+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Могут ли призываться к наследованию юридические лица 2019 год

Краткое содержание:

Общая характеристика оснований наследования

В действующем наследственном праве оба варианта регламентации отношений (по закону и по завещанию), связанных с правопреемством наследственных прав, имеют общий предмет ¬-правопреемство в смысле, о котором свидетельствует п. 1 ст. 1110 ГК РФ. По данной причине в разд. V ГК РФ содержатся, как положения, посвященные исключительно правопреемству в силу волеизъявления завещателя и — только правопреемству согласно очередей законных наследников, так и нормативы, регулирующие одновременно оба варианта отношений в сфере преемства наследственных прав и обязанностей. Обращает особое внимание единство юридических дефиниций, применяемых в кодифицированном источнике гражданско-правовых норм, — как при оформлении односторонней сделки (завещания), так и без такового, приобретатели наследства в российском праве квалифицируются как «наследники».

Законодательный подход, содержащийся в ст. 1111 ГК РФ выделяется, например, от позиции государств англосаксонской системы права, где правопреемники по завещанию имеют одно название, а наследники по закону – именуются другой правовой конструкцией (соответственно — «Iegatees» и «heirs»). В отечественном праве правопреемство по завещанию – исключительно и в полном смысле слова — наследо¬вание, в то время как право отдельных государств обнаруживает склонность трактовать данное основание наследственного преемства в качестве завещательного отказа.

Представляется важным отметить, что российский законодатель в качестве первостепенного (приоритетного) признает наследование, осуществляемое согласно волеизъявлению индивида. По мнению автора, данное обстоятельство — не просто специфика ст.1111 ГК РФ, — за данным фактом — принципиальная позиция акта отечественного права. Наследование по завещанию является первостепенным не только в ст.1111 ГК РФ, но и в целом в разд. V ГК РФ. Данному основанию наследования посвящена отдельная гл. 62 ГК РФ, следом за которой располагается гл. 63 ГК РФ, регулирующая наследование по закону, т.е. нормативы о наследовании по за¬вещанию располагаются впереди положений о наследовании в силу очередей законных наследников.

Представляется целесообразной позиция ученых, утверждающих, что термин «наследование по закону» является в достаточной степени условным, поскольку оба порядка преемства основаны исключительно на предписаниях закона – положениях наследственного права. Основным критерием дифференциации оснований наследования, в результате, следует признать наличие либо отсутствие выраженной в определенном императивами порядке воли индивида в отношении объектов — материальных благ. При этом, непосредственно из закона оба основания наследования не возникают, — не случайно законодатель терминологически применяет конструкцию не «наследование из закона», а «наследование по закону», т.е. исключительно в силу нормативов. Безусловно, согласно положениям закона осуществляется, как наследование по закону, так и правопреемство в силу завещания, в связи с чем, если принимать во внимание исключительно филологический аспект русского языка, то дифференциация между двумя основаниями наследования имеет, в известной степени, условный характер.

Абсолютно иначе выглядят основания наследования при их анализе, по существу. С позиции наследственного права, гендер между наследованием по завещанию и по закону обладает особым значением и состоит, главным образом, в следующем. Наследование по завещанию происходит согласно индивидуальных намерений индивида, которая не должна входить в противоречие с законом, а наследование по закону, поскольку воля не выражена либо не обладает юридическим значением, — в силу воли закона.

При анализе спорных положений, сформированных в п. 1 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК РФ, в силу которых осуществляется призвание к наследованию единовременно не по одному основанию (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии), необходимо подчеркнуть следующее. Во-первых, в силу ст. 1111 ГК РФ, законодатель предусматривает исключительно два основания правопреемства. Поскольку указанная норма помещена в гл. 61 ГК РФ об общих положениях о наследовании, сформулированный в ней постулат необходимо признать императивом, исключения из которого не допускаются. В ст. ст. 1152 и 1158 ГК РФ, однако, регламентировано два основания наследования: в силу выражения намерения завещателя и согласно установленной законом очередности.

Вышеизложенный анализ позволяет сформировать ряд выводов. Во-вторых, дилемма между наследованием в рамках трансмиссии и наследованием в результате открытия наследства – невозможно признать возможностью выбора между двумя основаниями наследования. Во-вторых, наследование в рамках трансмиссии и наследование в результате открытия наследства – два вида правопреемства, так как правомочие в отношении вступления в наследственные права в силу трансмиссии не включено в конгломерат наследства, открывшегося со смертью (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). В-третьих, введение нового основания наследования в настоящее время неоправданно, поскольку в целом входит в противоречие с ст. 1111 ГК РФ (нормы-исключения не предполагаются).

Это интересно:  Как происходит наследование по договору нпо 2019 год

Анализ источников позволяет заключить: наследование по закону, возникнув на почве семейного и родового строя, в первых источниках имело характер «естественного и частной волей не отменимого порядка» . Длительное время наследниками по данному основанию выступали лица, которые в связи с патриархальным родством были расположены ближе к умершему родственнику. Правила наследования устанавливались, таким образом, исключительно с учетом интересов семьи, что и составляло естественный закон правопреемства. В указанном смысле можно констатировать, что издревле существовало исключительно наследование по принципу родственного правопреемства (в современном понимании – по закону — hereditas legetima.) Данным правомочием обладали индивиды, которые и в российском наследственном праве призываются к правопреемству в первую очередь, наряду с иными лицами, появившимися в данной очередности впоследствии. Указанные правила наследования, в результате, выступали первостепеннее какого-либо волеизъявления, имели религиозную составляющую, обладая особым свойством неотменимости.

К данной эпохе может быть справедливо отнесена характеристика, которым обозначалась немецкое право древности: «Solus dues heredem facere potest non homo» – «Исключительно высшие силы (бог) могут назначить человека в качестве преемника в наследстве, но не сам индивид» .

Наследование по закону и наследование по завещанию: основные положения

Акт гражданского законодательства (ст.1111 ГК РФ) устанавливает, что наследование по закону осуществляется в ситуации, когда данное основание не подлежало корректированию завещанием, в иных ситуациях, установленных кодифицированным источником. Наследование по закону осуществляется также в случаях, когда завещана только часть объектов права собственности (ст.1119 ГК РФ). Кроме того, данное основание наследования применяется в ситуации, когда в завещании указано на лишение правопреемников по закону (ст.1119 ГК РФ); в случаях принятия решения о том, что завещание недействительно (п.5 ст.1131 ГК РФ). Наследование по закону осуществляется также в случае, когда наследники, внесенные в завещание, отсутствуют либо выразили отказ от имущества (ст.1157 ГК РФ) или в пользу правопреемников по закону (ст.1158 ГК РФ). Наследование по закону имеет место при наличии факта недостойности правопреемников (ст.1117 ГК РФ); при выморочности материальных благ (ст.1151 ГК РФ). Данное основание находит применение также в случаях при наличии необходимых наследников (ст.1149 ГК РФ).

Субъектами наследования в силу установленной законом очередности являются, как и при наследовании на основании завещания, наследодатель и наследник. Однако, особенность субъектного состава при наследовании по закону заключается в том, что в качестве преемника и наследодателя может выступать исключительно индивид, за исключением выморочности объектов, когда к наследованию по закону привлекается публичный субъект.

Масштабность имеет тот факт, что при наследовании по закону право иметь наследственные права возникает с учетом позиции законодателя, — групп, призываемых к правопреемству последовательно, в порядке очередности. Необходимо подчеркнуть: в силу положений права, приобретение наследства даже одним наследником из предыдущих очередей «предотвращает» призвание к преемству последующие группы лиц. Нормы действующего кодифицированного акта гражданского законодательства свидетельствуют о следующем порядке правопреемства по закону. В первой из восьми групп правопреемников по закону указаны дети, супруг и родители умершего, а также внуки (его потомство), которые вправе выступить наследниками в силу положений о праве представления (ст. 1142 ГК РФ). Во вторую очередь (ст. 1143 ГК РФ) входят полнородные и неполнородные братья и сестры умершего. Данная очередь правопреемников включает в себя дедушку, бабушку по линии отца и матери. В рамках правомочий представления в данную группу включены племянники и племянницы. Третью группу наследников (ст. 1144 ГК РФ) составляют дяди и тети. По праву представления в данную очередность привлекаются двоюродные братья и се¬стры. Правопреемниками четвертой очереди (ст. 1145 ГК РФ) являются прадедушка и прабабушка потомка.

Последующие группы правопреемников при наследовании по закону-новеллы источника гражданского законодательства. Как указано в ст. 1145 ГК РФ, в качестве преемников пятой группы выступают родственники четвертой степе¬ни родства: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки. В следующую группу наследников (шестая) входят двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети. Дальнейшая очередь (седьмая) — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. В восьмую группу к наследованию призываются нетрудоспо¬собные иждивенцы (ст. 1148 ГК РФ).

Представляется важным отметить: в каждую из групп правопреемников по закону, помимо седьмой и восьмой групп, таким образом, включены лица, состоящие в родстве с умершим. Родство представляет собой отношения членов семьи мужского и женского пола, которые имеют происхождение от общего предка. В случае, если предок один — родство является кровным (однородным). В ситуации, если один род «пересекается» с иным родом, благодаря браку, родство приобретает статус свойства, именуемого также родством разнородным. Качество родства устанавливается линиями и степенями. Отношение индивида с другим, при этом, через число рождений и представляет собой степень родства.

Это интересно:  Что значит наследование по праву представления 2019 год

В России, таким образом, предусмотрено восемь очередей наследников по закону, которые привлекаются к правопреемству на основании установленных законом групп «шаг за щагом» по градуальной системе.

Следовательно, субъектами наследования по закону является наследодатель (любой индивид) и наследник. Индивиды могут приобрести статус наследника, если они находились в живых в момент смерти наследодателя. Таковыми являются также лица, которые были зачаты во время жизни наследодателя и появились на свет живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ) (присутствие дееспособности у индивидов — наследников является необязательным). Организации вправе приобрести статус наследников исключительно в рамках завещания, если данные лица существуют в качестве таковых в день открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Аналогичные правила действуют в отношении наследников — публичных субъектов (государства, субъектов РФ, муниципалитетов), за исключением случаев выморочности объектов (ст.1151 ГК РФ).

В соответствии с положениями российского права, распоряжение материальными благами на случай смерти, однако, представляется возможным исключительно путем завещания (п. 1 ст.1118 ГК РФ).

Анализируя нормы действующего законодательства и доктрины, необходимо отметить: к существенным конструктивным элементам завещания необходимо отнести следующую их совокупность. Прежде всего, следует выделить такой значительный составляющий элемент завещания, на основании которого в завещании должно быть отражено действительное волеизъявление завещателя (п. 1-3 ст. 1118 ГК РФ). К существенным конструктивным элементам данной односторонней сделки относится также наличие наследственной массы (ст.1120 ГК РФ), соблюдение правил оформления по форме и содержанию (ст.1124 ГК РФ).

В соответствии с действующим гражданским законодательством, назначение правопреемника в настоящее время не является непременным элементом исследуемой односторонней сделки. К случайным конструктивным элементам данной сделки следует включить различные виды распоряжений завещателя. Данную совокупность составляет назначение наследника, субституция — подназначение наследников и легатариев, другие, не противоре¬чащие закону указания: завещательный отказ (легат), завещательное возложение, завещательное указание на наследование денежных средств в банке. К случайным элементам относится указание долей наследников, назначение исполнителя. Данную совокупность случайных сегментов завещания дополняет эксгередация, представляющая собой лишение наследства законных наследников.

С целью признания последней воли индивида завещанием, следовательно, необходимо, чтобы содержание данной сделки соответствовало установленным законом критериям.

Во-первых, данная сделка — предусмотренный законодательством способ распоряжения материальным благом на случай смерти.

Во-вторых, на современном этапе (до введения в действия изменений закона) завещание является односторонней сделкой (ст. 153 ГК РФ), поскольку для ее действительности достаточным является выражения воли одного лица (п. 2 ст. 154 ГК РФ).

В-третьих, завещание – исключительно личная сделка, поскольку завещание должно быть совершено самим завещателем (п. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ). Аналогичные правила содержатся в гражданском праве некоторых иностранных государств. Например, в ст. 942 ГК Польши; в ст. 968 ФГК; в ст. 15 болгарского Закона о наследовании. Безусловно, завещание как односторонняя сделка может создавать обязанности для иных лиц, однако в случаях, которые прямо установлены законом, например, в силу универсальности наследственного правопреемства к наследнику, принявшему наследство, переходят обязанности (долги) наследодателя.

В-четвертых, данная сделка способствует возникновению прав и обязанностей в совокупности с другим юридическим фактом — открытием наследства (п.5 ст.1118 ГК РФ), в качестве которого признается либо день смерти завещателя, либо дата решения суда, в силу которого индивид признан умершим. В связи с этим, оспаривание завещания, признание его недействительным допустимо после открытия наследства.

В-пятых, в силу ст. 1112 ГК РФ, в наследственную массу включаются принадлежавшие наследодателю на момент смерти материальные активы, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, связанные с личностью наследодателя.

В-шестых, завещание не может быть признано условной сделкой (ст. 157 ГК РФ). Действительно, смерть завещателя и отмена завещания не подпадают под обстоятельство, которое признается юридическим условием. Признание возможности включения в завещание условия, «. по существу изменяет порядок получения наследства, предусмотренный законом, изменяются условия ответственности перед кредиторами и т. д.» .

В-седьмых, завещание может включать в содержание различные наследственные распоряжения, предусмотренные законом. К таковым, в частности, относится завещательный отказ, завещательное распоряжение, подназначение наследника, распоряжение об исполнителе завещания, распоряжение о денежных средствах в банковской организации и ряд других.

В-восьмых, сделка выступает строго формальной, поскольку должно отвечать строгим требованиям к форме и порядку совершения (ст.1124 ГК РФ). В соответствии с п.1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания лицами, помимо нотариуса, допускается законодателем в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ. На стадии подготовки проекта о нормах наследственного права обсуждалась ситуация полной либерализации порядка оформления завещаний. В частности, предлагались завещания, совершаемые в простой письменной форме и устно в присутствии свидетелей, известные законам некоторых американских штатов, как «завещания последнего вздоха» . Однако подобные предложения справедливо не были восприняты российским законодателем.

Это интересно:  Наследование доли в ооо несовершеннолетним 2019 год

При удостоверении завещаний, которые в соответствии с наследственным правом приравнены к нотариально удостоверенным (п.7 ст.1125 ГК РФ), указанные в законе должностные лица (лица органов местного самоуправления, консульских учреждений России и пр.) обязаны соблюдать правила российского законодательства. Данные законоположения касаются всех правил удостоверения завещания, включая положения о форме, порядке удостоверения и, безусловно, — о тайне завещания. Нотариус, иные лица, имеющие право на удостоверение завещаний, при этом, не полномочны удостоверять завещания ни от своего имени, ни на свое имя, на имя и от имени своих родных (детей, родителей, внуков).

Характеризуя наследование по завещанию, необходимо исследовать такой наиважнейший принцип данной подотрасли гражданского права, как принцип свободы завещания. Указанный правовой принцип зародился в римском праве и развивался по мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков семейной собственности. В Древнем Риме право нашло прогрессивные способы сочетания свободы завещания с интересами наследников по закону. В связи с этим, за некоторыми наследниками были призваны определенные права в имуществе наследодателя, которые нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием (обязательная доля). Завещателями могли выступать совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и способные объясняться. Женщина мог¬ла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть назначены римские граждане и их рабы, независимо от родства с за¬вещателем, не лишенные правоспособности, и некоторые юридические лица, а также — постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся).

В современном российском наследственном праве, исходя из данного принципа, волеизъявление относительно судьбы принадлежащего имущества должно быть осознанным и свободным от постороннего влияния. Гражданин вправе по своему усмотрению указать в данном документе любого наследника, любым образом определить доли наследников, вправе совершить сделку, содержащую распоряжение о любом имуществе, включая то, которое будет приобретено в будущем. В силу свободы завещания лицо вправе включить в данный документ особые распоряжения на случай смерти, предусмотренные нормами кодифицированного акта. При этом воля лица, совершившего сделку, не должна расходиться с законом, призвана соответствовать принципам разумности и добросовестности, быть осуществимой. Свобода завещания заключается в праве наследодателя лишить в завещании наследства наследников по закону путем прямого указания об этом; право лица, совершившего сделку, не сообщать сведения о совершении, содержании, изменении, отмене завещания другим лицам.

В заключение необходимо отметить: кодифицированный акт гражданского законодательства свидетельствует о том, что в современном наследственном праве сохранен традиционный подход о наличии двух оснований наследования – наследовании по закону и наследовании по завещанию, основанных на цивилизованных и совершенных на данном этапе общих положениях о наследовании.

О написании отказа от наследования имущества

Мой отец женат на другой женщине. Может ли она при нем у нотариуса написать отказ от наследования его имущества в пользу его детей?

2 ответa на вопрос от юристов 9111.ru

Может писать, но будет ли писать?

Такой отказ пишется только после смерти наследодателя. Отец может написать завещание на детей.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018)

ГК РФ Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Статья написана по материалам сайтов: www.9111.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector