с п.3 ст.1158 ГК РФ, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем.

Учитывая значение завещания, необходимо иметь в виду, что наследование – это один из производных способов возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т.е. юридического факта, с которым ГК РФ связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица.

Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия «завещание», однако С. П. Гришаев считает легальным определением завещания, данное в п. 5 ст. 1118 ГК РФ1: «завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства».

В теории наследственного права наиболее распространено определение завещания как личное распоряжение гражданина о своем имуществе на случай смерти, с назначением наследников; единственный юридически обеспеченный способ распоряжения одного полностью дееспособного гражданина своим имуществом на случай смерти».

До революции завещание определялось как «удовлетворяющее известным законным условиям изъявление воли лица относительно судьбы его имущественных отношений в случае его смерти»; «односторонний акт воли», «законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти» известным законным условиям изъявление воли лица относительно судьбы его имущественных отношений в случае его смерти»; «односторонний акт воли», «законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти».

В советский период завещание определялось как: «распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме»; «личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму».

Действующее гражданское законодательство устанавливает, что завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Завещание по своей гражданско-правовой сути является односторонней и срочной сделкой, с отсрочкой исполнения. Это означает, что по общему правилу завещание создает права и обязанности только для одной стороны – наследника.

В русской цивилистической науке завещание тоже рассматривалось как односторонняя сделка, хотя некоторые ученые говорили о том, что завещание стоит на грани между односторонней и двусторонней юридической сделки, обосновывая свою точку зрения тем обстоятельством, что в данном случае требуется впоследствии согласие наследника на принятие наследствав данном случае требуется впоследствии согласие наследника на принятие наследства.

Большая часть исследователей (Ю.К. Толстой, М.В. Телюкина и др.) утверждают, что завещание сделка срочная, потому что смерть завещателя, на случай которой составляется этот документ, рано или поздно, то есть в определенный срок, неизбежно наступит.

Однако есть и другое мнение, с которым трудно согласиться. В частности Богданова А.А., утверждает: «факт оформления волеизъявления завещателя в установленную законом форму уже свидетельствует о совершении сделки. Таким образом, факт смерти завещателя не входит в пределы реализации такой сделки».

Следует отметить, что нормы Гражданского кодекса РФ не предусматривают условных завещаний, но в литературе вопрос этот дискутируется довольно часто.

Возможность совершения завещания под отменительным или отлагательным условиями была не урегулирована в должной мере в законодательстве и нотариальная практика условные завещания не признает. Г. Ф. Шершневич не отрицал возможности совершения завещательных распоряжений под условием, при этом автор указывал, что условие может быть лишь отлагательным, наследственное имущество поступает лишь во временное пользование назначенного к этому имуществу наследника впредь до наступления срока и переходит к наследникам назначенного наследника, если условие при его жизни не наступит.

Признавая условные завещания допустимыми, В. И. Серебровский обращал особое внимание на неопределенность правового положения имущества, которое перешло к наследнику, но до наступления завещательного условия не может стать его собственностью. завещательного условия не может стать его собственностью.

В новейшей литературе (А.М. Эрделевский, С.П. Гришаев, У.А. Омарова и др.) высказано мнение о допустимости условных завещаний как не противоречащих закону, если условие завещания не направлено на ограничение конституционных прав и свобод граждан. Мусаев Р.М. обосновывает необходимость включения нормы о завещании под условием в виде дополнения в ГК РФ с целью совершенствования законодательства.

Иной точки зрения придерживается Маковский А.Л., который признает их недопустимыми, как противоречащие закону, независимо от того, что сами по себе условия не нарушают требований нравственности, свободы выбора рода деятельности, профессии, места проживания, свободы вступления в брак с определенным лицом и другие.

Утвердившаяся на сегодня нотариальная практика и позиция Маковского А.Л. выглядят убедительно соответствуют интересам конституционного права наследования и частной собственности.

В качестве аргументов в пользу этой позиции можно привести следующие доводы:

  • при совершении завещаний под условием наследственное правопреемство оказывается незавершенным на неопределенный срок;
  • отсутствует полный правопреемник наследственного имущества, заменяющий наследодателя в правоотношениях с участием последнего.

Это препятствует нормальному гражданскому обороту вещей и прав, не имеющих своего определенного правообладателя, приводит к ущемлению прав кредиторов наследодателя, поскольку после принятия наследства требования о погашении долгов наследства должны предъявляться к наследникам, а не к наследственному имуществу.

Завещание – как односторонняя сделка – может быть составлено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц».

Особые завещательные распоряжения

К особым завещательным распоряжениям относится подназначение наследника. Подназначение наследника (субституция) – один из видов завещательных распоряжений, сущность которого заключается в назначении запасного наследника к «основному». В случаях наследственной субституции не происходит приращение наследственных долей.

Вот как разъясняет Палшкова А.М. суть наследственной субституции: «когда наступит указанное в завещании условие, в права наследования вступит дополнительный наследник. Таким образом, произойдет прямое непосредственное преемство запасным наследником во всем объеме пассива и актива наследства».

Наследодатель вправе подназначить наследника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону, не только на случай если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай если наследник умрет одновременно с завещателем, если наследник не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследства как недостойный. Во всех указанных случаях к наследованию призывается подназначенный наследник. Подназначенным наследником может быть не только гражданин, но и юридическое лицо, государство, международная организация.

Соответственно наследники основного наследника не могут наследовать ни по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), ни в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Право наследовать возникает у подназначенного наследника, когда основной наследник не принимает наследство в силу обстоятельств, перечисленных в комментируемой статье.

Исчерпывающий перечень обстоятельств, закрепленный в законе позволяет устранить неопределенность.

Толкование законодательных норм позволяет сделать вывод, что подназначенным наследником может быть не только гражданин, но и юридическое лицо, государство, международная организация, это вытекает из толкования законодательных норм.

Категорично не согласен с данным положением Кирилловых А.А., он отмечает что, «подназначение в качестве наследника государства или публично-правового образования вызывает некоторые сомнения.

С одной стороны в случаях, когда наследует государство, обычно наследует оно выморочное имущество, таким образом, наследодатель, устраняя от наследования своих ближайших родственников, тем самым вступает в противоречие с главным условием законодателя: уменьшить выморочность наследства и увеличить круг наследников. С другой стороны существует законодательный запрет, который вытекает из положений ст.1151 Гражданского кодекса РФ (имущество считается выморочным, если отсутствуют наследники по закону или по завещанию)» . Однако согласно статье 1116 Гражданского кодекса Российская Федерация и даже иностранные государства вполне могут быть наследниками по завещанию и не только наследниками выморочного имущества. Российский гражданин может написать завещание, оставив всю свою собственность или ее часть Российской Федерации, вариант подназначения государства, в качестве запасного наследника прямо не регламентирован, но не исключен, тому подтверждение судебная практика.

Анализ особенностей состава наследственных правоотношений при подназначении наследника позволяет сделать вывод: круг лиц, вовлеченных в правоотношение при наследственной субституции шире – наследодатель, основной наследник и запасной наследник, чем в правоотношениях возникающих при наследовании по завещанию и по закону, когда круг лиц ограничивается наследодателем и наследниками.

Кроме того, наследственное правоотношение при наследственной субституции проходит в своем развитии три этапа, а не два как при наследовании по завещанию и по закону.

На первом этапе возникающее право на принятие наследства у основного наследника остается нереализованным и переходит к запасному наследнику.

На втором этапе содержание правоотношения составляет право запасного наследника на принятие или отказ от наследства.

На третьем этапе право на принятие наследства у наследника, трансформируется в право на наследство.

Следует подчеркнуть, что если для основного наследника основанием наследования является завещание, то для запасного наследника право на принятие наследства возникает вследствие подназначения наследника. Таким образом, наследственная субституция является самостоятельным видом (основанием) наследования, в котором наследственные правоотношения возникают не со смертью наследодателя, а со смертью основного наследника.

В законодательстве не ограничивается количество подназначенных наследников. По мнению М.В. Телюкиной и С.П. Гришаева количество подназначенных наследников может быть любым, особенно если учесть, что по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследства либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет законным наследникам завещателя, а не подназначенному наследнику.

Гуев А.Н. полагает, что правом назначения другого наследника для подназначенного завещатель не обладает. Тем не менее, прямого запрета подназначать при определенных условиях наследников для уже подназначенных наследников закон не содержит.

Небезынтересна мысль Г.Ф. Шершеневича о фидеикомиссарной субституции, когда в завещательном распоряжении наследнику дается поручение передать, на случай своей смерти движимость или недвижимость другому лицу, также указанному в завещании.

В римском праве substitution fideicomissaria означала право завещателя установить преемственность распоряжения о наследстве: завещатель мог назначить наследнику наследника, при этом первый наследник обязан был управлять имуществом для последующей передачи следующему наследнику.

Такие распоряжения преследовали цель сохранить наследство у членов или нескольких поколений одной семьи.

Римское право кроме substitution fideicomissaria, выделяло два вида субституции, первый вид это обычная вульгарная субституция (substitutio vulgaris), второй вид касался малолетних наследников, которым подназначался наследник запасной (substitutio u illaris). В постклассический период римское гражданское право разработало третий вид квазипупилярной субституции это подначначение наследника для недееспособного лица, умалишенного, который умирал не достигнув выздоровления (substitutio gnasi uillaris).

Правоведы, высказывая различные точки зрения о фидеикомиссарной субституции (Иоффе С.М., Гордон М.Ф. и др.), указывали, что законодательство не признает фидеикомиссарной субституции, так как она ограничивает полномочия собственника, к которому перешло имущество по наследству. В связи с этим предлагалось признавать недействительными завещательные распоряжения такого рода.

Фидеокомиссарные субституции как способы ограничения правомочий распоряжения собственностью лица, принявшего наследство и ставшего правообладателем имущества противоречат действующему законодательству: гражданские права могут быть ограничены лишь федеральным законом и только в пределах, установленных Конституцией РФ (ст. 1 ГК РФ).

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Следует иметь в виду что легат – один из видов завещательных распоряжений и поэтому вне завещания силы не имеет.

Ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только наследника по завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.

Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного отказа, является приобретение указанного имущественного права отказополучателем не непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя. Такой вид приобретения имущественных прав в теории цивилистики получил название сингулярного (частного) правопреемства.

Таким образом, после открытия наследства между наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступает должником, а отказоподучатель – кредитором. К таким правоотношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное.

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор или уход за ними. Такое распоряжение называется завещательным возложением – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершения какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). На наследников может быть возложена также обязанность содержать домашних животных, осуществлять уход и надзор за ними. Указанные обязанности могут быть возложены также на исполнителя завещания (при условии выделения для этого части имущества в завещании).

Условия действительности завещания

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит, действительность завещания.

Для законодательства большинства стран континентальной Европы характерны три основные формы завещания. «Собственноручное завещание – завещание, полностью написанное завещателем, датированное им и содержащее его подпись» . Это удобная и простая форма составления завещания. Однако, хотя такое завещание и гарантирует соблюдение полной тайны как акта его составления, оно содержит в себе и недостатки, так как не исключает ни возможности гибели завещания, ни опасности составления его под воздействием третьих лиц.

Завещание в виде публичного акта. Эта форма более близка к нашей форме завещания. Во Франции подобное завещание составляется при участии двух нотариусов, в присутствии двух свидетелей. В Швейцарии – при участии одного нотариуса и двух свидетелей (ст. 499 Гражданский Кодекс Швейцарии). Подобная форма предусматривается законодательством Венгрии – публичным является завещание, совершенное перед нотариусом или судом.

Тайное завещание – завещание, составленное наследодателем и переданное в запечатанном виде на хранение нотариусу в присутствии свидетелей. Такое завещание предусмотрено во Франции, ФРГ, некоторых кантонах Швейцарии. Аналогом тайного завещания является секретное завещание, предусмотренное Гражданским Кодексом Италии.

По российскому законодательству завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125 ГК РФ, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 КГ РФ.

В целом современное российское законодательство о наследовании предусматривает три формы завещания: нотариально заверенное, простое письменное и закрытое. предусматривает три формы завещания: нотариально заверенное, простое письменное и закрытое.

Пункт 1 ст. 1125 ГК РФ, устанавливает следующее правило: «Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие»).

Следует отметить, что данная норма содержится в статье, касающейся только нотариально удостоверенных завещаний, поэтому не ясно, применима ли она к завещаниям, не являющимся нотариально удостоверенным, к завещаниям, написанным в чрезвычайных обстоятельствах. Если бы эта норма была расположена среди общих положений о форме завещания, такой вопрос не возникал бы. Гуев А.Н.1 отвечает утвердительно на вопрос, может ли завещатель при написании закрытого завещания воспользоваться компьютером, правила п. 2 Ст. 1126 ГК РФ этому не препятствуют.

Однако Ч. Сулейманова высказалась против написания завещания с помощью технических средств. В качестве аргумента она представляет такую ситуацию. Завещатель пришел к нотариусу с уже напечатанным завещанием. Других доказательств о собственноручном написании завещателем текста завещания, кроме устного подтверждения самого завещателя, у нотариуса нет, как и возможностей удостовериться в этом. Нотариус удостоверяет завещание, и после смерти завещателя оно, по общему правилу, вступает в силу. В этот момент появляются лица, заинтересованные в оспаривании завещания, которые, к примеру, посредством свидетельских показаний доказывают, что текст завещания был написан не самим завещателем, а по его просьбе другим лицом.

Возникает вопрос: действительно ли такое завещание? Исходя из буквального толкования закона, оно недействительно. Но с точки зрения здравого смысла совершенно очевидно, что в ситуации, когда завещатель в присутствии нотариуса прямо заявил, что данный текст выражает его посмертную волю, вопрос о том, кто именно перепечатывал завещание, то есть выполнил чисто техническую функцию, юридического значения не имеет.

Согласно п. 3 ст. 1131 ГК РФ описки и другие незначительные нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания не могут служить основанием недействительности завещания, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Ростовцева Н. В. указывает, что данное уточнение вполне заслуживает одобрения.

По мнению Ч. Сулеймановой это правило установлено в интересах охраны, не воссоздаваемой заново записи посмертной воли завещателя.

Данное пояснение отвечает потребностям судебной практики, когда возникают затруднения при решении вопроса о нарушениях требований совершения завещаний.

Недействительность завещания. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание, как и любая гражданско-правовая сделка, может быть признано недействительным. Введение в законодательство о наследовании отдельной нормы о недействительности завещания (ст. 1131 ГК РФ) является новеллой.

В юридической литературе также обращается внимание на тот факт, что действительность завещания зависит от характера допущенных нарушений.

Заслуживает внимание мнение Ануфриевой Л.П., которая предлагает дифференцировать существенные и несущественные нарушения в зависимости от того, создают ли они препятствия пониманию волеизъявления завещателя. При этом она отмечает, что к несущественным относятся «технические» нарушения, которые не влияют на понимание волеизъявления завещателя, например, описки при указании номера завещанного дома, или наличие записи о номере регистрации нотариального действия лишь на одном из двух экземпляров.

Существенными же следует считать те нарушения, которые не позволяют воспринимать завещание как фактическое волеизъявление завещателя.

Примером признания завещания недействительным в связи с указанным нарушением может послужить решение Раменского районного суда МО по делу № 2-38 за 2008г., основанием, для вынесения которого послужило удостоверение завещания лечащим врачом районной больницы (такое право предоставлено ст. 1127 ГК РФ главным врачам, их заместителям по медицинской части или дежурным врачам).

Это интересно:  Права наследования по закону после смерти 2019 год

Эксперты справедливо отмечают, что ГК РФ не предусматривает специальные последствия недействительности завещания, лишь уточняет некоторые из них. В некоторых случаях отдельные виды завещаний могут рассматриваться, как абсолютно недействительные (ничтожные сделки). В этих случаях судебного признания недействительности завещания не требуется. В других случаях завещание может быть признано оспоримым.

Важно отметить, что завещание может быть признано недействительным как полностью, так и в части.

Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, что завещатель должен являться дееспособным лицом. Понятие дееспособности четко определено в законодательстве. «Лица признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания».

Что касается, ограничено дееспособных лиц, то многие авторы отстаивают точку зрения, согласно которой: «лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют права завещать».

Из этой же позиции исходит и нотариальная практика. Об этом, в частности, говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами Российской Федерации об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами». В п.2 среди действий, которые ограниченно дееспособный гражданин не вправе производить без согласия попечителей, прямо называется и завещание.

В юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные лица правом завещать не обладают. Указанная позиция полностью соответствует законодательству.

В полном объеме гражданская дееспособность возникает по достижении восемнадцатилетнего возраста, то есть совершеннолетия. Однако законодательство из этого правила делает следующие исключения:

Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, с согласия законных представителей занимается самостоятельной предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя.

Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу не могут.

Однако из анализа п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетнему право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так как понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью.

М.Ю. Барщевский высказал мнение, что «можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения».

Соглашаясь с данным мнением, следует добавить, что завещательная правоспособность должна быть предоставлена только несовершеннолетним, которые объявлены полностью дееспособными. Сущность эмансипации, которая регламентируется статьей 27 ГК РФ состоит в том, что несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается самостоятельной предпринимательской деятельностью.

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории это возможно с 15 лет, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии – с 16, в Швейцарии – с 18.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Требование о присутствии одного свидетеля, предусмотренное ст. 1127 ГК РФ, является, во-первых, новеллой российского наследственного права, во-вторых, важнейшей гарантией лиц, совершающих завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.

Наряду с некоторыми требованиями к завещанию, которые остались неизменными, появились новые формы завещания – закрытое и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, которые представляют собой новеллу.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Учитывая требования п.2 ст. 1126 ГК РФ о собственноручном написании закрытого завещания можно утверждать, что возможности составления завещательного распоряжения в этой форме лишены лица, которые по каким-либо причинам не в состоянии написать завещание лично.

Гуев А.Н. считает, что лица, которые в силу каких-либо причин не в состоянии писать завещание лично, не могут совершать закрытое завещание, ибо не выполняется ни одно из императивных требований, содержащихся в п.2 ст. 1126 ГК РФ.

Богданова А.А. предлагает уравнять в правах граждан, не способных написать завещание собственноручно и дополнить п. 2 ст. 1126 ГК РФ положением, допускающим возможность совершения закрытого завещания при помощи аудио-, видео– или иной записи, позволяющей идентифицировать личность завещателя.

Для того чтобы завещание было признано действительным, необходимо соблюдение следующих условий: собственноручное составление и подпись; наличие двух свидетелей; чтобы из содержания было ясно, что это завещание; наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу.

В законе указано, что свидетели должны расписаться на завещании, но, как справедливо отмечает Ануфриева Л.П. логика требует, чтобы были обозначены фамилии свидетелей и хотя бы их инициалы, – тогда – тогда впоследствии их можно будет идентифицировать. Некоторые юристы практики отмечают, что в письменном тексте должно обязательно быть написано слово «завещание», но в законе это не предусматривается. Передача завещаний по электронным каналам связи в единый реестр учета завещаний позволит сохранить даже в критической ситуации последнюю волю человека в части определения судьбы его имущества.

Понятие чрезвычайных обстоятельств в нормах ГК РФ не раскрыто.

Очевидно, в каждом конкретном случае суд должен будет установить, имела ли место ситуация, создающая явную угрозу жизни гражданина и лишающая его возможности совершить завещание. Можно привести пример из судебной практики, когда в рассматриваемом случае чрезвычайной была признана ситуация, которая таковой не являлась, (завещание было написано больным в простой письменной форме в больнице, в день, когда нотариальные конторы не работали).

Часто возникают проблемы, связанные с установлением самого факта наличия чрезвычайных обстоятельств. Гуев А.Н. обращает внимание на то, что чрезвычайные обстоятельства, упомянутые в ст. 1129 ГК РФ не совпадают с обстоятельствами непреодолимой силы ст. 401 ГК РФ. Иванов Г.А. полагает, что круг чрезвычайных ситуаций может определить только практика. Однако для исключения противоречий в судебной практике необходимо иметь обоснованные критерии, которым должна удовлетворять ситуация, признаваемая чрезвычайной.

В нотариальной и судебной практике целесообразно использовать определение чрезвычайной ситуации, которое содержится в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наследование по завещанию

Наследование по завещанию

Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ.

Лицо имеет право свободно распоряжаться своим имуществом. Оно может не согласиться с порядком наследования, установленным законом, и самостоятельно определить своих наследников. Для этого требуется составить распоряжение — завещание.

Понятие и признаки завещания

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме.

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству и иным юридическим лицам. ГК РФ, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам право распорядиться любым имуществом (ст. 1120), распределить имущество между любыми лицами (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121), указать их доли, подназначить другого наследника, равно как и лишить любого или всех наследников по закону права наследования. При этом завещатель не обязан указывать причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, так же как и причины отмены и изменения завещания.

Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).

Завещание характеризуется следующими признаками:

1. завещание является односторонней сделкой;

2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;

3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть признано недействительным;

4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти.

Одна из важнейших особенностей завещания состоит в том, что правовые последствия наступают не с момента совершения этой сделки, а после смерти завещателя — лица, ее совершившего.

Между оформлением завещания и тем моментом, когда оно приобретает силу, проходит некоторый срок. После того, как завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его действие (смерть наследодателя, открытие наследства);

5. завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом с указанием места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем. Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Правило о форме завещания обусловлено тем, что завещание начинает действовать, когда завещателя уже нет в живых, и в случае какой-либо неясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение.

Удостоверение завещания

Завещание может быть удостоверено:

  • в государственной нотариальной конторе или нотариусом, занимающимся частной практикой;
  • должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса;
  • в консульском учреждении Российской Федерации (завещания граждан РФ, проживающих или временно находящихся за границей).

К нотариально удостоверенным согласно ст. 1127 ГК РФ приравниваются:

  • завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;
  • завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
  • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
  • завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
  • завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещание, является исчерпывающим.

Для удостоверения завещания наследодатель должен лично явиться в нотариальную контору. Это действие, в силу личного характера завещания, не может быть выполнено на основании письменного сообщения гражданина или другим лицом по его поручению. В отдельных случаях, когда завещатель не может явиться в нотариальную контору (например, вследствие болезни), допускается возможность выезда нотариуса к завещателю в больницу или на дом.

Нотариус обязан разъяснить завещателю его нрава и обязанности по составлению завещания, в том числе о праве на обязательную долю в наследстве. Однако он не может отказать в удостоверении завещания, составленного иным образом. Нотариус обязан оказать содействие в составлении проекта завещания. Если проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он проверяет содержание и законность сделанных завещателем распоряжений, а также проверяет, соответствует ли их содержание действительному намерению завещателя. В данном случае нотариус для выяснения воли завещателя должен побеседовать с завещателем без посторонних лиц.

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам (например, вследствие неграмотности) не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного лица) может быть подписано другим лицом (п. 3 ст. 1125 ГК РФ, ст. 44 Основ законодательства РФ о нотариате). При этом нотариус должен указать, что завещание подписано другим лицом и причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание, с указанием причин невозможности собственноручного подписания.

Лицо, подписывающее завещание за завещателя, называется рукоприкладчиком; это постороннее лицо, рассматриваемое как технический исполнитель завещания.

Завещание составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у завещателя, а другой — на хранении у нотариуса (в соответствующем органе исполнительной власти, должностное лицо которого удостоверяет завещание).

Необходимо отметить, ГК РФ предусматривает существенные изменения, касающиеся формы завещания. Так, ст. 1129 допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно: когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности нотариально удостоверить завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано гражданином или лично им оглашено в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа или устного волеизъявления должно быть ясно, что они представляют собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей.

Предусмотрен также особый порядок нотариального удостоверения завещаний — закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ), которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт запечатывается нотариусом в присутствии свидетелей в другой конверт, на котором указываются данные о завещателе. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее 15 дней вскрывает конверт в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц и оглашает завещание, о чем составляется протокол.

В практике весьма распространены случаи признания завещания в целом или в части недействительным. Завещание может быть признано недействительным (ничтожным или оспоримым) по тем же основаниям, которые предусмотрены для недействительности сделок, — вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли.

Таким образом, под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

Гражданин, составляя завещание, вправе подназначить наследника. Это право закреплено в ст. 1121 ГК РФ: завещатель вправе указывать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Например, возможна такая формулировка: «все свое имущество завещаю гражданину А. Если гражданин А умрет раньше открытия наследства, то все свое имущество завещаю гражданину Б».

Одним из видов завещательных распоряжений является завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лип (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 1137 ГК РФ). Например, наследодатель оставил все свое имущество сыну и обязал его выплатить определенную денежную сумму племяннику.

Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении завещательного отказа. Правда, высказывается мнение, что «на отказополучателя как на преемника наследодателя распространяются правила об ответственности по долгам наследодателя пропорционально той части наследственной массы, которая к нему переходит» 2 . Однако большинство авторов и судебная практика придерживаются первой точки зрения, тем более что завещательный отказ может быть не в виде передачи части имущества, а, например, состоять в прощении долга, возложении обязанности купить какую-либо вешь и передать се отказополучателю.

К особым завещательным распоряжениям относится также возложение на наследника совершения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Например, обязанность организовать выставку произведений умершего художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о завещательном отказе.

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере возложения завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения, возложения значительно шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа.

Принцип свободы завещания означает не только возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти, но и право пересмотреть их в любой момент, т. е. изменить или отменить ранее составленное завещание.

Особым видом завещательных распоряжений можно назвать распоряжения вкладчиков относительно своих вкладов в банках. Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или другой счет в банке, могут быть завещаны по правилам, предусмотренным ГК РФ, либо посредством завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится счет. В отношении денежных средств, находящихся на счетах, завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного.

При составлении такого завещательного распоряжения вкладчик может сделать распоряжение о том, кому должен перейти вклад, если лицо, указанное в завещательном распоряжении, умрет ранее вкладчика либо не пожелает получить вклад, а также установить условия выдачи вклада (например, выплата сумм в определенные сроки, выдача вклада по достижении определенного возраста и т. д.).

Вклад может быть завещан одному или нескольким лицам. В последнем случае вкладчик указывает размер долей, если такое указание отсутствует, то вклад выдается в равных долях.

В таком многообразии форм выражения воли завещателя воплощается принцип свободы завещания. Данный принцип обеспечивается соблюдением тайны удостоверения завещаний: нотариус, другое должное лицо, удостоверяющее завещание, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены. Это правило распространяется также на лиц, которым о совершении нотариальных действий стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей. За разглашение как самой тайны составления завещания, так и тайны его содержания нотариус и другие должностные лица, совершающие нотариальные действия, несут установленную законом ответственность. Например, частный нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты, на него может быть возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб и компенсировать моральный вред.

В соответствии со ст. 1134 ГК РФ завещатель может поручить исполнить завещание как одному или нескольким лицам, так и постороннему лицу, не являющемуся его наследником. Такое лицо называется исполнителем завещания (душеприказчиком). Назначение исполнителя завещания относится к особым завещательным распоряжениям наследодателя и осуществляется им по своему усмотрению. Если завещатель не назначил исполнителя завещания, то завещательные распоряжения исполняются назначенными в завещании наследниками.

При удостоверении завещания необходимо получить согласие исполнителя, которое должно быть выражено в письменной форме: в виде надписи на самом завещании либо в виде заявления, приложенному к завещанию.

Статья написана по материалам сайтов: grazhdanin76.ru, be5.biz, www.grandars.ru.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий