+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Наследование по закону научная работа 2019 год

Наследование по закону осуществляется главным образом в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания (или о нем ничего не стало известно) и закон как бы пытается угадать кому бы наследодатель оставил свое имущество, если бы завещание все таки было составлено. Кроме того, наследование по закону осуществляется, если завещание есть, но оно (полностью или частично) признано недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным; либо они не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (либо части) наследников права наследования; либо если завещательными распоряжениями охвачено не все имущество. Поэтому на практике случаются ситуации, когда к наследованию одновременно призываются наследники и по закону, и по завещанию.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности установленной ГК РФ, которая традиционно основывается на степени родства наследников и наследодателя. Переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди. Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предка, которого они как бы представляют). Под отсутствием наследников понимаются, помимо их отсутствия в прямом смысле, случаи, когда никто из наследников не имеет права наследовать либо они отстранены от наследования, либо лишены наследодателем наследства, либо не приняли или отказались от наследства.

ГК РФ не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители. То есть в первую очередь, кроме супруга, наследуют родственники наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии. Поскольку семейное законодательство признает равенство детей, рожденных в браке и вне брака (ст. 53 СК РФ), сохраняет все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (п. 4 ст. 71 СК РФ), дети независимо от того, рождены они в браке или вне брака, наследуют на равных основаниях. В случае смерти наследников до открытия наследства к наследованию по праву представления призываются их нисходящие родственники — внуки наследодателя и их потомки. При этом законодателем не определены критерии для определения степени родства с умершим лиц, которые могут считаться потомками внуков наследодателя. Анализ совокупности норм третьей части ГК РФ позволяет сделать вывод, что по праву представления в порядке первой очереди могут наследовать все кровные родственники по прямой нисходящей линии.

Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Отец имеет право наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значения, в каком порядке — добровольном или принудительном и по чьей инициативе оно устанавливалось.

К наследованию могут призываться, прежде всего, родственники наследодателя. При этом в законе установлено, что степень родства определяется по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Акты усыновления приравниваются к рождению только в отношении усыновителя и его родственников, а также в отношении усыновленного и его потомков.

Несомненно, позитивный момент — выделение в отдельную достаточно содержательную статью правил о наследовании усыновителями и усыновленными. Нормы ГК РФ приведены в соответствие со ст. 137 СК РФ, в которой прямо следует, что при усыновлении правовая связь возникает не только между усыновителем и усыновленным, но и между родственниками усыновителя, а также потомством усыновленного. На данном основании возникают и наследственные правоотношения в случае наследования по закону. Исключение из общего правила о прекращении правовой связи с кровными родственниками делается в случаях, когда законом предусмотрена возможность сохранить отношения между ребенком и отдельными кровными родственниками. То есть, если ребенок усыновлен, его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении были сохранены. Такая ситуация может возникнуть когда, во-первых, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) сохраняются по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель -женщина. Во-вторых, в силу п. 4 ст. 137 СК РФ в случае смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к родственникам умершего родителя. При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка. Очевидно, при отсутствии в решении суда об усыновлении указания о сохранении отношений с определенными лицами эти отношения прекращаются. Нужно иметь в виду тот факт, что вышеперечисленные положения применяются во всех случаях наследования по закону, то есть имеют общее значение. Это важно, поскольку статьи ГК РФ, определяющие очередность наследников, специального упоминания о наследовании усыновителей (усыновленных) не содержат.

В случае передачи ребенка на основании договора с органами опеки и попечительства на воспитание в приемную семью на определенный, в отличие от акта усыновления, срок условие проживания детей в приемной семье не порождает прав и обязанностей родителей и детей. Не приобретает права наследования на имущество опекуна ребенок, находящийся под опекой. Опекун и несовершеннолетний подопечный юридически не приравниваются к родителю и ребенку.

Неосвещенным в законодательстве остается вопрос о правовых последствиях принятия ребенка на фактическое воспитание и содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления. В гражданском процессуальном законодательстве речь идет о возможности установить в судебном порядке факт регистрации усыновления, но не факт усыновления как такового. Поскольку в законе не установлено иное, ребенок, фактически принятый на содержание и воспитание, может наследовать после смерти своего содержателя как нетрудоспособный иждивенец, проживающий совместно с наследодателем в течение года до его смерти. Доля такого ребенка в имуществе наследодателя будет определена на основании ст. 1149 ГК РФ в минимальном размере, а при отсутствии иных наследников он может быть призван к наследованию по закону в порядке восьмой очереди. Таким образом, положение ребенка, принятого на фактическое воспитание, сопровождающееся и его содержанием, хуже положения усыновленного ребенка и положения пасынков и падчериц наследодателя. При наследовании по закону усыновленный ребенок призывается в качестве наследника первой очереди. При этом его доля в наследстве умершего может существенно превышать по размеру обязательную долю, причитающуюся необходимому наследнику. Кроме того, он может как состоять на содержании наследодателя, так и не состоять. А пасынки, падчерицы призываются к наследованию по закону в качестве наследников седьмой очереди. В связи с вышесказанным предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, дополнив ее пунктом вторым, включив в круг наследников по закону воспитанников и фактических воспитателей, наряду с пасынками, падчерицами, отчимом и мачехой и предоставить им взаимные наследственные права.

Наследники второй очереди призываются к наследованию, только если нет наследников первой очереди. Здесь были внесены некоторые изменения и дополнения. Во-первых, более точно определено понятие братьев и сестер, это как полнородные (имеющие обоих родителей), так и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сестры. К наследникам второй очереди не относятся двоюродные (троюродные и т.д.) братья и сестры, а также братья и сестры, не имеющие общих родителей (сводные). Во-вторых, законодатель ввел терминологическое изменение, назвав бабку и деда — бабушкой и дедушкой. В-третьих, новеллой ГК РФ является название наследниками по праву представления племянников и племянниц наследодателя (детей его полнородных и неполнородных братьев и сестер). Это означает, например, что если брат наследодателя умер до открытия наследства, то племянники (дети брата) получат долю умершего родителя — брата наследодателя. По ГК РСФСР это имущество стало бы выморочным.

Наследники третьей очереди призываются к наследству, если нет наследников первой и второй очередей. Ими являются дяди и тети наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры любого из родителей наследодателя). Двоюродные братья и сестры, то есть дети дядей и теть наследодателя наследуют по праву представления, если они были живы в момент открытия наследства либо зачаты на этот момент, а родились после смерти наследодателя. Поэтому, если брат наследодателя умер до открытия наследства, то его дочь получит имущество своего дяди (брата отца), но при условии отсутствия наследников первой и второй очередей.

К четвертой очереди наследников относятся родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки; к пятой очереди — родственники четвертой степени родства — двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племянниц наследодателя), двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя); к шестой очереди — родственники пятой степени родства — двоюродные правнуки и правнучки (дети двоюродных внуков и внучек), двоюродные дяди и тети (дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя).

Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать только по праву представления, в качестве самостоятельных наследников какой-либо очереди они не названы. То же касается и других лиц, имеющих право наследовать по праву представления.

Возможна ситуация, когда внук, имеющий право наследовать по праву представления, в то же время является и наследником как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Данное обстоятельство имеет важное практическое значение, поскольку доли наследственного имущества, причитающиеся наследнику по праву представления или как нетрудоспособному иждивенцу, определяются по-разному. Следует признать, что закон в подобных случаях не предоставляет наследнику право выбора, и он призывается к наследованию только по праву представления. На основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ в качестве нетрудоспособных иждивенцев призываются к наследованию лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

В данном случае решение законодателя одобрить нельзя. Еще В.И. Серебровский справедливо отмечал, что если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства (что исключает для внуков наследование по праву представления), внук-иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди. «Приобретя же право наследования в качестве «иждивенца», он должен призываться в качестве «иждивенца» и в том случае, когда его отец (сын наследодателя) не доживет до открытия наследства. Аналогично должен решаться вопрос и в отношении правнуков».

При решении практических вопросов порядка призвания к наследованию по закону нередко также упускается из виду, что согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу лица, являющегося наследником по праву представления, можно отказаться от наследства, однако лишь тогда, когда такой наследник призван к наследованию. В отличие от случаев отказа от наследства в пользу иных наследников по закону или завещанию, недостаточно в данной ситуации быть лишь названным в качестве наследника по праву представления.

Наследование боковыми родственниками не бесконечно и является ограниченным до пятой степени родства — ограничение это фактически сохраняется в пользу государства. Не являются наследниками троюродные братья и сестры, они являются родственниками шестой степени родства; троюродные племянники и племянницы (правнуки сестры деда наследодателя). Двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя — главное, чтобы они были зачаты до момента открытия наследства.

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию призываются наследники седьмой очереди. Это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Указанные лица призываются к наследованию независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

Однозначно, расширение круга наследников по закону — это прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства способствует укреплению и развитию новых начал гражданского законодательства в целом, сохранению наследства в частной собственности близких или дальних родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Вместе с тем, значительное расширение круга наследников по закону вызвало не мало споров среди специалистов как в отношении обоснованности самого факта такого расширения, так и в отношении целесообразности установления столь большого числа очередей наследников.

«Такое расширение круга лиц определяется господствующей в государстве тенденцией ко всемерному, может быть, даже не всегда оправданному, освобождению государства от управления каким бы то ни было имуществом. Но в тоже время цель разработчиков понятна — сохранение частного собственника имущества». «Это разумно, ибо практика показывает, что государство обычно не очень заинтересовано в переходе к нему наследственного имущества, особенно когда оно состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и, надо сказать, распоряжается им не лучшим образом».

Но зададимся вопросом, а стоит ли бояться выморочности имущества? Ведь имущество имуществу рознь. Представляется, что государство, подобно рачительному хозяину должно уметь использовать перешедшее в порядке выморочности имущество надлежащим образом. Ведь если говорить о недвижимости, то государству выгодно было бы получать прибыль от ее использования.

В результате увеличения числа очередей наследников «существенные трудности могут возникнуть в процессе доказывания принадлежности к определенной очереди наследников. ». По этому поводу весьма точным является замечание Ю.К. Толстого, который указывает на то, что не всегда имеется возможность достоверно установить столь дальнее родство наследников и наследодателя, что может увеличить число споров по поводу принятия наследства, его раздела и вызвать затруднения в оформлении наследственных прав в течение установленного законом шестимесячного срока, принимая во внимание необходимость обращения в различные органы для получения необходимых сведений и бюрократическую волокиту.

С другой стороны, поддержание родственных связей всегда сопряжено с выполнением определенного рода обязанности по отношению ко многим родственникам, например, «необходимость их посещать, дарить им подарки по торжественным случаям и одалживать деньги, могут стать обременительными». Учитывая это, можно ли считать справедливым тот факт, что лицо, не обременяющее себя никакими обязанностями по отношению к наследодателю, может стать наследником по закону. Как отмечает автор одной из статей: «Мы не исключаем ситуации, когда появятся, как говорят немцы, «смеющиеся наследники. Смеются они от радости: свалилось наследство от родственника, которого они почти не знали».

Существенные изменения претерпели и институты необходимого наследования и обязательной доли. В ГК РФ выделены две группы нетрудоспособных иждивенцев: родственники наследодателя (по прямой и по боковой линии) и посторонние люди, не связанные с ним родственными отношениями. Для того чтобы иметь право наследовать по закону, нетрудоспособные лица должны находиться на иждивении наследодателя в течение одного года. В случае открытия наследства после признания умершим безвестно отсутствующего лица необходимо, чтобы иждивенцы находились на его иждивении также не менее года до момента получения от него последних известий о месте пребывания. Но при этом отношения иждивения (сколь бы длительными они не были), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают такому иждивенцу прав на имущество наследодателя.

Пленум Верховного Суда СССР в ч. 3 п. 2 постановления от 1.07.1966 года №6 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Помощь должна быть систематической и являться основным источником средств к существованию. Нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем. Также учитывается состояние здоровья и материальное положение наследодателя, была ли у него реальная возможность предоставлять кому-либо материальную помощь. Наличие у лица имущества (квартиры, пенсии и др.) не являющегося для него источником средств к существованию, не служит препятствием к признанию этого лица иждивенцем умершего. По мнению Верховного Суда, если заявитель имел заработок, получал стипендию, пенсию и т.п., необходимо выяснить, была ли помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание, постоянным и основным источником средств к существованию заявителя. Наследниками в данном случае будут являться только нетрудоспособные ко времени открытия наследства иждивенцы. Так как ГК РФ не установил порядок определения нетрудоспособности иждивенца, применяются нормы права социального обеспечения.

Наследниками по закону могут стать лица, не состоявшие с наследодателем в родстве, но являющиеся его иждивенцами, совместно проживавшие с наследодателем не менее одного года до его смерти. Наследодателями могут быть одинокие граждане, принявшие на воспитание, но не оформившие данные отношения путем усыновления или приема в семью на воспитание. В случае отсутствия наследников других очередей, ребенок — нетрудоспособный иждивенец может наследовать после такого лица. Такие иждивенцы наследуют одновременно с той очередью, которая призывается к наследованию.

При решении вопроса о наследовании иждивенцев, на практике возникают проблемы, связанные с определением понятия проживания, учитывая ситуации, когда проживание имеет место, а регистрация отсутствует и наоборот. В этих случаях целесообразно исходить из фактических отношений, то есть считать проживающим с наследодателем иждивенца, в том числе и не зарегистрированного в данном жилом помещении.

Факт нахождения на иждивении доказывается путем представления соответствующих документов (справки с места работы наследодателя о наличии у него иждивенца, справки отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, справки местной администрации и др.).

Лица, указанные в ст. 1148 ГК РФ, не относятся к какой — либо очереди наследников по закону, поэтому законодатель защитил их права при условии выморочности имущества. Если у наследодателя не имелось родственников, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, к наследованию в качестве самостоятельной очереди призываются его нетрудоспособные иждивенцы; при отсутствии других наследников по закону указанные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Наследственное имущество при этом делится между наследниками поровну.

Круг лиц, являющихся обязательными наследниками, не изменился и является исчерпывающим. Это дети наследодателя (несовершеннолетние, и совершеннолетние нетрудоспособные, независимо от наступления трудоспособности, в том числе до 18 лет, эмансипированные или вступившие в брак); супруг и родители (должны быть нетрудоспособными), несовершеннолетний супруг; нетрудоспособные иждивенцы (те, которые подлежат призванию к наследованию в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, то есть все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем не наследники по закону).

Размер обязательной доли уменьшен с 2/3 до 1/2; обязательный наследник наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, то есть при отсутствии завещания. В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию. Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, имущественных прав, а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства. Кроме того, учитывается стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Закон устанавливает минимальный размер обязательной доли. Хотя доля наследников может в некоторых случаях быть и больше гарантированного минимального размера. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. При наличии завещания они могут быть исключены из числа наследников. Но как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в имуществе наследодателя. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или завещанию: при их отсутствии наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом, в качестве наследника самостоятельной очереди.

В соответствии с п. 4 ст. 1117 ГК РФ обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается. Это очень важное уточнение, так как в ГК РСФСР нормы аналогичной этой не было, и на практике возникали проблемы, связанные с коллизией положений о недостойных и обязательных наследниках.

По новому законодательству допускается уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Это правило применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию. Срок проживания наследника по завещанию в таком помещении законодателем не установлен. На основании Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики» в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые помещения, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативах с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные гражданами в собственность на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для постоянного и временного проживания (например, дачное строение).

Это интересно:  Наследование супругом приватизированной квартиры 2019 год

При изменении доли необходимого наследника или отказе в присуждении ему обязательной доли суд должен учитывать только имущественное положение этого наследника. Очевидно, что положение обязательных наследников после 1 марта 2002 г. стало гораздо сложнее (учитывая вопросы размера обязательной доли, порядка ее определения и возможности уменьшения). Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 Вводного закона к третьей части ГК РФ). Поэтому ст. 535 ГК РСФСР будет применяться еще долго.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является на основании п. 1 ст. 256 ГК РФ, их совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное. Если имущество является совместной собственностью, то в случае смерти одного из супругов осуществляется раздел имущества. Доли в этом случае предполагаются равными, и наследственную массу будет составлять половина общего имущества. Кроме того, учитывается, что определенное имущество является собственностью одного из супругов (имущество, принадлежавшее лицу до вступления в брак, полученное в дар или по наследству, одежда, обувь и др.), исключая предметы роскоши. Если супруги заключили договор об установлении режима долевой собственности, то наследоваться будет доля умершего супруга. Эти положения применяются в случаях, когда брак между супругами был зарегистрирован в соответствии с СК РФ.

Подводя итог анализу правовых норм, регулирующих наследственные отношения по закону, следует отметить, что отечественное наследственное право, к достижениям которого в области брачно-семейных отношений относятся признание равных наследственных прав родных детей, рожденных в браке, усыновленных и внебрачных детей, а также включение в число наследников по закону нетрудоспособных иждивенцев, в настоящее время содержит немало пробелов в области обеспечения наследования членов семьи. Правопорядку России совершенно неизвестны ни институты фактического (незарегистрированного) брака и союза однополых пар, ни наследования по закону свойственников, являющиеся реальными проблемами современности.

Несмотря на это, в новом наследственном законодательстве, как и в нормах частей первой и второй ГК РФ, сохранена преемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшего законодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. И также содержатся абсолютно новые нормы. Все это обеспечивает такой уровень регулирования наследственных отношений, который соответствует новым социально-экономическим условиям, сложившимся в России.

Наследование по закону

Дипломная работа — пример

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 5
1.1 История развития законодательства о наследовании по закону 5
1.2 Понятие, особенности и процедура наследования по закону 16
ГЛАВА 2. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОЧЕРЕДИ 26
2.1. Наследование в нисходящей и восходящей линии 26
2.2. Наследование в боковой и восходящей линиях 34
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫМИ НАСЛЕДНИКАМИ 38
3.1 Наследование по праву представления 38
3.2 Наследование супругами 44
2.3 Наследование выморочного имущества 47
ГЛАВА 4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА 55
4.1 Правила вступления в наследственные права 55
4.2 Процедура отказа от наследства 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 69

Введение

Наследование является актуальным институтом, благодаря которому наследодатели могут выразить свою последнюю волю и показать свою благодарность и заботу о людях, которые при жизни были им дороги. Именно институтом наследования можно отблагодарить тех, кто заботился о человеке, и восстановить справедливость в отношении тех, кто не выполнял даже своих законных обязанностей, как дети в отношении, к примеру, родителей.
Несомненно, закон, по мнению законодателя справедливо разрешает ситуацию и споры, которые возникают в случае отсутствия завещания. В таком случае, волю умершего человека уже не определить и закон, в соответствии с правом, решает вопрос об оставшейся наследственной массе. Случай отсутствия завещания – не самый лучший, поскольку близкие родственники могут превратиться в охотников за деньгами умершего, а это крайне неприятная ситуация.
Если предположить, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. умирают вместе с ним, то затруднительно представить, какой хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни. Стоит заметить, что в первую очередь это бы отразилось на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, также бы это привело к несостоятельности многие акционерные общества, банки, страховые компании и т.д., бесперебойное и профессиональное управление ими было бы нарушено. Кредиторы умершего также остались бы не в выигрышном положении. Отказ от наследования привел бы к снижению активности во всех сферах жизнедеятельности человека, поскольку каждый терялся бы в догадках, как следует распорядиться накопленным имуществом.
В этом плане институт наследования по закону значительным образом упорядочивают общественные отношения и не только касающиеся наследования, но и в целом, как мы уже показали, гражданско-правовые. Вышеописанным продиктована актуальность изучения темы дипломной работы, ведь однажды каждый из нас столкнется с вопросами наследства.
Цель дипломной работы — исследовать вопросы наследования по завещанию, выявить проблемы и предложить пути их решения.
В связи с этим, для достижения цели мы должны разрешить несколько задач:
— Исследовать понятие, особенности и процедуру наследования по закону;
— Проанализировать историю развития законодательства и наследственные очереди;
— Охарактеризовать особенности наследования отдельными наследниками по закону;
— Изучить процедуру принятия наследства и отказа от наследства;
Для достижения цели и поставленных задач мы применяли следующие методы исследования: общетеоретические (анализ, синтез, дедукция, индукция, обобщение, абстракция, систематизация и т. д.), методы частных наук (формально-юридический, систематический, исторический, логический, структурный и т.д.).
Объект исследования дипломной работы: общественные отношения, которые складываются в сфере наследования по закону.
Предмет исследования диплома: нормы права, материалы судебной практики, посвященные вопросам, входящим в объект исследования.
Теоретическая разработанность темы: Стоит отметить, что в литературе этому вопросу посвящено довольно много научных трудов. В частности, вопрос наследования по закону изучали В. Б. Паничкин , О. Ю. Шилохвост , А. В. Алешина , Н. П. Пригода , Д. В. Константинов , А. М. Байзигитова , Г. С. Лиманский , А. В. Бегичев , М. П. Мельникова и другие. Вместе с тем, за последние годы комплексных исследований данного института в рамках монографий и диссертаций не проводилось, а многие спорные вопросы требуют своего решения.
Для написания работы мы изучили российское законодательство, законодательство СССР, комментарии к законодательству России и стран ближнего зарубежья, обращались к классикам цивилистики, современным научным статьям.
Теоретическая и практическая разработанность темы. В работе проанализирован институт наследования по закону, по наиболее значимым дискуссиям высказана собственная позиция. Приведенные в работе выводы и рекомендации по совершенствованию законодателя могут быть восприняты научным сообществом для развития цивилистики, а законодателем для подготовки редакций гражданского кодекса.
Структура дипломной работы построена в соответствии с последовательным решением поставленных задач и состоит из введения, четырех глав, девяти параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Список литературы

Нормативные правовые акты и другие официальные материалы

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ Айзатулина Р. Р.,Борискина К.Г.

Российский государственный социальный университет

Ключевые слова

наследство, право, консервативный институт, завещание, завещательная правоспособность, недостойные наследники

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Ваш браузер не поддерживает фреймы

Аннотация к статье

Статья посвящена изучению различных источников наследственного права, которые в свою очередь специализируются на вопросах развития цивилистики России. Также изучены проблемы и недостатки теоретический базы законодательства.

Текст научной статьи

В ходе внимательного изучения различных источников наследственного права, комментарий и статей правоведов, ученых, специализирующихся на вопросах развития цивилистики России, нами были выявлены ряд неурегулированных законодательством вопросов, а также уже имеющиеся нормы, но при этом, нуждающиеся в дополнении и в более расширенном толковании. Кроме того, пробелы и недостатки теоретической базы законодательства о наследовании негативно сказываются на правоприменительной практике, создавая разночтения при разрешении порой даже схожих по своему характеру и сути вопросов. Все это обусловлено также недостаточно высоким уровнем правосознания большинства россиян, что не придает импульса развитию института наследования, так как, в связи с вышеупомянутой причиной низкого правосознания, вопросы правового развития самого насущного института, не вызывают у граждан особого интереса, сохраняя за ним звание также самого консервативного института в правовой системе. Считаем, что подобное звание несет отнюдь не оценочный характер, а вполне закономерно, ввиду того, что сам законодатель отвел наследованию место консервативного института. Этот факт доказывает уже то, что со времени введения в гражданское законодательства отдельной главы посвященной порядку наследования, законодательство о наследовании практически не претерпело значительных, не говоря уже о обстоятельных, изменениях, и даже если они и происходят, то с меньшей периодичностью, нежели в других институтах права. В этой статье будут рассмотрены такие вопросы как: 1) завещательная правоспособность несовершеннолетних лиц, 2) спорные моменты в процессе наследования обязательной доли, 3) вопрос наследования после недостойных наследников, а также и другие вопросы, которые в том или ином урегулированном виде, должны найти свое отражение в наследственном законодательстве. Наглядность целесообразности претворения в жизнь некоторых соображений касательно спорных вопросов аргументируется мной путем проведения аналогии с законодательствами отдельных западноевропейских стран. Объяснением этому может являться, во-первых, и то, что у многих этих стран гражданско-правовая культура складывалась веками и уже имеет устоявшийся характер, который может служить примером и российскому законодательству. Во-вторых, многие нормы российского гражданского законодательства как раз-таки имплементированы с наиболее удачных трудов европейской цивилистики, и они уже доказывают свою эффективность, несмотря на не столь длительный срок существования современного российского гражданского законодательства. Начну, пожалуй, именно с вопроса о наделении несовершеннолетнего лица завещательной правоспособностью. Согласно действующему законодательству, завещать имеют право лишь лица, на момент совершения завещания, обладающие абсолютной дееспособностью. При такой формулировке лицо, не достигшее восемнадцати лет, не может завещать имеющееся у него имущество. При этом некоторые правоведы считают, что даже законом установленная эмансипация несовершеннолетнего гражданина не служит основанием для получения им права на изложение завещательной воли, невзирая на то, что эмансипация гарантирует человеку приобретение дееспособности в полной мере, хотя и за исключением некоторых политических прав. В то же время законодательство закрепляет за несовершеннолетним лицом право распоряжаться своим заработком. Исходя из определения о завещании и самого его существа, завещание и есть посмертное распоряжение своим имуществом, что, по сути, в купе с уже изложенной нормой делает возможным для несовершеннолетнего лица распоряжение своим заработком посредством составления завещательной воли. Но так как в самом наследственном законодательстве нет никаких дополнений и изложений, которые предоставляли бы несовершеннолетнему лицу такую возможность. Раз уж нами было заявлено об аналогиях, то законодательства некоторых европейских стран установили возраст права на завещание ниже восемнадцати лет, речь здесь идет не просто о завещательной воли несовершеннолетнего состоящей исключительно из права распоряжаться своим доходом, а права несовершеннолетнего решать судьбу какого бы ни было принадлежащего ему имущества в целом. Не уходя же в крайность, уже давно предлагается разрешить несовершеннолетним распоряжаться хотя бы своим заработком, подобную норму можно ввести, опираясь на опыт Франции, в законодательстве которой, положение о распоряжении несовершеннолетним своим доходом уже давно существует. Отсутствие в современном законодательстве подобной нормы удивительно еще и потому что, в советском праве не существовало вообще какой-либо поправки на обладание лицом полной дееспособности для совершения завещания, любой гражданин при наличии законного права на имущество мог им распорядиться через завещание. И это несмотря на то, что законодатель пытается всячески упростить законодательство, но тут оно избавилось от, казалось бы, либеральной советской нормы. Но здесь можно также допустить, что законодатель намеренно не вводит данные поправки с целью оградить несовершеннолетнего от манипуляции с его еще неокрепшей волей, что наряду с невысокой правовой грамотностью молодежи может восприниматься как забота о несовершеннолетних со стороны государства. Теперь стоит наш взор в сторону вопросов связанных с обязательной доли. Различные споры относительно норм касающихся права на обязательную долю в наследстве ведутся давно. И споры эти не столько об отсутствии конкретики в формулировках, чем в принципе грешат многие нормы наследственного права, а сколько о занимаемой позиции, месте среди прочих норм и субинститутов наследования. И главный вопрос, на мой взгляд, здесь должен выглядеть так: Целесообразно ли нахождение понятия о обязательной доли в наследстве среди норм о наследовании по закону? Как уже мною было замечено ранее, несовершенство норм неизбежно влияет на некорректность их толкования, а вследствие этого на относительную справедливость их исполнения. Представим такую ситуацию, гражданин А по завещанию оставляет свое имущество некоему гражданину, у гражданина А при этом есть сын имеющий право на обязательную долю, стоит сразу упомянуть, что сын гражданина А в то же время является его единственным наследником по закону. Сын гражданина А решил не пользоваться своим правом и отказался от обязательной доли. Но чуть позже выясняется, что у гражданина А на счету в швейцарском банке лежит приличная сумма денежных средств, и сын гражданина А готов унаследовать эту сумму, но вот незадача, согласно гражданскому законодательству, в его наследственной части, он уже отказался от обязательной доли, и так как обязательная доля входит в число оснований наследования по закону, и ввиду того, что на момент отказа других оснований принять наследство у сына гражданина А не было, получается, что он отказался от принятия наследства в целом, а забрать свой отказ в силу закона, он уже не имеет права. Этот пример наглядно продемонстрировал неэффективность и несправедливость расположения норм обязательной доли среди норм и оснований наследования по закону, создавая тем самым ряд совсем необязательных сложностей и затруднений. Поэтому отнесение положений о обязательной доли в категорию наследования по завещанию сняло бы ряд противоречивых вопросов, ведь само понятие обязательной доли вытекает из завещательного субинститута — не было бы его, и отсутствовала бы необходимость в установлении обязательной доли. Еще один вопрос, заслуживающий внимания касается прав на наследство, которые возникают в процессе принятия наследства в порядке представления. Суть всего заключается в том, что если потенциальный наследник умирает до открытия наследства, то причитающуюся ему часть наследства получает уже его наследник. В разборе всей нормы думаю, необходимости нет, но в ней содержится категория лиц, которые не подпадают под права представления. К таким лицам относятся преемники недостойных наследников, что, по моему мнению, негуманно и несправедливо, так как получается, что само понятие «недостойный наследник» в порядке правопреемства распространяется и на наследников лица признанного недостойным. В том же законодательстве Франции наследники недостойных наследников имеют право наследовать в порядке представления, более того, если гражданин отказывается от наследства, то его наследник в любом случае наследует одну вторую часть доли в порядке представления. Это были лишь несколько еще не урегулированных проблем и вопросов современного института наследования России, но решение хотя бы этой небольшой части даст возможность приблизить российское гражданское законодательство к эталонным стандартам европейской цивилистики.

Наследование по закону

Наследование по закону: его отличие от наследования по завещанию, очередность наследников и охрана наследства. Становление наследственных отношений и аналогия с опытом зарубежных стран. Перспективы развития института наследования по закону в России.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 12.01.2012
Размер файла 69,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Глава 1 Правовая природа наследования по закону

1.1 Общие положения о наследовании по закону

1.2 Отличие наследования по закону от наследования по завещанию

1.3 Очередность наследования по закону

1.4 Принятие наследства по закону

1.5 Охрана наследства

Глава 2 Коллизионные вопросы права наследования по закону

2.1 Развитие и становление наследственных отношений и аналогия с опытом зарубежных стран

2.2 Перспективы развития института наследования по закону

Список использованной литературы

1. Актуальность исследования. Государство есть великая махина, цель которой — блаженство граждан. Чем махина проще, чем меньше в ней пружин, чем они прочнее и чем точнее могут производить полезные и наилучшие действия, тем государство совершеннее. Государство приводят в движение две вещи: нравы и законы. Законы являются продолжением нравов. Чем народ имеет нравы непорочнее, проще, совершеннее, тем меньше он нуждается в законах.

За последние пятнадцать лет жизнь в России значительно изменилась. Поменялась политическая ситуация, возникли новые экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и непредсказуемо, сформировалась новая социальная структура общества.

Изменились законы и мышление многих граждан. И хотя подавляющее большинство россиян не стало за последнее время жить лучше, у многих все же появилась в результате приватизации дорогостоящая собственность — квартиры и земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги — акции, облигации и т.п. Если вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.

Поэтапно в России проводится правовая реформа. Конституция РФ 1993 года среди основных прав и свобод человека и гражданина называет право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе завещать имущество по своему усмотрению. Конституционно гарантированное регулирование права наследования осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, которые в большинстве своем соответствуют современному периоду становления рыночной экономики и укрепления частной собственности. Сейчас, спустя несколько лет, после принятия части третьей ГК РФ, можно констатировать резкий рост наследственных дел в судах общей юрисдикции (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания) и очереди у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство).

Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью — становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды — наследодателем (при этом еще при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).

2. Цель исследования. Целью исследования данной дипломной работы является всестороннее изучение и уяснение норм наследственного права, в частности, норм, касающихся принятия наследства и норм, регулирующих те правовые последствия, которые возникают в результате принятия наследства. Это необходимо, для того, чтобы в дальнейшем на практике при оформлении наследства, применяя полученные знания, не возникало каких-либо вопросов или неразрешимых ситуаций.

3. Задачи исследования. Для достижения поставленной перед исследованием цели, необходимо решить следующие задачи:

1) изучить историю наследственного права России от Свода законов до Гражданского кодекса РФ, часть 3 принят 1.11.2001;

2) проанализировать акты, в том числе и практику Верховного суда по вопросам, возникающим при оформлении наследственных прав;

З) изучить изменения, которые произошли в законодательстве, в связи с введением в действие части третьей ГК РФ;

Это интересно:  Законы наследования признаков 2019 год

4) провести научный анализ особенностей развития наследования по закону;

5) выявить тенденцию в развитии наследования по закону, проявляющуюся в расширении круга наследников.

4. Предмет исследования. Предметом исследования данной дипломной работы является правовое регулирование наследования по закону. Особое внимание уделено тем вопросам наследственного права, которые представляют интерес не только для ученых — цивилистов и практикующих юристов, но и для широкой общественности.

5. Объект исследования. Объектом исследования явилось наследственное право в России, основным материалом является Гражданский Кодекс Рф часть третья в редакции 03.06.2006.

6. Методы исследования. При написании работы были использованы следующие методы:

— формально-юридический метод позволяет определить юридические понятия (например, такой специальный юридический термин, как «юридическое лицо»), выявить признаки, провести классификацию;

— сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить различные правовые системы либо их отдельные элементы в целях выявления их общих и особенных свойств.

ГЛАВА 1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

1.1 Общие положения о наследовании

Возникновение института собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых — что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежит? Общество было поставлено перед выбором между полной свободой распоряжения своей собственностью и необходимой заботой общества о близких наследодателя, нуждающихся в такой помощи и заботе.

До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «Воля умершего — закон».

Право наследования гарантируется законом. Появление частной собственности у граждан России сформировало новое отношение к вопросу ее передачи другим лицам в случае смерти собственника. Традиционно наибольшее количество споров между наследниками возникает, если в наследство входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуации между наследниками возникает наибольшее количество споров, избежать которых можно, имея представление об основных положениях наследственного права.

1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского кодекса РФ, раздел V которой посвящен наследственным правоотношениям.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Разумеется, наследование, как и любой другой сложный социальный феномен, выполняет не только общественно полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ним связаны или, во всяком случае, могут быть связаны и негативные моменты. Пожалуй, главный из них состоит в том, что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, свободно конвертируемая валюта и т. д. А это, в свою очередь, углубляет социальное расслоение общества и, в конечном счете, разлагает и самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности. Эти тенденции особенно опасны в периоды первоначального накопления капитала, в одном из которых мы сейчас и находимся. Все это нельзя сбрасывать со счетов. Указанные тенденции в известной мере могут быть смягчены путем прогрессивной системы налогообложения. Главное, однако, состоит в том, что при всех издержках, связанных со свободной передачей имущества по наследству, это все же лучше, чем заставлять каждое новое поколение вступать в жизнь с нуля, начинать все сначала. Прежде всего, далеко не все наследники отнесутся к наследству нерадиво. Многие из них в интересах и своих, и последующих поколений подойдут к наследству как рачительные хозяева, будут стремиться приумножить и, если хотите, его (например, путем отчислений в благотворительные фонды, что сулит жертвователям немалые преимущества). Помимо этого, переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности, будь то управление, Наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т. д. А это, в конечном счете, идет на пользу обществу в целом, ибо без такой элиты общество, как показал наш горький опыт, неизбежно хиреет. Поэтому плюсы, связанные с наследованием, даже в условиях переходного периода развития общества все же перевешивают издержки, которые наследование влечет или может повлечь.

Закон выделяет два вида наследования: Наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Частными субъектами в данных правоотношениях выступают: наследник и наследодатель.

Под наследодателем понимается лицо после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Наследниками являются лица, указанные в завещании или наследники по закону. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства. При наследовании по завещанию наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Объектом наследственных правоотношений является наследство.

Наследство — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В состав наследственного не входят те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Временем возникновения правоотношения считается время открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части.

Наследственное право является одной из старейших и детально разработанных подотраслей гражданского права. Понятие наследства известно человечеству с древнейших времен. Еще во времена первобытнообщинного строя стали возникать и формироваться первые принципы наследования, которые сводились к следующему: все, что человек сумел найти, отобрать, создать и сохранить до конца своей жизни, не должно было пропасть, будь то вещи материального мира или навыки, мастерство, опыт, конкретные знания. Все это «наследство» бессознательно распределялось между родственниками умершего. Постепенно в человеческом сообществе сложились определенные правила, по которым определялись наследники, наиболее достойные обладать вещами наследодателя, и наследники, которые своим поведением (конкретными действиями или бездействием) лишались права наследования.

Современное наследственное право России далеко ушло от принципов, господствовавших во времена первобытнообщинного строя, однако заложенные тогда основные начала и принципы воплотились во многих современных законах, регулирующих наследственные правоотношения, в том числе — в разделе V «Наследственное право» части третьей ГК РФ.

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.

«Наследство» — не просто один из многочисленных юридических терминов, это — конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство — совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.

Наследственное право представляет собой совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и других, связанных с этим отношениях. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются, т. е. возникают либо до момента открытия наследства, при жизни наследодателя (например, отношения по составлению завещания), либо после наследственных правоотношений как отношения по разделу имущества, являющиеся по сути уже процессуальными правоотношениями.

С принятием третьей части ГК РФ в наследственное право России внесены кардинальные изменения и дополнения, детализирован ряд механизмов перехода и распределения наследственного имущества, в силу чего российское законодательство о наследовании стало отвечать реалиям дня и в своей основе соответствовать юридическим нормам большинства экономически развитых стран.

Право наследования включает в себя помимо права наследодателя распорядиться своим имуществом и право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества. «Каждое государство самостоятельно определяет принципы наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и условия призвания их к наследованию».

Роль и значение наследования могут меняться в зависимости от степени развития общественных отношений экономических, политических, правовых и других, но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам (государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям), которых он назначил.

Термин «наследственное право» можно рассматривать в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле — это совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В эту совокупность норм входят и правовые акты, регулирующие отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, по сути своей не являющиеся наследственными. Они возникают либо еще до открытия наследства (например, связанные с составлением завещания), либо после этого (например, связанные с разделом наследства).

Как совокупность правовых норм, наследственное право появилось на определенном этапе развития человеческого общества с отменой уравнительного распределения в общине и началом частного присвоения средств и результатов производства.

В субъективном смысле под наследственным правом принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Наследственное право является конституционным правом, оно входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией РФ. Конституционная норма ограничивается общей формулировкой. Подробная регламентация права наследования содержится в специально посвященных этому институту нормах гражданского законодательства. При этом регулирование наследственных отношений как одного из видов гражданско-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Наследственное право — компонент особенной части гражданского права и регулируется в первую очередь соответствующим разделом ГК.

Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства. Наследовать могут и физические, и юридические лица, но если физические лица могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, то юридические лица могут призываться только к наследованию по завещанию в том случае, если они в нем указаны и существуют на день открытия наследства.

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

Общее правило наследования — в порядке наследование переходит все имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями.

В состав наследственного имущества не входят те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др. Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ регламентирует наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах, предприятия, имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства, вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки, невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятные знаки. Практически все эти виды имущества (кроме государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ) входят в состав наследства.

В теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений — определение круга субъектов, объекта правоотношений, совокупности прав и обязанностей участников правоотношений. Согласно ст. 1113 ГК РФ, по общему правилу, наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом загса. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признаётся единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений. Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства — действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ, по общему правилу, местом открытия наследства признаётся последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

1.2 Отличие наследования по закону от наследования по завещанию

Традиционно российским наследственным законодательством предусматривается два основания наследования: по закону и по завещанию. Эти два основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Встречаются пограничные случаи, когда часть наследования переходит к наследникам по завещанию, а другая — к наследникам по закону, также нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает.

Для наследования и по завещанию, и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два условия: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может сыграть роль «собаки на сене», лишив в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. Но в таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства к государству или иному образованию.

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание — это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

В своем завещании наследодатель может лишить права наследования одного или нескольких (или всех) наследников по закону. В этом и есть основное преимущество наследования по завещанию перед наследованием по закону.

Наследование по закону является вторым основанием наследования. Изначально отдается предпочтение наследованию по завещанию, но когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон.

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь:

«Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их признания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследователя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения».

Наследование по закону играет вторую роль и применяется по остаточному принципу:

— когда и поскольку оно не изменено завещанием;

— когда завещание не охватывает всего наследственного имущества;

— когда завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания;

— когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;

— когда имущество умершего считается выморочным.

Порядок наследования по закону был воспринят Россией и многими другими странами из римского права. «По древнейшему праву наследование известно только в одном своем виде — именно в виде наследования по закону.

Личность наследника определяется самим строением семьи и рода, и как положение лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования. ». По мнению М.Ф. Владимирского Буданова, «историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и роды».

Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) по степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего предка — 1-я, 2-я, 3-я и т. д. Родство бывает прямое (лица, последовательно происходящие друг от друга) и боковое (лица, происходящие от общего предка: брат, сестра, дядя, тетя, племянник). Прямое родство в свою очередь делится на восходящее (мать, дед и т. д.), и нисходящее (дочь, внучка и т. д.).

1.3 Очередность наследования по закону

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

Это интересно:  Проблемы наследования жилых помещений 2019 год

Не наследуют по праву представления:

— потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;

— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Наследниками при наследовании по закону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Они призываются к наследованию согласно очередности.

Наследниками первой очереди являются дети, в том числе усыновленные и родившиеся после смерти наследодателя, супруг и родители наследодателя, в том числе усыновители. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети — сыновья и дочери наследодателя, родившиеся:

— в законном браке (зарегистрированном в загсе);

— в фактических брачных отношениях, которые признаны судом;

— в религиозном браке (приравнивается к гражданскому браку). Дети, родившиеся в незарегистрированном браке:

— наследуют после матери во всех случаях;

— наследуют после отца, если отцовство подтверждено ЗАГСом на основании совместного заявления родителей, судом или записью в свидетельстве о рождении.

К наследственным правам детей, родившихся в законном браке, приравнены права детей:

— родившихся в браке, признанном недействительным (они наследуют и после смерти матери, и после смерти отца);

— родившихся в течение 300 дней со дня признания брака недействительным.

Усыновленные дети и их потомки после смерти родственников усыновителя наследуют так же, как и кровные дети усыновителя. Усыновление должно быть юридически оформлено.

Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и, разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицам либо без указания конкретного лица. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

— не известны или признаны судом безвестно отсутствующими;

— признаны судом недееспособными;

— лишены судом родительских прав.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

— супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

— лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

— лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

— лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.

В случае если усыновителем является только один супруг, усыновленный наследует только после него. Дети, усыновленные и сохранившие отношения с одним родителем или родственниками умершего родителя, могут наследовать после них на общих основаниях.

Дети, усыновленные после смерти кровных родственников, не утрачивают права на их наследственное имущество (имеют право на законную и обязательную долю).

Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Они могут быть призваны к наследованию как иждивенцы. Супруги — лица, на момент открытия наследства, состоящие с наследодателем:

— в зарегистрированном браке;

— в приравненном к религиозному браку (заключенном по религиозным правилам до восстановления или образования органов ЗАГСа).

В случае расторжения брака супруг утрачивает право на наследование с момента регистрации расторжения брака в ЗАГСе.

Семейный кодекс РФ, введенный в действие с 1 марта 1996 года, установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В соответствии со ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора в соответствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом РФ. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Условия брачного договора, нарушающие требования п. З ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.

Родители после умерших детей наследуют в следующем порядке:

— мать — наследует всегда;

— отец — наследует, если он состоит с матерью в зарегистрированном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

Усыновители в наследственных правах приравниваются к кровным родителям.

Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования.

Не наследуют по закону:

— усыновленные и их потомство после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер;

— родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры после смерти усыновленного и его потомства.

Во вторую очередь наследниками являются:

— полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;

— дед и бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей — неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения.

Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца в случае, если отец состоял с матерью в законном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

Пример. У меня есть родная тетя, проживающая в г. Ижевске. Родственников кроме меня у нее нет. Могу ли я считаться ее наследником без оформления завещания?

В соответствии с ранее действующим гражданским законодательством, племянники не могли наследовать по закону за своими родственниками. Однако с 1 марта 2002 года момента вступления в силу части 3-й Гражданского кодекса РФ устанавливаются новые правила наследования. В соответствии с ними, в частности, в случае отсутствия наследников первой очереди (дети, супруг и родители наследодателя) наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления, то есть в случае смерти их родителей до открытия наследства либо одновременно с наследодателем. Таким образом, для оформления завещания в вашей ситуации нет необходимости.

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления).

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя четвертой, пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

— в качестве наследников четвертой очереди — родственники третьей степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

— в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства (дети родных племянников и племянниц наследодателя — двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его дедов и бабок — двоюродные дедушки и бабушки);

— в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя — двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер — двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюродных дедушек и бабушек — двоюродные дяди и тети).

Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, не являющиеся по ранее действующему законодательству наследниками по закону. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являющихся или являющихся членами одной семьи.

В качестве наследников восьмой очереди наследуют самостоятельно нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды 1, 2, 3 групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет.

Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего.

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из супругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзорные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса, были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о расторжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В Гражданском Кодексе сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам.

Необходимо помнить положения статьи 1141 ГК РФ о том, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют, как правило, в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейного права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который фактически не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким образом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по наследованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с.п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный, и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен пунктом 3 статьи 1147 ГК РФ: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение является новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность наследования в отношениях между кровными родственниками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию, отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены: личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка.

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно фактически было принято в семью и проживало на положении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе должно предшествовать определение этой доли. Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке. Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие одновременно трех условий:

1) факт брачных отношений;

2) факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

3) имущество должно являться общим — принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.

Приобретение имущества в период брака. Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче такого имущества проблем с проверкой факта приобретения его в период брака практически не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении же имущества, не требующего специальной (предусмотренной законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т. п.), выданных компетентными органами.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:

— доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;

— доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;

— полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

— приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

— любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, зарегистрировано, или на имя кого были внесены денежные средства.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:

— имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;

— имущество, полученное одним из супругов, хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;

— имущество, полученное одним из супругов в дар, как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

— вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь, предметы личной гигиены) независимо от времени и «Оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.

Необходимые наследники — наследники по закону, которые:

— имеют право на часть наследственного имущества, обязательную долю, независимо от содержания завещания;

— не могут быть лишены права наследования обязательной доли (исключением являются недостойные наследники).

Вопрос об исчислении обязательной доли является одним из самых спорных в наследственном праве. Обязательная доля должна составлять не менее половины законной доли, которая причиталась бы наследникам по закону. При определении размера обязательной доли учитываются:

— круг наследников по закону (все наследники по закону);

— объем наследственной массы и ее действительная стоимость (включая предметы обычной домашней обстановки и обихода).

Согласно ст. 1149 части третьей ГК РФ на обязательную долю имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего.

Статья написана по материалам сайтов: kursach37.com, publikacia.net, otherreferats.allbest.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector